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疫情背景下妨害公務(wù)行為的行刑銜接問題研究
——以“暴力、威脅”之行為方式為視角切入

2020-02-22 08:01許桂敏張轉(zhuǎn)
山東警察學(xué)院學(xué)報 2020年3期
關(guān)鍵詞:行政法保護法公務(wù)

許桂敏,張轉(zhuǎn)

(鄭州大學(xué)法學(xué)院,河南 鄭州 430001)

新冠疫情以其災(zāi)難性和影響廣泛性迫使各地紛紛啟動應(yīng)急管理機制。在應(yīng)急管理的緊急狀態(tài)下,各地快速反應(yīng),以居住地為單元進行封閉式管理。效率成為抗擊疫情的首要追求目標(biāo),穩(wěn)定社會秩序成為抗擊疫情的社會治理前提。刑法以其嚴(yán)厲性在此次國家治理能力現(xiàn)代化的檢驗中發(fā)揮了重要作用,但刑法反應(yīng)的敏感導(dǎo)致刑事治理體系中出現(xiàn)了國家刑罰權(quán)擴張和個人行為自由限縮的不平衡局面。如最高司法機關(guān)以司法解釋的形式確立了“從速、從快、從嚴(yán)、從重”的刑事處理原則指導(dǎo)各地司法實務(wù)。妨害公務(wù)罪呈現(xiàn)出擴大化適用的可能,部分行為的認(rèn)定忽略了《刑法》第13條“但書”的出罪提醒與“罪刑法定原則”的實質(zhì)要求,缺乏妥當(dāng)性。從一定角度而言,緊急事件法律適用的處理彰顯國家治理水平和治理能力。疫情防控中刑事治理的現(xiàn)實,與我國治理能力現(xiàn)代化的要求還有一定距離。[1]

《刑法》第277條第1款規(guī)定:“以暴力、威脅方法阻礙國家機關(guān)工作人員依法執(zhí)行職務(wù)的,處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罰金?!薄吨伟补芾硖幜P法》第50條規(guī)定:“有下列行為之一的,處警告或者二百元以下罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,處五日以上十日以下拘留,可以并處五百元以下罰款:……(二)阻礙國家機關(guān)工作人員依法執(zhí)行職務(wù)的……”從法律條文上看,《治安管理處罰法》第50條第2款與《刑法》第277條第1款形成前置法與最后法的關(guān)系,從而完成對不同程度的同類型行為的立體化嚴(yán)密規(guī)制,即以“暴力、威脅”方式阻礙國家機關(guān)工作人員依法執(zhí)行職務(wù)的,由刑法進行規(guī)制,除此之外的行為由行政法規(guī)制。然而,以“暴力、威脅”為規(guī)范的構(gòu)成要件要素,導(dǎo)致具體案件中的各類行為認(rèn)定呈現(xiàn)模糊性,刑法與行政法之間形成灰色地帶。犯罪的本質(zhì)是侵害法益,刑法的目的是保護法益。[2]從這一對范疇來看,應(yīng)當(dāng)以法益為指導(dǎo),探明妨害公務(wù)罪的犯罪形態(tài),對“暴力、威脅”這一規(guī)范要素進行實質(zhì)解釋,梳理出妨害公務(wù)罪的入罪標(biāo)準(zhǔn),方能厘清行刑界限,發(fā)揮《治安管理處罰法》第50條第2款的前置法過濾機能,保持刑法罪名適用的合目的性。

一、正本清源:妨害公務(wù)罪法益的探尋

不可否認(rèn),疫情背景下社會秩序的維護要求使刑法出現(xiàn)了過激反應(yīng)。對妨害公務(wù)行為在構(gòu)成要件的解釋上進行較大限度的擴大,進而將更多擾亂社會秩序但法益侵害輕微的行為認(rèn)定為犯罪,是形式入罪的典型表現(xiàn)。歸根結(jié)底,妨害公務(wù)罪可以被擴大適用的原因在于法益概念的闕如。法益概念存在的意義在于,為構(gòu)成要件提供解釋向度,劃定構(gòu)成要件要素的語詞范圍,使構(gòu)成要件要素的語義范圍既不至于過度擴大,也不至于過分限縮。拋棄了罪名的保護法益,便會導(dǎo)致入罪的恣意性。因此,探尋妨害公務(wù)罪的保護法益是合理劃定本罪界限的關(guān)鍵。

(一)復(fù)雜客體論之批判

法益是指值得刑法保護的利益。刑法中每個罪名都有獨立的保護法益,但并未在條文中顯示,而是根據(jù)刑法的目的推導(dǎo)出來的。對于妨害公務(wù)罪保護的法益,目前學(xué)界主要有三種觀點:第一種觀點認(rèn)為,妨害公務(wù)罪的客體是復(fù)雜客體,主要客體為國家對于社會的正常管理秩序,次要客體為公務(wù)人員的人身權(quán)利。[3]第二種觀點認(rèn)為,本罪的法益為“公務(wù)活動”。[4]第三種觀點認(rèn)為,本罪的法益是國家作用,不是一般的社會秩序,也不是公務(wù)員的人身權(quán)利本身。[5]

第一種觀點的復(fù)雜客體論混淆了行為對象與保護法益的關(guān)系。行為對象與保護法益存在重疊交叉的關(guān)系,既有重合部分,也有分離部分。易言之,任何犯罪行為都會指向一定的對象,但并不意味著行為對象等同于保護法益。比如,非法持有槍支彈藥罪的行為對象是槍支、彈藥,但此罪的保護法益是國家對于槍支彈藥的管理秩序。同樣,妨害公務(wù)罪必然要指向一定的犯罪對象,即暴力、威脅的對象是依法執(zhí)行公務(wù)人員的人身權(quán)利,但公務(wù)人員的人身權(quán)利并非本罪的保護法益。理由有二:第一,實踐中,對于妨害公務(wù)罪造成公務(wù)人員輕傷及以上傷害的,按照想象競合犯擇一重罪處罰??梢姡瑔渭冋J(rèn)定為妨害公務(wù)罪并不能完全評價傷害行為與妨害公務(wù)行為,需要分別評價為故意傷害罪與妨害公務(wù)罪,即一行為觸犯兩罪,爾后擇一重罪處罰,進而對于侵害兩種法益的行為進行了完全的刑法評價。從此種處理方法反向考察可知,妨害公務(wù)罪的法益并不包含公務(wù)人員的人身權(quán)利,否則,對于此種情形評價為一罪即可,實無必要將其評價為兩罪,正是由于單純評價為一罪無法明示刑法對公務(wù)人員人身權(quán)利的保護,方才運用想象競合的方式對犯罪行為進行完全評價。第二,妨害公務(wù)罪并未規(guī)定結(jié)果加重犯,基于結(jié)果加重犯的法定性,當(dāng)妨害公務(wù)行為導(dǎo)致公務(wù)人員輕傷及以上傷害時,不能運用結(jié)果加重犯原理進行處罰;若能夠運用結(jié)果加重犯原理進行處罰,也能推導(dǎo)出本罪的法益包含公務(wù)人員的人身權(quán)利,但立法并未規(guī)定本罪的結(jié)果加重犯,亦即本罪的保護法益應(yīng)為單一法益,并非包含兩種法益的復(fù)雜法益。

(二)隔離層法益論的運用

筆者認(rèn)為,第二種觀點與第三種觀點以隔離層法益理論統(tǒng)一起來,能夠完整展示出本罪的保護法益——“公務(wù)行為的正常行使”。某類犯罪為了侵犯更大法益,往往較大蓋然性地侵犯前置法益;立法者為保護較大法益,防止發(fā)生更大法益侵害結(jié)果的出現(xiàn),將前置法益的侵害行為規(guī)定為犯罪,此類法益被稱為隔離層法益,其背后的法益被稱為保護層法益。如非法侵入住宅罪保護的法益是公民住宅的安寧權(quán),公民的住宅是公民安全最后的庇護港灣,一旦住宅被侵犯,公民在住宅內(nèi)的人身、財產(chǎn)權(quán)利將會陷入無助的境地,即公民的人身、財產(chǎn)權(quán)利較大蓋然性地被侵犯。因此,公民住宅的安寧權(quán)是隔離層法益,其背后的保護層法益是公民的人身、財產(chǎn)權(quán)利。

具體到本文,妨害公務(wù)罪的保護法益應(yīng)當(dāng)是公務(wù)行為的正常行使,其背后的保護層法益應(yīng)當(dāng)是國家作用(權(quán)威)的維護。國家作用(權(quán)威)的發(fā)揮體現(xiàn)在社會運行的各個具體層面,最基本的表現(xiàn)為:國家機關(guān)工作人員代表國家行使公權(quán)力,公民對依法行使公務(wù)的行為具有配合義務(wù);這也是國家各項職能得以發(fā)揮、社會得以正常運轉(zhuǎn)、國家權(quán)威得以維護的必然要求?!皣覚?quán)威的維護——公民配合義務(wù)的履行”這一對范疇需要國家強制力作后盾,滲透到社會運轉(zhuǎn)的最基本環(huán)節(jié),即保證依法的公務(wù)行為的正常行使??梢姡咀锏姆ㄒ媸歉綦x層法益,其背后的保護法益是國家作用(權(quán)威)的維護。通過對“公務(wù)行為的正常行使”法益化保護,進而保護“國家作用(權(quán)威)”這一法益,可形象為“公務(wù)行為的正常行使——國家作用(權(quán)威)的維護”。

立法者在立法時不可能脫離實踐中發(fā)生的侵害法益的案件,而是對實踐中發(fā)生的案件進行一定程度的抽象,將嚴(yán)重侵害法益的行為規(guī)定為犯罪,輕微侵害法益的行為劃歸行政法等部門法處理。質(zhì)言之,只有具有社會該當(dāng)性的法益侵害行為才值得刑法規(guī)制。其實,無論是何種形式的拒絕履行配合義務(wù)都是對“公務(wù)行為正常行使”法益的侵害,但不同方式對法益的侵害程度不同。單純阻礙公務(wù)人員依法執(zhí)行職務(wù)的方式,顯示出行為人對背后保護層法益(國家權(quán)威)的輕視,而以“暴力、威脅”方式阻礙公務(wù)人員依法執(zhí)行職務(wù)的行為,顯示出對保護層法益的蔑視;二者的違法態(tài)度存在質(zhì)的區(qū)別,前者對法益的侵害程度較輕,缺乏社會該當(dāng)性,而后者則對法益侵害程度較重,具有嚴(yán)重的社會危害性,因此前者由行政法進行規(guī)制,后者由刑法進行規(guī)制。

(三) 具體的危險犯與抽象的危險犯

如上文所述,妨害公務(wù)罪的保護法益為依法的公務(wù)行為的正常行使。但此種法益與故意傷害罪等可測量的法益不同,由于其不可觀測性,導(dǎo)致其法益侵害的標(biāo)準(zhǔn)不明,進而導(dǎo)致對本罪的犯罪形態(tài)的不同爭論,即具體危險犯與抽象危險犯的爭論。對本罪犯罪形態(tài)認(rèn)定的不同,影響本罪犯罪界限的劃定,因此需要予以明晰。

筆者認(rèn)為,本罪應(yīng)當(dāng)為具體的危險犯而不是抽象的危險犯。抽象的危險犯是立法者在立法層面對侵害法益行為的抽象與推定,即只要發(fā)生了法定的犯罪行為,便達到了法益的侵害程度,體現(xiàn)出對法秩序的背叛態(tài)度,具備了社會該當(dāng)性,并不需要實際上對法益產(chǎn)生定量的危險。如危險駕駛罪便是抽象危險犯。具體的危險犯的判斷并沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),需要根據(jù)案發(fā)時的各種具體情形,深入了解案件細(xì)節(jié)之后,作綜合、具體的判斷,以探析其危險性是否具備法益的侵犯性。而妨害公務(wù)罪中雖然以“暴力、威脅”兩種行為方式對此罪進行構(gòu)成要件的定型,但并不意味著只要以“暴力、威脅”的方式阻礙公務(wù)人員便構(gòu)成此罪,因為“暴力、威脅”是規(guī)范的構(gòu)成要件要素,其內(nèi)涵和外延具有因人而異的彈性范圍,如“暴力”是否包括對物暴力,簡單推搡是否屬于“暴力”,何謂“威脅”,言語辱罵是否屬于“威脅”……如此諸多問題需要厘清。

抽象危險犯要求在立法層面進行推定,其規(guī)定具有明確性,如行政犯是典型的抽象危險犯,只要行為人違反了空白罪狀的指示性條款,即認(rèn)定為犯罪。換言之,抽象危險犯的條文表述具有明確性,一般不需要進行構(gòu)成要件要素的解釋。而本罪則恰恰相反,從以上的不明確性可以看出,“暴力、威脅”并不具有抽象危險犯的構(gòu)成要件定型性。相反,這兩個構(gòu)成要素表明本罪為具體的危險犯;當(dāng)行為人對公務(wù)人員的職務(wù)行為并未積極配合,而是消極阻礙或積極阻礙時,要根據(jù)其具體行為方式來認(rèn)定是否屬于“暴力、威脅”,探明其行為方式對法益的背反態(tài)度,進而判斷其是造成法益侵害的危險。也就是說,對于本罪的認(rèn)定要結(jié)合案件的具體情況,才能決定是否將行為人的行為認(rèn)定為“暴力、威脅”,這體現(xiàn)出具體危險犯的顯著特征。若簡單以“暴力、威脅”這兩種封閉的行為方式為根據(jù)認(rèn)定本罪為抽象的危險犯,則或不當(dāng)?shù)財U大刑法的處罰范圍,擠壓行政法存活空間;或不當(dāng)?shù)乜s小刑法的適用范圍,使刑法淪為行政法的附庸。

二、實質(zhì)解釋:法益指導(dǎo)下規(guī)范要素涵攝范圍的厘定

當(dāng)各層級社會治理資源都投向抗擊疫情一線時,后方維護社會秩序的資源必然緊張。因此,刑法的一般預(yù)防功能凸顯出來,即通過個案的嚴(yán)厲處理威懾潛在犯罪人,使?jié)撛诜缸锶遂o置。但刑事治理的反應(yīng)過于敏感,使部分行為的認(rèn)定背反了罪刑法定的實質(zhì)要求,即刑法只處罰社會危害性嚴(yán)重的行為。刑罰權(quán)需要平衡好國家權(quán)力與公民自由等權(quán)利。[6]形式入罪的破題之處在于,以法益為指導(dǎo),對構(gòu)成要件進行實質(zhì)解釋,建構(gòu)形式入罪與實質(zhì)出罪的二元檢視模式。

(一)“暴力、威脅”的解釋標(biāo)準(zhǔn)

規(guī)范的構(gòu)成要件要素是指,需要法官進行精神上的理解才能正確認(rèn)定的構(gòu)成要件要素,其對應(yīng)的是記敘的構(gòu)成要件要素,即不需要進行過多解釋,如對數(shù)詞:“一、二”的理解不存在分歧。“暴力、威脅”屬于規(guī)范的構(gòu)成要件要素,不同人對于“暴力、威脅”存在不同的認(rèn)識,對于“暴力、威脅”的方式和程度也存在不同的認(rèn)識,需要法官結(jié)合社會一般認(rèn)知和法學(xué)知識進行精神上的理解和價值判斷。沒有目的的解釋是盲目的,沒有方法的解釋是蒼白的。對于“暴力、威脅”這一規(guī)范的構(gòu)成要件要素應(yīng)當(dāng)以何種方法、何種目的進行解釋,是本罪范圍劃定的關(guān)鍵。

對于規(guī)范的構(gòu)成要件要素,必須以特定的違法性為導(dǎo)向進行判斷[7]。筆者對此持實質(zhì)解釋的立場,即以法益為指導(dǎo),對構(gòu)成要件要素作合法益保護目的的解釋。文字一旦脫離立法者的筆尖,便具有了獨立的品格,否則,語法、標(biāo)點符號、篇章的存在便毫無意義。反過來說,字以句為目的,句以段為歸宿,因此,對于法條中的構(gòu)成要素的解釋要以法條的目的為解釋目標(biāo),具體到刑法條文中,便是刑法條文的目的——保護法益,這是規(guī)范構(gòu)成要件要素解釋的唯一標(biāo)準(zhǔn)。解釋目標(biāo)確立后,在解釋技巧的運用上,應(yīng)當(dāng)排除類推解釋的運用。規(guī)范要素都具有自己的語義核心和涵攝范圍,緊扣語義核心的平義解釋固然準(zhǔn)確,但刑法不可能只在語義核心層面進行解釋,況且,語義的真正核心意義也難以被準(zhǔn)確認(rèn)定。因此,各種被允許的刑法解釋技巧都是以語詞通俗核心含義為圓心,向四周擴展性地運用,離圓心越遠(yuǎn)的含義越偏離語詞的真實含義,直到超過公民的預(yù)期可能性,此時,就是類推解釋。需要注意的是,只要未超過公民預(yù)期可能性,在語詞的涵攝范圍內(nèi),都是被刑法解釋所承認(rèn)的合理解釋技巧的運用。

妨害公務(wù)罪是以“公務(wù)行為的正常行使”為保護法益的具體危險犯,只有當(dāng)行為人的行為產(chǎn)生了公務(wù)行為無法正常行使的具體危險時才侵害本罪的法益,具備了社會該當(dāng)性。對于行為的定性要以“暴力、威脅”的核心含義為核心“畫圓”,在圓周范圍內(nèi)比照行為的存在空間。若其行為侵害了本罪的保護法益,便通過解釋技巧在語義的涵攝范圍內(nèi)進行探尋。探尋成功之后,才存在入罪的可能性。否則,只能進行出罪處理。此處,茲舉兩例實證此標(biāo)準(zhǔn)。例1:一位80多歲的老人笨拙地?fù)]舞拐杖阻礙城管人員執(zhí)法,是否構(gòu)成妨害公務(wù)罪?例2:酒駕司機摔毀交警的酒駕檢測設(shè)備,是否構(gòu)成妨害公務(wù)罪?對以上兩個例子,應(yīng)當(dāng)以妨害公務(wù)罪的保護法益為指導(dǎo),結(jié)合案件具體情況判斷是否對保護法益產(chǎn)生具體的危險性。例1的老人雖然揮舞拐杖“擊打”執(zhí)法人員,但其行為根本無法對公務(wù)行為的正常執(zhí)行產(chǎn)生具體的危險,只要執(zhí)法人員稍微動作,便可以瞬間將其制服,此時,應(yīng)當(dāng)對“暴力”作限縮解釋,不將其“揮舞拐杖”的行為認(rèn)定為通常意義上的“暴力”,只能將其理解為阻礙執(zhí)法的普通動作;若將該行為認(rèn)定為“暴力”,恐怕該案的執(zhí)法人員都難以認(rèn)同。因此,不應(yīng)將其認(rèn)定為妨害公務(wù)罪,此種處理結(jié)果也符合公眾的道德認(rèn)同感;例2中的酒駕司機摔毀酒精測試設(shè)備,使交警無法對其本人及接續(xù)車輛司機進行酒精測試,對公務(wù)行為的正常履行產(chǎn)生了具體危險,對此,應(yīng)當(dāng)對“暴力”作擴大解釋,即擴大到“對物的暴力”。值得注意的是,擴張解釋不是隨意擴張而不受限制的,相反,其擴張程度不能超出法律規(guī)定用語可能的文義范圍。[8]

可見,對“暴力、威脅”這一規(guī)范構(gòu)成要素的解釋應(yīng)當(dāng)結(jié)合案件的具體情形,根據(jù)其妨害公務(wù)行為是否對保護法益產(chǎn)生具體的危險性,運用擴大解釋或限縮解釋等解釋技巧進行合理解釋。如此,能夠?qū)⑽串a(chǎn)生具體危險的妨害公務(wù)行為轉(zhuǎn)由行政處罰法進行處理,進而合理劃定妨害公務(wù)罪的范圍。

(二) 形式入罪與實質(zhì)出罪

在疫情背景下,妨害公務(wù)罪的擴大適用極易擴大國家刑罰權(quán),限制公民自由,即為維護特定時期的社會秩序,犧牲公民的自由?;诖耍瑧?yīng)當(dāng)堅持形式入罪與實質(zhì)出罪的雙重檢視機制,發(fā)揮形式入罪的規(guī)制機能,暢通出罪路徑。誠如劉艷紅教授所言:“應(yīng)當(dāng)確立犯罪概念之出罪功能對犯罪構(gòu)成解釋的絕對地位,彰顯人權(quán)?!盵9]若單純放開入罪閥門,封堵出罪路徑,則會不當(dāng)?shù)財U大處罰范圍,擠壓行政前置法的單維面向空間。

立法者在立法時從實際發(fā)生的案件中抽象出危害行為的共性,通過各構(gòu)成要件要素定型危害行為,因此,構(gòu)成要件具有違法的推定機能。妨害公務(wù)罪的認(rèn)定中,應(yīng)當(dāng)首先在構(gòu)成要件階層判斷危害行為是否具備構(gòu)成要件符合性。這一判斷過程是將具體案件中行為人的行為與構(gòu)成要件進行對照,檢視行為是否符合構(gòu)成要件,將不具備構(gòu)成要件符合性的行為排除在本罪之外,不必進入下一判斷環(huán)節(jié);具備構(gòu)成要件符合性的行為具備了推定的違法性,可進行形式入罪。需要注意的是,形式入罪只意味著危害行為具備了推定的違法性,并不代表其具備實質(zhì)的違法性,因此,需遞進到下一階段,判斷其是否具備實質(zhì)的違法性。

妨害公務(wù)行為具備了構(gòu)成要件符合性之后,應(yīng)當(dāng)結(jié)合具體的“妨害行為”的情形,對其中的規(guī)范構(gòu)成要素進行實質(zhì)解釋。以“公務(wù)的正常執(zhí)行”這一保護法益為指導(dǎo),判斷其“妨害公務(wù)行為”是否產(chǎn)生了阻礙公務(wù)行為正常執(zhí)行的具體危險。根據(jù)一般人的正常認(rèn)知,若一般人都可以感知到因為行為人的危害行為可能致使公務(wù)行為無法正常執(zhí)行,則應(yīng)當(dāng)認(rèn)為危害行為產(chǎn)生了具體危險,此時“妨害公務(wù)行為”實質(zhì)出罪不能,便具備了形式與實質(zhì)的違法性,可認(rèn)定為妨害公務(wù)罪;若一般人都認(rèn)為行為人的行為不可能阻礙公務(wù)行為的正常執(zhí)行,則“妨害行為”未對該法益產(chǎn)生具體危險,應(yīng)當(dāng)進行實質(zhì)出罪處理,將該行為納入《治安管理處罰法》的檢視視野。

三、 法治合力:行刑界限明晰后的良性互動

重大突發(fā)性公共衛(wèi)生事件中,偏愛刑法的社會秩序調(diào)控功能并非善治之舉,事態(tài)的緊急性也并非行政法和刑法擴張適用的理由。刑法在緊急事態(tài)下的易動,會激化社會矛盾,使民眾喪失對刑法的敬畏之心。疫情防控是對公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系的一次挑戰(zhàn),更是對國家治理體系和治理能力的一次考驗。[10]因此,應(yīng)當(dāng)避免刑法的工具化,正視刑事治理能力的不足,轉(zhuǎn)變治理理念,合理配置治理方式。我國的處罰體系由刑事處罰體系和行政處罰體系共同構(gòu)成。[11]合理的做法是保持刑法站位的最后性,前置行政法的社會秩序管控機能,如此能夠形成梯次應(yīng)急管理機制,產(chǎn)生法治合力。

(一) 行政法的兜底性

在嚴(yán)密編織的法網(wǎng)中,每個犯罪行為都可以在行政法中找到對應(yīng)的前置條款,最直觀的表現(xiàn)為從低位階到高位階懲罰方式的遞進。同一不法行為在刑法與行政法之間是非此即彼的關(guān)系,若對該不法行為進行出罪處理,則納入行政法的檢視范圍,也即行政法對不法行為負(fù)擔(dān)兜底性作用。

妨害公務(wù)罪的行政法前置條款為《治安管理處罰法》第50條第2款,該條款并未限定以何種方式阻礙公務(wù)人員依法執(zhí)行職務(wù),與妨害公務(wù)罪構(gòu)成要件限定的“暴力、威脅”之行為方式相比,其行為方式顯示出寬泛性,即無論民眾采取何種方式阻礙依法執(zhí)行職務(wù),都觸犯《治安管理處罰法》第50條第2款。雖然該條款能夠過濾掉明顯不符合本罪構(gòu)成要件的犯罪行為,但二者的界限并不能以該條款為依據(jù)劃定。因為犯罪是更嚴(yán)重的違法,只要是犯罪行為,則必然在更寬泛的行政法處罰范圍內(nèi)。若以該條款為依據(jù)劃定處罰范圍,則由于該條款囊括以所有方式阻礙依法執(zhí)行職務(wù),使用“暴力、威脅”方式阻礙依法執(zhí)行職務(wù)的行為也自然在其規(guī)制范圍內(nèi),導(dǎo)致犯罪行為被不當(dāng)過濾掉。這一最終的邏輯結(jié)果是架空妨害公務(wù)罪,使妨害公務(wù)罪無適用空間。

鑒于該條款的兜底性,應(yīng)當(dāng)以妨害公務(wù)罪這一罪名為依據(jù)劃定行刑界限,采用形式上“高位階—低位階”的方式判斷,也可表述為“犯罪—違法”的降序判斷模式。由于妨害公務(wù)行為在刑法與行政法之間非此即彼的選擇關(guān)系,廓清了刑法的邊界,行政法的邊界自然明晰。因此,對于妨害公務(wù)行為應(yīng)當(dāng)先進行刑法意義上的判斷,在構(gòu)成要件符合性層面進行形式入罪。若這個階段形式入罪不能,不具備構(gòu)成要件的符合性,則降到低位階的行政違法層面進行違法性檢視;若形式入罪順利,則以法益為主導(dǎo)對犯罪構(gòu)成要件進行實質(zhì)解釋,進行實質(zhì)出罪;若實質(zhì)出罪順暢,則落到行政違法層面進行違法判斷;若實質(zhì)出罪不能,則認(rèn)定為妨害公務(wù)罪。

應(yīng)當(dāng)按照上文所述的路徑對行刑界限進行劃定,廓清妨害公務(wù)罪的邊界,邊界之外的階梯下是《治安管理處罰法》第50條第2款的規(guī)制領(lǐng)域。界限的明晰是部門法之間發(fā)揮法治合力的邏輯前提,以妨害公務(wù)罪為檢視的前沿視角,加之行政法的兜底性作用,能夠?qū)⒉环ㄐ袨楹侠矸胖糜诓煌囊?guī)制領(lǐng)域。

(二) 處罰方式的反面檢視

法治合力的形成與有效發(fā)揮不僅體現(xiàn)在對不法行為的定性層面,也體現(xiàn)在不同處罰方式的配合使用方面;刑罰與治安管理處罰的定量配合能夠反面檢視法治合力形成的程度。于社會治理層面而言,過多的刑罰配備或過多的治安處罰都不能體現(xiàn)出法治合力。換言之,刑罰權(quán)與警察權(quán)的任何一家獨大都將阻礙善治的實現(xiàn);刑罰與治安管理處罰科學(xué)合理的定量配置,是反面檢視刑法與行政法良性互動與否的重要參考。

無論是何種處罰方式,其內(nèi)容一定要具有剝奪性痛苦,否則便不能稱其為一種處罰方式。刑罰可以剝奪人的生命、財產(chǎn)、較長時期的自由,而治安管理處罰只能剝奪人短期的自由和較低數(shù)額的財產(chǎn),因此,刑罰的嚴(yán)厲程度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于治安管理處罰,其威懾力也要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于治安管理處罰,這也導(dǎo)致了社會治理在特定時期對刑法的“偏愛”;此時,刑法往往接管由行政法負(fù)責(zé)的維護社會秩序的任務(wù)。但不同發(fā)展階段的社會對“嚴(yán)厲”的感知總是在不斷變化,如奴隸社會中,對奴隸判處自由刑與財產(chǎn)刑不具有威懾力,因為奴隸本身并不擁有人身自由和財產(chǎn);封建社會時期,農(nóng)民僅有少量財產(chǎn),對農(nóng)民判處財產(chǎn)刑并無太大威懾力。在現(xiàn)代社會,生活水平日益提高,民眾更加珍惜人身自由,較短期的自由刑便具有了極大的威懾力,這也是我國刑罰漸趨“輕刑化”的原因;且刑罰的“后遺癥”較大,一旦行為人被宣告刑罰(即使是極短期的刑罰),行為人回歸社會時,在社會評價、檔案記錄、就業(yè)等方面都面臨較大阻礙,易將行為人擠壓在社會底層,增加社會的治理成本。相比之下,行政拘留顯示出兩個優(yōu)點:第一,具有較大威懾力。公民在擁有較大自由和較高生活水平的同時,必將更加珍惜人身自由的權(quán)利,而行政拘留足以使行為人產(chǎn)生較大的剝奪性痛苦,同時由于自媒體的發(fā)達,行政拘留處罰的宣告能夠?qū)ζ渌麧撛谶`法人產(chǎn)生震懾作用,使其不敢輕易逾越法律的紅線;第二,行政拘留的“后遺癥”較小,在行政拘留執(zhí)行完畢之后,并不會對行為人回歸社會產(chǎn)生過多阻礙,進而規(guī)避刑罰“矯枉過正”的負(fù)面效果。

妨害公務(wù)行為的行刑界限明晰后,應(yīng)當(dāng)考慮處罰方式選擇的合理性。實際上,社會治理在特定時期是基于刑法的一般預(yù)防效果而側(cè)重于刑法,不可避免地將不值得刑法處罰的行為認(rèn)定為犯罪,對于其中部分妨害公務(wù)行為完全沒有必要動用刑法進行處罰,治安管理中的行政拘留足以產(chǎn)生相同的一般預(yù)防效果,且從形式上看,將維護社會秩序這一本來就屬于行政法的任務(wù),歸還行政法也是名正言順的。因此,從處罰方式層面考察刑罰與行政處罰的配置比例,反面檢視法法銜接的效果是完全必要的。

(三) 良性的互動

妨害公務(wù)罪與《治安管理處罰法》第50條第2款分層次共同規(guī)制妨害公務(wù)行為,二者不能呈現(xiàn)靜態(tài)的緊張對立,應(yīng)是動態(tài)的良性互動。與其他罪名與行政前置條款相同,此二者之間不可避免地存在一定張力。在重大公共衛(wèi)生事件突發(fā)時期,二者之間的張力體現(xiàn)得尤為明顯,具體表現(xiàn)為:刑法侵占行政法的領(lǐng)域,以維護社會秩序為首要任務(wù),將不值得刑法處罰的行為納入刑法視野。對此,應(yīng)當(dāng)對刑法與行政法之間的張力進行彌合,審慎動用刑法,防止刑法的工具化。

如上所述,在妨害公務(wù)行為的行刑界限明晰的前提下,需要在刑法與治安管理處罰法之間來回檢視,不能只在刑法內(nèi)部尋求入罪途徑。如實踐中的部分案件,行為人只是單純推搡、辱罵公務(wù)人員,但并未對公務(wù)行為的執(zhí)行產(chǎn)生具體的危險,對此法益威脅輕微的行為不可簡單、粗暴地認(rèn)定為“暴力”手段阻礙公務(wù)執(zhí)行。需要具體判斷法益侵害的程度是否對公務(wù)行為的正常執(zhí)行產(chǎn)生了具體危險,即分析、對比不法行為定性的合理性,將法益侵犯輕微的違法行為出罪至行政法處罰。同樣,行政前置法在發(fā)揮過濾機能時,對于法益侵害嚴(yán)重,但在感知上認(rèn)為其阻礙行為未使用一般意義上常見的“暴力、威脅方式”,不能舍棄刑法領(lǐng)域的檢視機會;應(yīng)當(dāng)放置在刑法中考察,若實現(xiàn)了實質(zhì)出罪,則再回歸行政法視域。如此,能夠防止刑法效力外溢,形成刑法與行政法的良性互動,促進法法銜接,在國家治理的現(xiàn)代化層面發(fā)揮法治合力。

當(dāng)前,妨害公務(wù)罪的頻繁適用顯示出兩個特點:第一,刑罰適用多選擇輕刑;第二,司法程序采用速裁速判的簡易程序??梢?,司法機關(guān)對于妨害公務(wù)行為的法律適用選擇中,希望借助刑法的威懾力來維護重大突發(fā)性事件中的社會秩序。但是,即使當(dāng)前社會已經(jīng)處于風(fēng)險社會,依然要恪守古典自由主義刑法的基本立場,即限制國家刑罰權(quán),維護公民的自由。換言之,在社會紛紛將目光投向刑法時,刑法必須保持自己謙抑的本性,警惕淪為情緒宣泄的工具;刑法固然有維護社會秩序的任務(wù),但并不是其首要任務(wù),其首要任務(wù)仍然是限制國家刑罰權(quán)對民眾基本權(quán)利的侵犯,保持刑法站位的最后性,將維護社會秩序的任務(wù)交由行政法處理是更為適當(dāng)?shù)倪x擇。當(dāng)前更為緊要的任務(wù)是緩和刑法與行政法之間的緊張關(guān)系,促進二者的良性互動,嚴(yán)密部門法組成的法治之網(wǎng),推動社會治理的法治化。

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