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刑事“三化”述要

2018-02-07 16:16:59儲槐植北京大學(xué)教授中國刑法學(xué)研究會顧問中國犯罪學(xué)學(xué)會高級學(xué)術(shù)顧問
中國檢察官 2018年1期
關(guān)鍵詞:重刑刑法典罪刑

●儲槐植(北京大學(xué)教授,中國刑法學(xué)研究會顧問、中國犯罪學(xué)學(xué)會高級學(xué)術(shù)顧問)

“刑事三化”,就是刑事一體化、刑法現(xiàn)代化和刑法去重刑化。這幾個話題實(shí)際上都是大題,為了提高時間的利用率,我就不用漫談的方式,簡約的來說。

一、刑事一體化

刑事一體化的內(nèi)涵是刑法和刑法運(yùn)行內(nèi)外協(xié)調(diào),即刑法內(nèi)部結(jié)構(gòu)合理(橫向協(xié)調(diào))與刑法運(yùn)行前后制約(縱向協(xié)調(diào))。這是我在《中外法學(xué)》1989年第1期發(fā)表的一篇論文首次提出。上個世紀(jì)八十年代在中國廣袤的大地上出現(xiàn)了為期將近十年的刑法危機(jī):犯罪長刑加重,犯罪再長刑再加重,循環(huán)往復(fù),刑法難以為繼。這就是《建立刑事一體化思想》成文的宏大時空背景。“刑事一體化”這個觀念試圖從罪行關(guān)系和刑法機(jī)制(尚未深入到刑法結(jié)構(gòu))解釋這種社會現(xiàn)象。

在宏觀上,犯罪源于社會矛盾,這是基本的犯罪規(guī)律,它既反映犯罪性質(zhì),又說明犯罪原因。犯罪原因是一個的動態(tài)復(fù)雜系統(tǒng),而刑罰作為遏制犯罪的一個因素,同促成犯罪的眾多繁雜社會因素不可能在同一水平上相抗衡。因此,不可能單純的用犯罪率升降來衡量刑罰功效,這是理念。這種理念基本沒有被國家權(quán)力(反饋為刑事政策)所認(rèn)同。

在此以后,我先后發(fā)表了相關(guān)論文。2004年發(fā)表《再說刑事一體化》、2013年發(fā)表 《刑事一體化踐行》等等,多側(cè)重于觀念和方法??梢哉f,“刑事一體化”是刑法危機(jī)的產(chǎn)物。

二、刑法現(xiàn)代化

我于2000年發(fā)表在《中外法學(xué)》第5期的一篇論文對此有介紹?!靶淌乱惑w化”理論側(cè)重于刑法運(yùn)行機(jī)制,“刑法現(xiàn)代化”是進(jìn)一層著重討論刑法結(jié)構(gòu)問題。結(jié)構(gòu)決定事物的性質(zhì),制約事物功能的發(fā)揮。尤其是2013年黨的十八屆三中全會決定提出 “全面深化改革的總目標(biāo)是完善和發(fā)展中國特色社會主義制度,推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化”后,刑法現(xiàn)代化當(dāng)是國家治理體系現(xiàn)代化的組成部分。

刑法現(xiàn)代化,實(shí)質(zhì)是刑法結(jié)構(gòu)現(xiàn)代化。刑法結(jié)構(gòu),即罪與刑的量化組合:犯罪圈大小與刑罰量輕重的不同搭配。當(dāng)代國際社會實(shí)際上有兩類:“嚴(yán)而不厲”,即刑事法網(wǎng)嚴(yán)密,刑罰不苛厲;“厲而不嚴(yán)”,即刑罰苛厲,刑事法網(wǎng)不嚴(yán)密。當(dāng)今世界,大多數(shù)國家的刑法結(jié)構(gòu)當(dāng)屬“嚴(yán)而不厲”,這是時代潮流。與此相對應(yīng),文章?lián)?shí)證成我國的刑法結(jié)構(gòu)是“厲而不嚴(yán)”。因此,在我國刑法現(xiàn)代化就是刑法結(jié)構(gòu)由“厲而不嚴(yán)”走向“嚴(yán)而不厲”?!皡柖粐?yán)”的刑法結(jié)構(gòu)是不合時代潮流,不持續(xù)的刑法結(jié)構(gòu)。

三、刑法去重刑化

發(fā)表在2017年《中國法律評論》第6期的一篇論文(《1997年刑法二十年“前思后想”》)對此有介紹。去重刑化是我國刑法現(xiàn)代化的必由之路,是基礎(chǔ)性實(shí)質(zhì)問題。

2013年黨的十八屆三中全會提出 “全面深化改革”決定的第九部分是“推進(jìn)法治中國建設(shè)”,有五個方面內(nèi)容,其中涉及實(shí)體刑法只有一句話,即“逐步減少適用死刑罪名”。言簡意賅,特別重要。我認(rèn)為這十個字深含了去重刑化的信息,削減死刑是去重刑化的首要基礎(chǔ)性前提!

“死刑有沒有用?”“死刑好不好?”這類純理論的死刑正當(dāng)性爭議沒有太大意義。社會物質(zhì)文明與精神文明發(fā)展水平?jīng)Q定民眾對死刑存廢的態(tài)度。民意是死刑存廢正當(dāng)性基礎(chǔ)。北京大學(xué)法學(xué)院白建軍、梁根林兩位教授基于三萬多個特大樣本所做的實(shí)證分析顯示,我國民眾并不偏愛重罰重刑,主流民意對死刑的認(rèn)同發(fā)生了明顯松動,不再絕對認(rèn)同死刑。大多數(shù)民眾可以有條件的接受廢除死刑。這對國家關(guān)于死刑事政策選擇依據(jù)無疑是一個重要的信息。

我國現(xiàn)行刑法仍然是重刑化的刑法:一是經(jīng)過《刑法修正案(八)》《刑法修正案(九)》現(xiàn)在仍然有46個死刑罪名,如此數(shù)量級的死刑在當(dāng)今國際主流社會中早已成為過往久遠(yuǎn)的歷史記憶。我國刑法眾多死刑罪名綁架了整體刑法結(jié)構(gòu)處于高位運(yùn)行狀態(tài)。二是無期徒刑罪名有82個。三是全部犯罪均配有剝奪自由刑。其中,法定刑最低5年以上的罪名有341個,法定刑最高5年以下的罪名只有127個,5年以上的是5年以下的2.6倍。四是監(jiān)禁刑執(zhí)行的年度假釋率,從來沒有突破個位百分比。這種情況世界是少有的。五是刑法規(guī)定拘役的罪名有394個,其中3個是法定拘役。司法實(shí)踐中的適用率顯然偏低,以致缺乏對其進(jìn)行獨(dú)立的專項(xiàng)統(tǒng)計。六是罰金刑不是主刑。七是附加刑制度還有“沒收犯罪分子個人所有財產(chǎn)的一部分或者全部”的規(guī)定,這樣的規(guī)定世界上也是少見。

去重刑化,削減死刑罪名當(dāng)列首位,但不是全部。去重刑化已呈現(xiàn)客觀條件,我們相信不可能再發(fā)生刑法危機(jī),這是我們?nèi)ブ匦袒钪匾谋尘啊?000年到2010年十年之間普通刑事犯罪的發(fā)案量穩(wěn)中有降,其中放火、爆炸、殺人、傷害、搶劫、綁架、劫持、強(qiáng)奸這八類嚴(yán)重暴力犯罪,發(fā)案量持續(xù)下降,破案率明顯上升。而且這八類嚴(yán)重暴力犯罪在普通犯罪總數(shù)中的占比逐年下降,特別是命案發(fā)案量比十年前下降了50%,同期命案破案率大幅度的上升,到2016年已高達(dá)98.3%,每10萬人命案發(fā)案數(shù)僅0.7起,單就該指數(shù)而言,我國已經(jīng)成為世界上最安全的國家之一。這個材料是我最近從公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局楊書文博士的一篇文章《試議經(jīng)濟(jì)犯罪的風(fēng)險性與經(jīng)濟(jì)刑法的擴(kuò)張化》看到的,文章登載在2017年9月《江西警察學(xué)院學(xué)報》。這個數(shù)據(jù)非常重要。

社會是人類生活共同體,社會由遠(yuǎn)古蠻暴走向現(xiàn)代文明,是歷史發(fā)展的客觀規(guī)律。兩個多世紀(jì)以來,世界各國刑法發(fā)展的歷史就是死刑改革 (死刑由多到少,由有到無)成為主線的刑罰由重到輕從而彰顯文明進(jìn)步的歷史。我國也不例外。

當(dāng)代國際社會中,法定犯的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過自然犯,自然犯的法定刑明顯重于法定犯,自然犯規(guī)制在刑法典,法定犯基本都規(guī)定在行政法。我國刑罰重,還有一個不為人知的隱性原因,就是刑法立法一元化體制,自然犯和法定犯 (法定犯在我國主要是刑法分則中的第三章破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪和第六章妨礙社會管理秩序罪)全部納入刑法典,數(shù)量各占一半。也就是說,我國刑法里邊的法定犯跟自然犯,在我們的刑法里各占了一半。因此,出現(xiàn)了兩個問題:一個問題就是刑法典穩(wěn)定性差,頻頻進(jìn)行的刑法修正主要出于法定犯的需要。第二個問題,刑罰加重,自然犯與法定犯同居一個法典以內(nèi),外形已經(jīng)有相似,刑量難免不被感染。例如,第三章生產(chǎn)銷售有毒有害藥品食品罪,第六章的毒品犯罪,有死刑三個,分則第三、第六兩章中的諸多犯罪配有10年以上有期徒刑和無期徒刑的犯罪多達(dá)25個,這對我國刑法重刑結(jié)構(gòu)的貢獻(xiàn)率可謂觸目驚心。

刑法一元化的立法體制,不僅加重刑罰,并且徒增執(zhí)法難度,其他國家和地區(qū)的刑事實(shí)體法有兩類,刑法典和行政刑法。行政刑法的罪刑條款與刑法典的關(guān)系稱為“附屬刑法”,我國也有附屬刑法,但是我國的附屬刑法不是行政刑法,域外的附屬刑法就是行政刑法,我國的附屬刑法是“附而不屬”的“影子”刑法:在行政類法律的“法律責(zé)任”章節(jié)中所稱“構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任”,但該類法律中根本沒有明確的罪刑條款,需要追求刑事責(zé)任,就去查找刑法典。例如,我國《專利法》在“專利權(quán)的保護(hù)”這個章節(jié)中規(guī)定“假冒他人專利的,除依法承擔(dān)民事責(zé)任外,由管理專利工作的部門責(zé)令改正,并予以公告,沒收違法所得,可以并處違法所得3倍以下罰款,沒有違法所得的,可以處5萬元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任”。如果假冒專利構(gòu)成犯罪,怎么辦呢?依什么法?依我們的《刑法》第216條假冒專利罪,即“假冒他人專利情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金”。如果沒有司法解釋,這樣的附屬刑法根本沒法執(zhí)行,反觀域外的法律,其刑法典里沒有設(shè)置專利規(guī)范,而他們的《專利法》有詳細(xì)的規(guī)定,在域外許多國家的《專利法》里,規(guī)定有三類專利:發(fā)明、新型、新式樣。這三類專利附有三種罪行和法則(偽造、仿造、販賣等),三個罪行,就是發(fā)明一種,新型一種,新式樣一種,一共三種專利,三種專利都有相應(yīng)的刑法規(guī)定,在刑法里頭基本有三種類型是偽造專利、仿造專利、販賣專利,三種專利類型會有三種方法,三三得九,所以在域外許多國家和地區(qū)的專利管理中,關(guān)于假冒專利至少有九種罪刑條款,司法操作方便而且準(zhǔn)確,也更加貼近刑法的本真使命:刑法是其他法律的保障法。我國的附屬刑法,不許存在行政刑法,罪刑條款只許出現(xiàn)在刑法中,一元化刑法立法模式的出發(fā)點(diǎn)原本是突出刑法優(yōu)位,結(jié)果卻是弱化了刑法功效,適得其反。在造假風(fēng)氣盛行的我國社會背景下,將近十年以來,每年全國法院對假冒專利案件的判決都沒有突破個位數(shù)。這很不正常。

在行政法律中,設(shè)置罪刑規(guī)范,憲法和立法法都沒有障礙??梢灶A(yù)期,不久的將來,我國的附屬刑法也就是行政刑法。

黨的十八屆四中全會提出“全面建設(shè)法治中國”。以執(zhí)法司法為例,有道是“天理國法人情”,國法在中間,上有天理下有人情,應(yīng)當(dāng)說國法是剛性的,把法加以運(yùn)用的時候,在執(zhí)法司法的時候,就要注意不能完全只講剛性而沒有別的東西,應(yīng)該上達(dá)天理下通人情。一般來講,入罪應(yīng)當(dāng)堅持合法,這是法定,是不能動搖的。但是出罪應(yīng)當(dāng)注重合理。罪刑法定原則,同疑罪從無原則同等重要,反過來說,疑罪從無原則同罪刑法定原則同等重要。我想當(dāng)前司法執(zhí)法中要防止法規(guī)主義,我認(rèn)為法規(guī)主義不是真正的法治,關(guān)于刑事法治,陳興良教授有一段話我覺得挺好,陳興良教授說,“要強(qiáng)調(diào)刑事政策對刑法教義學(xué)的目的引導(dǎo)功能,進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的價值判斷”。

舉個例子,1984年“兩高一部”關(guān)于強(qiáng)奸罪的司法解釋規(guī)定,如果第一次是違背婦女的意志強(qiáng)奸,但后來兩人又同居甚至結(jié)婚,對第一次的強(qiáng)奸可以不當(dāng)犯罪論處。這個判斷就是刑事政策的結(jié)果。如果從刑法教義學(xué)角度來說,第一次強(qiáng)奸就既遂了,不管兩人后來關(guān)系如何變化,都不能否定之前強(qiáng)奸罪的既遂,刑事政策做出的結(jié)論與刑法教義學(xué)的結(jié)論不一樣。在這種情況下,我們還是要遵循刑事政策的精神,對教義學(xué)規(guī)則起補(bǔ)充作用,甚至是否定的作用,從而實(shí)現(xiàn)一種更大程度上的實(shí)質(zhì)合理性。

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