李 翔
(華東政法大學(xué) 法律學(xué)院,上海 201620)
刑法中的行政處罰行為是指刑事法律規(guī)范中涉及的應(yīng)受或已經(jīng)受到行政法律處罰的行為。行政處罰行為,尤其是多次的行政處罰行為,作為定罪量刑的重要考量要素,廣泛見諸現(xiàn)行刑事規(guī)范,已然成為一種刑事立法或者刑事司法解釋的習(xí)慣。然而,如何歸置行政處罰與刑罰之間的銜接關(guān)系,行政處罰行為的刑事可罰性依據(jù),刑事司法應(yīng)如何理解刑法中的“行政處罰”入罪要素,均是值得深入探討的命題。
行政處罰行為入罪的具體模式主要有:一是立法形式,即《中華人民共和國刑法》(下文簡稱“刑法”)中明確予以規(guī)定或者以刑法修正案的方式直接規(guī)定某種行政處罰行為可以構(gòu)成犯罪,如走私普通貨物、物品罪和逃稅罪的相關(guān)規(guī)定。二是通過司法解釋將行政處罰行為直接入罪,這種入罪模式最為常見,也最為混亂。目前,共有29個(其中不包括重復(fù)規(guī)定的司法解釋)不同司法機關(guān)頒布的司法解釋存在行政處罰行為入罪的規(guī)定。這些司法解釋共涉及近30個罪名,其中大多屬于刑法分則第三章“破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪”和第六章“妨礙社會管理秩序罪”。三是司法實踐中對“情節(jié)嚴(yán)重”“情節(jié)惡劣”等定罪量刑情節(jié)的肆意解釋,將行政處罰行為作為兜底條款的一種情形從而認(rèn)定為犯罪行為。這種入罪形式因缺乏明文規(guī)定而最為隱秘,也容易給司法實踐預(yù)留肆意入罪的空間。
從法律調(diào)整范圍角度講,同一個行政處罰行為可以同時觸犯《行政法》和《刑法》,但行政法與刑法存在著違法程度和違法類型的差別。已入罪的行政處罰行為,可以看成是刑法從違法類型和違法程度兩個維度,對某一類型行政處罰行為的選擇??v觀相關(guān)刑事規(guī)范,可以總結(jié)出行政處罰行為入罪的基本類型:一是因行政處罰行為違法情節(jié)嚴(yán)重而入罪;二是因行政處罰行為引發(fā)的危害后果嚴(yán)重或者涉案數(shù)額較大、巨大而入罪;三是因在一定時間內(nèi)多次受到行政處罰,或者多次實施某種行政違法行為但未受到行政處罰而入罪;四是一個行政處罰行為同時構(gòu)成行政違法和犯罪。其中,“違法情節(jié)嚴(yán)重”“危害后果嚴(yán)重”“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”均是對行政違法行為違法程度的評價。當(dāng)這種違法程度達到了刑法所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),則行政違法行為自然上升為犯罪行為。因此,大多的行政犯皆因其行政違法程度超出行政處罰措施所能調(diào)控的范圍,不得不上升為犯罪行為,通過追究刑事責(zé)任予以解決。而上述第三種和第四種情形,則屬于刑法對某些特殊違法類型的行政違法行為的選擇。
筆者認(rèn)為,刑法中如此實然的規(guī)定在應(yīng)然層面上并不完全契合刑法基本原理和立法原理。隨著刑法修正案和司法解釋的不斷出臺,行政處罰往往成為行為人違法行為入罪的重要考量要素。一旦行為人曾經(jīng)受到行政處罰,尤其是曾經(jīng)受到過多次行政處罰的,刑事立法者往往“情不自禁”地將此類行政違法行為納入刑法調(diào)整范圍,或者作為從重處罰、不適用緩刑的依據(jù)。刑事司法似乎也形成了習(xí)慣,試圖通過解釋的辦法將行政處罰作為一些行政犯的定罪量刑情節(jié)加以考慮。因此,立法的沖動和司法的蓄意造成了行政處罰作為一個入罪要素而被濫用。
縱觀有關(guān)刑法條文,行為人因多次受到行政處罰而入罪的現(xiàn)象比比皆是。多次行政處罰行為所發(fā)生的時間跨度存在五種情形,分別是1年、2年、3年、5年和無時間限制。其中,時間跨度1年內(nèi)的,有5種行政處罰行為;時間跨度2年內(nèi)的,有16種行政處罰行為;時間跨度3年內(nèi)的,有1種行政處罰行為;時間跨度5年內(nèi)的,有2種行政處罰行為;時間跨度為無時間限制的,有13種行政處罰行為。對于行政處罰行為在時間跨度內(nèi)發(fā)生的次數(shù),也分別有1次、2次、3次。這種時間跨度和行政處罰次數(shù)的設(shè)置耐人尋味,無法找出背后清晰的理由和原因。比如因容留他人吸食、注射毒品被行政處罰,又容留他人吸食、注射毒品的,構(gòu)成容留他人吸毒罪;而兩年內(nèi)曾因違反國家規(guī)定,排放、傾倒、處置有放射性的廢物、含傳染病病原體的廢物、有毒物質(zhì)受過2次以上行政處罰,又實施前列行為的,構(gòu)成污染環(huán)境罪。前者對行政處罰沒有時間跨度限制且行政處罰行為次數(shù)僅有1次,后者則要求2年內(nèi)且行政處罰次數(shù)為2次。顯然,這種差別并非是因為容留他人吸毒的違法程度重于污染環(huán)境。因此,通過橫向比較,對不同行政犯的行政處罰在時間跨度和行為次數(shù)的設(shè)置上存在差異,并且這種差異沒有明確的可比性和區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)。
對于1年內(nèi)曾因敲詐勒索受過行政處罰的,犯罪數(shù)額僅需要達到原定罪數(shù)額的50%,即可入罪。諸如此類的情形,還有盜竊行為,1次行政處罰折抵了定罪數(shù)額的50%。再如,曾因非法經(jīng)營食鹽行為受過2次以上行政處罰又非法經(jīng)營食鹽,數(shù)量在10噸以上的,應(yīng)當(dāng)入罪。非法經(jīng)營食鹽的入罪標(biāo)準(zhǔn)是非法經(jīng)營食鹽數(shù)量20噸。按照上述規(guī)定,每次行政處罰相當(dāng)于非法經(jīng)營食鹽5噸。因此,如此簡單的折抵換算,令人不禁深思。入罪的標(biāo)準(zhǔn)并非是唯一的,但不同標(biāo)準(zhǔn)之間的折抵換算仍需謹(jǐn)慎考量其合理性、科學(xué)性和可行性。
作為定罪要素的行政處罰完全不區(qū)分種類、處罰程度,實質(zhì)上不當(dāng)?shù)財U大了犯罪圈。從立法精細(xì)化角度講,行政處罰有很多種類,主要包括:財產(chǎn)罰、行為資格罰、人身自由罰以及申誡罰等。不同種類的行政處罰措施的處罰力度大相徑庭,一般來說諸如警告、通報批評之類的申誡罰較之于其他行政處罰種類相對較輕。即便相同的行政處罰措施,也存在處罰輕重的不同,如財產(chǎn)罰,從幾十元到上億,處罰力度不等。刑事規(guī)范簡單籠統(tǒng)地統(tǒng)一規(guī)定為“行政處罰”,并未明確是何種行政處罰、具體處罰力度,而相關(guān)行政法規(guī)也不存在與刑事法規(guī)銜接的具體細(xì)化處罰規(guī)定。根據(jù)文義解釋規(guī)則,即便是處罰力度最低檔的行政處罰,只要在時間跨度和處罰次數(shù)上滿足于刑事規(guī)范的要求,均可以入罪。因此,行政處罰與刑罰之間銜接不夠精密化,界限具有模糊性。
2012年最高人民檢察院、公安部頒布的《關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(三)》第十一條,提供場所,容留他人吸毒、注射毒品,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:
1.容留他人吸食、注射毒品2次以上的;
……
3.因容留他人吸食、注射毒品被行政處罰,又容留他人吸食、注射毒品的;
……
該規(guī)定試圖區(qū)分已受到行政處罰與沒有受到行政處罰的容留他人吸食、注射毒品的行為,但從字面意義解釋,第1項完全可以包括第3項的內(nèi)容。這兩條規(guī)定事實上是包含關(guān)系,第3項完全不需要。司法解釋的規(guī)定顯示了刑事司法實務(wù)中對行政處罰這一入罪要素的偏好和濫用。
在犯罪化時,根據(jù)“舉輕以明重”的解釋原理,既然行政處罰可以作為入罪的考量要素,那么受過刑事處罰自然也可以作為入罪參考要素。有鑒于此,有些刑事規(guī)范顯然已經(jīng)注意到這個問題,如:“曾因邪教活動受過刑事處罰或者行政處罰,又組織和利用邪教組織蒙騙他人,致人死亡的”,“因行賄受過行政處罰或者刑事處罰的”,“1年內(nèi)曾因危害食品安全違法犯罪活動受過行政處罰或者刑事處罰的”,“1年內(nèi)曾因危害食品安全違法犯罪活動受過行政處罰或者刑事處罰的”。上述司法解釋在相應(yīng)個罪構(gòu)成要件規(guī)定中不僅規(guī)定了行政處罰,也選擇了刑事處罰,反觀其他刑事規(guī)范,則沒有類似的規(guī)定。筆者認(rèn)為,刑事處罰作為入罪要素予以考量,明顯違背刑法禁止重復(fù)評價的基本原則,應(yīng)予以摒棄。此外,根據(jù)累犯制度的規(guī)定,行為人先前受過刑事處罰,在累犯制度要求條件下,時間跨度尚且為5年,其法律后果亦不過是從重處罰,影響量刑而已。然而將行為人先前受過刑事處罰作為定罪要素,與累犯制度不協(xié)調(diào),實有過分苛責(zé)之嫌。
與犯罪數(shù)額、犯罪結(jié)果、犯罪情節(jié)等傳統(tǒng)入罪要素和標(biāo)準(zhǔn)相比,行政處罰并非典型的犯罪定量要素,行政處罰行為入罪并不具有明顯的合理性,背后的刑事可罰性仍需要深入的探索和論證。理論上對此的反思逐漸形成了法律擬制說、刑法功能保障說以及新的犯罪形態(tài)說等幾種具有一定代表性的觀點。筆者認(rèn)為,三種觀點從各自的角度為行政處罰行為入罪化做了詮釋,但細(xì)究之,仍與刑法基本原則、刑法立法原理、刑罰機能等方面存在嚴(yán)重的不協(xié)調(diào),乃至矛盾。刑事立法上將行政處罰等同于傳統(tǒng)的犯罪定量要素,其真實而科學(xué)的理由和依據(jù)是什么?面對廣泛存在的此類刑事規(guī)范和刑事司法習(xí)慣,我們應(yīng)當(dāng)秉持何種刑法立法和刑罰適用理念,持有怎樣的刑法解釋規(guī)則,才能合理避免犯罪圈的不當(dāng)擴張?這是亟須回答的問題。
1. 法律擬制說不能正確詮釋行政處罰行為入罪的正當(dāng)性
“我國刑法擬制條款可以分為四種類型,即違法數(shù)額的擬制、違法行為的擬制、犯罪行為的擬制和主體身份的擬制。其中,違法行為的擬制即是將本屬于行政違法的行為擬制為犯罪行為?!雹倏蓞⒁娚蹢澓溃骸斗蓴M制及其刑法視域的中國檢討》,《刑法論叢》2009年第1卷(總第17卷);胡劍鋒:《“行政處罰后又實施”入罪的反思及限縮》,《政治與法律》2013年第8期。法律擬制說采用比較分析方法,依據(jù)行政處罰行為與“數(shù)額較大”“情節(jié)嚴(yán)重”“造成嚴(yán)重后果”等傳統(tǒng)入罪定量要素進行比較,發(fā)現(xiàn)行政處罰行為顯著區(qū)別于傳統(tǒng)入罪定量要素。行政處罰行為主要反映的是行為人主觀惡性和人身危險性,而傳統(tǒng)入罪定量要素大多反映行為人的客觀違法程度或者對行為客觀危害的量化。正因為這種本質(zhì)差異,刑法從刑事政策角度考量,不得已通過法律擬制的方式將行政處罰行為作為非典型的入罪定量要素予以應(yīng)用。我們認(rèn)為,這種解釋極不符合設(shè)置法律擬制所必要的程序和規(guī)則。
第一,不符合法律擬制的設(shè)置規(guī)則和要求。法律擬制的基本設(shè)置規(guī)則:一是兼顧刑法的社會保障機能和人權(quán)保障機能;二是不得違背罪刑法定、罪刑均衡、主客觀相統(tǒng)一等刑法的基本原則。法律擬制作為刑法立法的重要技術(shù)手段,本身的正當(dāng)性一直備受理論質(zhì)疑,主要原因在于并未厘清其與犯罪構(gòu)成基本原理的關(guān)系,次要原因在于法律擬制的不當(dāng)設(shè)置加劇了法律擬制在刑法中的尷尬地位?!袄纾覈缎谭ā返诙倭臈l規(guī)定,多次盜竊、人戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的,以盜竊罪論處。誠然,該款規(guī)定是基于維護社會秩序穩(wěn)定的立場,將本屬于違反《治安管理處罰法》的行政違法行為以盜竊罪論處,從某種程度上說,確實可以起到保護公民人身和財產(chǎn)權(quán)益并維護社會秩序的功用。然而,該規(guī)定中的特殊盜竊行為實際上僅僅是行政違法行為,這些行為依照《治安管理處罰法》即可規(guī)制,即使這些行為可能會對公民人身和財產(chǎn)權(quán)益造成嚴(yán)重?fù)p害的后果,但對此依然可以依據(jù)《刑法》的相關(guān)規(guī)定予以定罪量刑,而不會放縱犯罪。”[1]可見,如認(rèn)為行政處罰行為作為入罪要素是一種法律擬制,那也是一種不當(dāng)?shù)姆蓴M制,是一種過分偏重刑法社會保障機能而忽視刑法人權(quán)保障功能的法律擬制。這是對法律擬制的設(shè)置規(guī)則的根本背離,不具有正當(dāng)性。
第二,行政處罰行為被擬制為入罪要素違背法律擬制的設(shè)置程序要求?!胺蓴M制的特點在于:將原本不同的行為賦予了相同的法律效果,從而指示法律適用者,即使兩種行為所侵犯法益不完全相同(但必須具有相似性),也應(yīng)依刑法的相關(guān)規(guī)定作出同樣的處理;法律擬制的內(nèi)容必須以刑法分則相關(guān)條文的嚴(yán)格規(guī)定為前提,即必須做到‘法有明文規(guī)定’,其實質(zhì)在于其以立法的方式對不同的犯罪擬制了相同的法律效果,是一種立法層面的法律類推。”[2]從法律擬制設(shè)置基本要求上看,法律擬制僅限于刑事立法而不適用于司法解釋。換言之,法律擬制設(shè)置主體只能是立法者,而不能是司法機關(guān)或者司法工作人員。然而,行政處罰行為作為常見入罪要素,在司法解釋中隨處可見,相對于立法規(guī)定而言占據(jù)著較大比重。另外,司法實務(wù)中,將多次累受行政處罰的行政違法行為作為“情節(jié)嚴(yán)重”的入罪情節(jié)對待而予以入罪,也時常是司法工作者的“拿手好戲”。筆者認(rèn)為,刑事司法權(quán)并不包括法律擬制的權(quán)力。刑事司法層面上,無權(quán)動用法律擬制這種造法手段,肆意擴大犯罪圈,不當(dāng)?shù)貙⑿姓幜P行為納入刑法調(diào)整范圍。
2. 刑法保障功能說并未充分論證行政處罰行為入罪的合理性
在刑事立法層面上,理論上一般認(rèn)為相較于其他部門法,刑法的性質(zhì)具有補充性和事后性,具有保障其他部門法實施的基本功能。①參見張明楷:《論刑法在法律體系中的地位》,《法學(xué)研究》1994年第6期;高銘暄主編:《中國刑法學(xué)》,中國人民大學(xué)出版社,1989年,第12頁。刑法的保障地位決定了刑法與其他部門法在調(diào)整范圍、調(diào)整手段、調(diào)整方式上均需保持良好的銜接關(guān)系。行政處罰行為入罪化問題一定程度上取決于如何劃分刑事立法權(quán)與行政立法權(quán)的權(quán)力范圍,如何處理刑罰與行政處罰之間的銜接關(guān)系。有觀點試圖從刑法保障性功能角度去證實行政處罰行為入罪化問題的合理性。比如:“如果有的行政違法行為,逐漸具有嚴(yán)重的社會危害性,行政處罰行為達不到遏制的目的時,往往會通過刑事立法將其轉(zhuǎn)化為犯罪行為。凡是行政法規(guī)規(guī)定為違法的,只要其危害性達到犯罪的嚴(yán)重程度,原則上都應(yīng)當(dāng)規(guī)定為犯罪。”[3]對此,我們認(rèn)為,刑法固然具有保障功能,但仍需從刑法保障功能根本內(nèi)涵上界定刑事立法權(quán)的范圍,不能一味從形式上強調(diào)刑法保障功能而過度擴大犯罪圈。行政處罰行為作為入罪要素,不宜從刑法保障性功能角度予以論證。
第一,刑法保障功能引申于刑法謙抑性原則?!皬墓矔r性看,刑法保障法源于大陸法系,主要引申于刑法謙抑性精神,而這極大地影響了我國刑法的定位,刑法保障法基本也得到了因襲和廣泛的認(rèn)同。國內(nèi)學(xué)者在闡述刑法保障法時往往以刑法謙抑性為依據(jù)?!盵4]刑法謙抑性原則是刑法的基本理念和基本價值。張明楷教授提倡的是日本學(xué)者平野龍一的觀點:刑法謙抑性包括刑法的補充性、不完整性和寬容性。[5]國內(nèi)較具有代表性的觀點是陳興良教授提出的,他認(rèn)為刑法的謙抑性包括刑法的補充性、經(jīng)濟性和緊縮性。[6]兩種觀點均強調(diào)刑法的補充性。刑法補充性的通常定義是基于刑法與其他部門法的關(guān)系,當(dāng)其他部門法不能充分有效保護某種社會關(guān)系時,刑法介入。刑法補充性反映了刑法的“事后保障”功能。有鑒于此,我國刑法學(xué)界最早提出刑法的保障功能,目的是為經(jīng)濟保駕護航,試圖通過刑法補充介入更好地保障社會經(jīng)濟秩序,解決行政法、經(jīng)濟法等無法獨立調(diào)整的社會經(jīng)濟問題。
第二,行政處罰行為作為入罪要素違背刑法補充性原則。刑法補充性原則上要求刑法對行政違法行為規(guī)制的介入只能是被動的、被迫的、不得已而為之的。行政處罰行為畢竟只是表明行為人的行政違法劣跡,即便是在多次累受行政處罰的情況下,行為人并不能因此被想當(dāng)然地視為應(yīng)當(dāng)負(fù)有刑事責(zé)任的特殊人員。這源于行政違法根本區(qū)別于刑事違法,并不能因為行為人曾經(jīng)受過行政處罰,而直接對行為人課以刑責(zé)。刑法謙抑性原則要求刑罰的發(fā)動必須保持克制,不可充當(dāng)規(guī)制一般違法行為的“急先鋒”。行政處罰行為本身迥異于傳統(tǒng)入罪要素,既不能直接彰顯行為的刑事違法性質(zhì),也不能對行為侵害法益的程度提供精確的量化指標(biāo)。如刑法第二百零一條第四款規(guī)定:有第一款行為,經(jīng)稅務(wù)機關(guān)依法下達追繳通知后,補繳應(yīng)納稅款,繳納滯納金,已受行政處罰的,不予追究刑事責(zé)任;但是,五年內(nèi)因逃避繳納稅款受過刑事處罰或者被稅務(wù)機關(guān)給予二次以上行政處罰的除外。此款規(guī)定前半段,“行政處罰”發(fā)揮了出罪的作用,而后半段“行政處罰”則承擔(dān)入罪要素的功能。雖有處罰次數(shù)和所受處罰時間跨度的區(qū)別,但仍能看出,行政處罰被作為一個隨意出入罪的要素被加以“靈活使用”。在刑事政策需要時,行政處罰某種程度上可以替代刑罰,而在一定條件下則又可以成為入罪的標(biāo)準(zhǔn)。行政處罰作為入罪要素,更多地是為了滿足立法者或者司法者基于刑事政策考慮而刻意擴大或者縮小犯罪圈的“良好憑借”。筆者認(rèn)為,行政處罰實際充當(dāng)?shù)氖且环N欠缺充分刑事可罰性依據(jù)的入罪要素,是違背刑法謙抑性基本原則的。因此,無論是從刑法保障功能角度,還是刑法謙抑性立場,行政處罰行為均不宜作為入罪要素。
3. 新的犯罪形態(tài)說涉嫌嚴(yán)格責(zé)任和主觀歸罪
新的犯罪形態(tài)說認(rèn)為,行為人在一定期限內(nèi)因?qū)嵤﹥纱我陨闲再|(zhì)相同的違法行為受過行政處罰又實施該種性質(zhì)的違法行為,從而構(gòu)成既遂的犯罪,無法納入結(jié)果犯、行為犯、舉動犯或危險犯等傳統(tǒng)犯罪既遂表現(xiàn)形式,而是一種新的、獨立的犯罪既遂的表現(xiàn)形式,謂之多次犯。[7]88我們認(rèn)為,行政處罰行為并不符合以行為為中心的犯罪構(gòu)成體系,背離了罪刑法定原則的實質(zhì)要求,涉嫌適用嚴(yán)格責(zé)任和主觀歸罪。
第一,行政處罰行為入罪涉嫌構(gòu)成現(xiàn)代意義上的嚴(yán)格責(zé)任。嚴(yán)格責(zé)任肇始于英美法系,隨著時代變遷,其定義也在不斷改進?,F(xiàn)代意義上的嚴(yán)格責(zé)任是結(jié)合實體和程序兩個維度予以界定的。一般來說,現(xiàn)代意義上的嚴(yán)格責(zé)任主要包含以下幾層意思:“第一,犯罪意圖可能與定罪完全沒有關(guān)系,無論如何,有犯罪意圖或者無犯罪意圖對責(zé)任來說可能都不是實質(zhì)性的,我們把這稱為嚴(yán)格責(zé)任的‘實體性’解釋。第二,起訴不要求有犯罪意圖的證據(jù),盡管被告提出的無犯罪意圖的證據(jù)可能排除他的責(zé)任。按照第二種‘程序性’的解釋,如果把有關(guān)犯罪意圖的舉證責(zé)任加給被告,這種犯罪(也)屬于嚴(yán)格責(zé)任的情況。此類犯罪包括所謂的‘犯罪意圖的推定’,被告可對此予以反駁來逃避承擔(dān)責(zé)任?!盵8]按照上述定義,行政處罰行為入罪化雖不能確切地等同于適用了嚴(yán)格責(zé)任,但在追訴原理和犯罪認(rèn)定層面似有暗合之意:首先,對累受行政處罰的行為人課以刑責(zé),與行為人的犯罪意圖關(guān)系不大。行為人受過多次行政處罰而再次行政違法的,被刑法直接認(rèn)定為犯罪,對行為人的犯罪意圖不予考慮。其次,在公訴過程中,也僅需要證明行為人曾經(jīng)受過一次或者多次行政處罰又再次實施違法行為即可,至于行為人的犯罪意圖和主觀罪過是怎樣,則被當(dāng)作無需證明的當(dāng)然事實。更為嚴(yán)重的是,多數(shù)情況下行為人對曾受過的行政處罰也無法提出有效的反駁從而逃避承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)然,犯罪認(rèn)定總體上仍要堅持主客觀相一致的原則。然而,在行政處罰行為入罪的情況下,行為人的主觀罪過主要依靠多次行政違法予以推定或者認(rèn)定。但事實上,多個違法行為的違法意圖,并不能直接等同于單個犯罪行為的罪過。行為人僅有每次行政違法的違法故意,并未有犯罪故意。因此,我們認(rèn)為,多次受到行政處罰并不意味著行為人具有罪過,在這種情況下,僅以受過多次行政處罰而入罪,似有適用嚴(yán)格責(zé)任之嫌。至于嚴(yán)格責(zé)任適用之現(xiàn)狀,理論上并未有一致的看法,有人斷然否認(rèn)我國刑事立法存在適用嚴(yán)格責(zé)任,[9]亦有觀點認(rèn)為從刑事立法和司法實踐看,確實存在嚴(yán)格責(zé)任,比如污染環(huán)境罪。[10]但即便是認(rèn)可我國刑法存在嚴(yán)格責(zé)任的學(xué)者,也謹(jǐn)慎地認(rèn)為嚴(yán)格責(zé)任不宜擴大范圍適用,僅可以在諸如污染環(huán)境等涉及重大社會公共利益的個罪中有限適用。反觀之,行政處罰行為入罪情形并非罕見,確有不妥。
第二,行政處罰行為入罪涉嫌刑法主觀主義。刑法主觀主義與刑法客觀主義是刑法學(xué)長期對峙的一對研究范疇。概而述之,刑法主觀主義以意志決定論為哲學(xué)邏輯起點,主張刑法評價對象是行為人,課以刑責(zé)的基礎(chǔ)是行為人的主觀惡性和人身危險性,在責(zé)任論上提倡社會責(zé)任論,刑罰論上主張?zhí)厥忸A(yù)防論;而刑法客觀主義以意志自由論為哲學(xué)邏輯起點,以行為為刑法評價對象,主張從行為人的可予度量的外部行為或者實害結(jié)果中尋找刑事責(zé)任的根源,在責(zé)任論上倡導(dǎo)道義責(zé)任論,在刑罰論上主張報應(yīng)刑論。①參見[德]克勞斯·羅克辛:《德國刑法學(xué)總論》(第一卷),王世洲譯,法律出版社,2005年,第105至106頁;[德]弗朗茲·馮·李斯特:《德國刑法教科書》,徐久生譯,法律出版社,2000年,第22頁;張明楷:《刑法的基本立場》,法制出版社,2002年,第332頁。刑法主觀主義與刑法客觀主義在刑法史上的爭論在不同歷史時期均有交鋒,既有對立,亦有相互吸收借鑒,隨之而出現(xiàn)了刑法主觀主義客觀化、客觀主義主觀化。但對大陸法系來說,基本上以刑法客觀主義為立場和指導(dǎo)原則,構(gòu)建了刑法體系。反觀我國刑法發(fā)展史,1979年制定的刑法因為特定時代背景的影響,一定程度上采用了刑法主觀主義理論,1997年全面修改后現(xiàn)行刑法則明確了罪刑法定原則、以行為為中心的犯罪構(gòu)成體系等基本框架,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定以刑法客觀主義為立法基礎(chǔ)。然而,這并不意味著我國現(xiàn)行刑法完全沒有刑法主觀主義元素的吸收和借鑒。正如有的學(xué)者反思的那樣,“如果說客觀主義給世界各國刑法提供一種原則和框架,那么,主觀主義帶給人們的則是原則之內(nèi)的靈活和變通”。[11]刑法立法“靈活和變通”的現(xiàn)實動因主要是來自于刑事政策的變化,具體表現(xiàn)為一般違法行為的入罪化和出罪化、刑罰輕緩化和重刑化等等。但不管怎樣的“靈活和變通”,立足于刑法客觀主義立場所建構(gòu)的刑法基本框架和原則是不能突破的。
行政處罰行為入罪化問題,揭示了立法者和司法者在入罪化觀念上對行為人的人身危險性、主觀惡性所持有的偏見。正如有學(xué)者所論述的那樣:“多次犯的立法宗旨,主要考慮的是行為人屢教不改的主觀惡性,行為人在已被處罰后主觀上明知行為是違法的,但仍不思悔改,抱著‘大錯不犯、小錯不斷’的僥幸心理,繼續(xù)實施該種違法行為,肆意挑戰(zhàn)非刑事法律的容忍極限。行為人對第一次違法行為也許是不知法而為之,但在受過兩次以上行政處罰后仍然繼續(xù)實施同種違法行為,其主觀上顯然屬于明知違法而有意為之。因此,多次犯行為人實施的是有意行為,這種被上升為刑事犯罪行為的多次犯行為類型,其主觀罪過形式也應(yīng)當(dāng)是故意的心態(tài)。”[7]84上述觀點的邏輯在于:其一,多次行政違法行為加在一起等于一個刑事違法行為;其二,行為人對每次行政違法行為的違法故意加在一起等于一個犯罪故意。上述觀點顯然是從實然層面對所謂的“多次犯”予以解釋,但這種解釋背后的邏輯又是什么,我們不得而知。但比較明確的是這種解釋邏輯在應(yīng)然層面上是不通的。行政處罰行為本身并不具備刑事違法性,所折射出的不過是行為人具有較大的主觀惡性和人身危險性。從刑事政策角度考量,行為人受過行政處罰,依然實施類似違法行為,被想當(dāng)然地視為具有蔑視法律的人格,尤其是多次受到行政處罰的行為人的主觀惡性較大。這類行為人被刑法予以過度關(guān)切,蛻變成刑事違法者。細(xì)察之,行政處罰行為單獨看來,在未滿足傳統(tǒng)犯罪定量要素之前,并不構(gòu)成犯罪。即便是多次受到行政處罰的行為,只是一般違法次數(shù)的增加,并未改變一般違法行為的性質(zhì)。筆者認(rèn)為,這種基于行為人主觀惡性和人身危險性的入罪模式,忽視了行政處罰行為并未達到犯罪成立有關(guān)罪質(zhì)和罪量的基本要求,旨在滿足發(fā)動刑罰權(quán)的目的,明顯違背了刑法客觀主義的基本立場。即便是站在刑法客觀主義主觀化的立場上,也無法認(rèn)同此種已經(jīng)逾越刑法客觀主義基本框架的入罪模式是合理的。
綜上,我們認(rèn)為,行政處罰行為入罪化問題,并不屬于刑法上的法律擬制,也無法從刑法保障功能角度予以充分論證,更難以成為獨立的新的犯罪形態(tài)。
既然在應(yīng)然層面上,行政處罰行為入罪化是存在巨大理論障礙的,那么,針對行政處罰行為入罪,應(yīng)當(dāng)堅持何種刑法立法原則,如何從刑事解釋學(xué)的角度去彌補已然存在的此類刑事規(guī)范的缺陷,是值得繼續(xù)探討的問題。
1. 應(yīng)遵循行政處罰措施窮盡原則
刑法的謙抑性,是指立法者應(yīng)當(dāng)力求以最小的支出——少用甚至不用刑罰,獲得最大的社會效益——有效地預(yù)防和控制犯罪。刑法的謙抑性,包括刑法的緊縮性即刑法在整個法律體系中所占比重逐漸降低;刑法的補充性即由于刑法具有暴力強制性,代價太大,因而只有在其他法律措施不能奏效時才動用刑法,使之成為其他法律的補充性措施;刑法的經(jīng)濟性即以最少量的刑法資源投入,獲取最大的刑法效益。[12]刑法謙抑性原則旨在盡可能縮小刑法的調(diào)整范圍,以保障公民的自由和人權(quán)。刑法立法權(quán)需要清晰地界分與行政立法權(quán)的行使范圍,刑法立法權(quán)要盡量讓渡更多的空間給行政立法權(quán)。刑法立法對其介入評價的行政違法行為應(yīng)秉持行政處罰措施窮盡的原則,即只有從處罰種類和處罰程度全部用盡了行政處罰措施,尚不能很好地規(guī)制某一種行政違法行為時,才能從該種行政處罰行為的形式和實質(zhì)兩個角度予以審慎考察,進而適用刑罰。
第一,在形式上,以行政機關(guān)已作出行政處罰為前提。刑法的謙抑性原則,要求立法者首先要在入罪化立法程序和形式上保持一種謹(jǐn)慎的態(tài)度。行政處罰行為入罪的情形,必須以有權(quán)處理的行政機關(guān)已經(jīng)作出行政處罰為前提。對于未經(jīng)處理的行政違法行為,不應(yīng)成為刑法評價的對象。比如2013年最高人民法院和最高人民檢察院頒布的《關(guān)于辦理盜竊刑事案件適用法律若干問題的解釋》明確規(guī)定,2年內(nèi)盜竊3次以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“多次盜竊”。對于此處的“盜竊3次”,每次盜竊是否需要經(jīng)過行政處罰,司法解釋未明確規(guī)定,一般的理解是不需要。筆者認(rèn)為,如果3次盜竊行為均沒有經(jīng)過治安處罰,那么行政法律的規(guī)制效力并未發(fā)揮應(yīng)有的作用。如果直接將這種情形認(rèn)定構(gòu)成盜竊罪,事實上存在刑法優(yōu)先于行政法律介入適用的情形。行為沒有被行政法律先行規(guī)制,而直接援引刑法予以調(diào)整,是對行政法律規(guī)范的虛置,也是刑法資源的浪費?!爸挥凶鞒龇莿佑眯塘P不足以遏制這種行為的時候,才能將其納入犯罪圈。換言之,對某一違法行為的規(guī)制,首先應(yīng)當(dāng)采用行政、經(jīng)濟等非刑罰手段,只有采用這些手段仍不足以遏制時,才可以采用刑罰手段;在立法上,如果對某一違法行為,行政、經(jīng)濟等方面的法律規(guī)制未作規(guī)定,或未設(shè)有罰則(非刑事罰則),則絕對不能在刑法典或附屬刑法中予以犯罪化并配置相應(yīng)的刑罰。”[13]從刑法謙抑性原則出發(fā),盜竊行為沒有經(jīng)過行政處罰而直接予以刑罰,構(gòu)成對刑法補充性的實質(zhì)背離。既然沒有經(jīng)過行政處罰,如何認(rèn)定這種行為具有入罪的必要性?筆者認(rèn)為,從形式上將行政違法行為入罪限定為以已經(jīng)受到行政處罰為前提,也是刑法的“二次違法性”原理的應(yīng)有之義。類似的刑事法律規(guī)定尚有“1年內(nèi)搶奪3次以上的”“2年內(nèi)敲詐勒索3次以上的”“破壞生產(chǎn)經(jīng)營3次以上的”等等。筆者認(rèn)為,在應(yīng)然的刑事立法層面上,站在限縮犯罪圈的立場上,應(yīng)當(dāng)從刑事規(guī)范中將此類規(guī)定予以剔除;在實然的刑事司法層面上,類似刑事規(guī)范應(yīng)當(dāng)予以從嚴(yán)解釋和適用,堅持多次違法行為要以受到相關(guān)部門處罰為前提,否則不予認(rèn)定構(gòu)成犯罪。
第二,堅持行政處罰種類用盡原則。根據(jù)《行政處罰法》的規(guī)定,行政處罰種類包括警告、罰款、沒收違法所得、沒收非法財物、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照、行政拘留等八大類。上述八類行政處罰按照處罰程度呈遞增趨勢,即對于單位來說,吊銷許可證和執(zhí)照是最為嚴(yán)厲的行政處罰,而對于自然人來說,行政拘留無疑是最為嚴(yán)重的行政處罰,而警告是最輕的行政處罰。具體到每種行政違法行為來說,囿于各種原因,可能選擇其中一種或者幾種處罰種類。行政處罰措施窮盡原則旨在刑罰發(fā)動以前,行政違法者已受到最為嚴(yán)厲的行政處罰。然而,我們發(fā)現(xiàn)相關(guān)刑事規(guī)范并未如此,而是在行政處罰措施仍有規(guī)制空間,仍未用盡最為嚴(yán)厲的處罰措施之前就急于介入,甚至存在自我糾結(jié)矛盾的立法混亂現(xiàn)象。例如刑法第二百零一條有關(guān)逃稅罪的規(guī)定,納稅人偷逃稅的違法行為在《稅收征收管理辦法》第六十三條相對應(yīng)的行政處罰規(guī)定是交滯納金和罰款。從處罰種類來說,《稅收征收管理辦法》僅僅設(shè)定了一種行政處罰措施,且并非最為嚴(yán)厲的處罰種類。對于偷逃稅款的單位,完全可以比照納稅人不辦理稅務(wù)登記的處罰辦法,即經(jīng)稅務(wù)機關(guān)提請,由工商行政管理機關(guān)吊銷其營業(yè)執(zhí)照;而對于偷逃稅款的自然人,也同樣可以經(jīng)稅務(wù)機關(guān)提請,由公安機關(guān)予以行政拘留。這些問題僅涉及執(zhí)法權(quán)限和執(zhí)法部門之間聯(lián)動的問題,并不存在立法障礙,完全可以通過立法修改而促進行政執(zhí)法,進而充分發(fā)揮行政法律制裁對偷逃稅的規(guī)制效果。
第三,行政處罰的處罰幅度必須以用盡為前提。所謂行政處罰的處罰幅度必須用盡是指在刑事司法層面上,采取限縮解釋的辦法,對相關(guān)刑事規(guī)范的“行政處罰”的外延作最小化的界定,即此處的“行政處罰”僅指相應(yīng)行政法律規(guī)范中所設(shè)置的一種處罰措施中或者多種行政處罰措施中最重處罰措施的最高處罰幅度。例如上述刑法第二百零一條有關(guān)逃稅罪的規(guī)定,在立法未作修改以前,應(yīng)對此條中的“行政處罰”限縮解釋為納稅人已受到的行政處罰為最大程度的罰款,即處以不繳或者少繳的稅款的五倍罰款。再如,1999年最高人民法院《關(guān)于審理倒賣車票刑事案件有關(guān)問題的解釋》第二條規(guī)定:對于鐵路職工倒賣車票或者與其他人員勾結(jié)倒賣車票;組織倒賣車票的首要分子;曾因倒賣車票受過治安處罰2次以上或者被勞動教養(yǎng)1次以上,2年內(nèi)又倒賣車票,構(gòu)成倒賣車票罪的,依法從重處罰。對應(yīng)的《治安管理處罰法》第五十二條規(guī)定的行政處罰為:處十日以上十五日以下拘留,可以并處一千元以下罰款;情節(jié)較輕的,處五日以上十日以下拘留,可以并處五百元以下罰款。我們認(rèn)為,此處“治安處罰”應(yīng)限縮解釋為行為人受到“十五日拘留,并處一千元罰款”。換言之,刑事規(guī)范中既有“行政處罰”都應(yīng)限縮解釋為行政處罰幅度中“頂格”的處罰。
在行政處罰手段未盡“職責(zé)”之前,刑事立法層面上就匆匆動用刑罰予以規(guī)制,似有越俎代庖之嫌。司法實踐中應(yīng)當(dāng)堅持刑法謙抑性,從刑事司法適用技巧上采用限縮解釋原則亦屬不得已而為之。
2. 應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)傳統(tǒng)入罪標(biāo)準(zhǔn)界定犯罪圈
犯罪圈的大與小是由犯罪化和非犯罪化的方式對個罪劃定的成立范圍。犯罪圈的劃定標(biāo)準(zhǔn)可以概括為罪質(zhì)和罪量兩個方面。行政處罰作為一種特殊的定罪量刑要素,并不能獨立發(fā)揮劃定犯罪圈大小的作用,仍需要在犯罪構(gòu)成理論框架內(nèi)結(jié)合其他要素共同完成犯罪認(rèn)定。
第一,罪質(zhì):滿足刑罰發(fā)動的必要性。行政犯的罪質(zhì)應(yīng)是社會危害性和人身危險性的統(tǒng)一,兩者不可偏廢。而對行政處罰行為的社會危害性和人身危險性的考察,是犯罪化的本質(zhì)要求?!傲⒎ㄉ显趯⒛承姓`法行為犯罪化時,應(yīng)科學(xué)把握該種行政違法行為的質(zhì),看其自身是否具有犯罪化的內(nèi)在條件,不能單從量上評估其是否可能達到嚴(yán)重的社會危害性,要綜合社會、經(jīng)濟發(fā)展條件、需要、趨勢,以及文化等因素,評估某種行政違法行為是否確有犯罪化的本質(zhì)內(nèi)涵?!盵14]所謂犯罪化的本質(zhì)內(nèi)涵主要是指刑罰發(fā)動的必要性審查。換言之,滿足刑罰發(fā)動的必要性,就是行政處罰行為入罪化的本質(zhì)內(nèi)涵?!胺缸?法定犯)同一般違法行為的關(guān)節(jié)點是難以捉摸的,而對不同違法行為的制裁手段卻是相對衡定的。它由一定統(tǒng)治秩序的要求、民族的風(fēng)俗習(xí)慣、社會文明程度等因素的制約而形成,一旦形成便具有相對的惰性(穩(wěn)定性)。社會發(fā)展到今天,刑罰己經(jīng)形成以自由刑為中心的制裁體系,其具體的種類、幅度及適用方法都相對固定下來。于是,立法者在全局上制定刑法對所有的犯罪進行‘假設(shè)’時,其對犯罪模式的量的下限(一般違法行為的量的上限)的界定上,就主要是受相對穩(wěn)定的刑罰手段影響的?!盵15]因此,對于某一類行政處罰行為,是否具有上升為犯罪行為的先天條件,在不同特定時期內(nèi)都會有不同的答案,但相對固定的刑罰手段卻從法律制裁的角度為此提供了相對明確的參照物。當(dāng)一種行政處罰行為在特定時期內(nèi)引發(fā)的社會危害大于刑罰所帶來的惡時,可以說這種行為應(yīng)當(dāng)被升格為犯罪行為,已經(jīng)滿足了刑罰發(fā)動的必要性。
與此同時,在考察刑罰發(fā)動的必要性時,應(yīng)警惕以下幾種錯誤的入罪化思維:一是行政處罰與刑罰之間不當(dāng)?shù)你暯印男谭ㄓ^的角度看,適度刑法觀是指刑法對社會經(jīng)濟生活的干預(yù)范圍必須適度,對犯罪行為的懲處的嚴(yán)厲性也必須保持適度。這包括廣度和力度兩個方面,前者是指準(zhǔn)確界定行為罪與非罪的性質(zhì),后者則是對不同種類和不同危害的犯罪給予相應(yīng)的刑罰處罰。[16]因此,從橫向看,期待所有的行政處罰行為均依靠刑罰作為后盾,本身就是一種刑罰泛化而濫用的表現(xiàn),只有少數(shù)的行政處罰行為才具有上升為犯罪行為的先天條件;從縱向看,一種行政處罰行為所對應(yīng)的行政處罰與刑罰之間在處罰力度上不應(yīng)存在過大的“間隙”,否則容易造成不同部門法在法律制裁措施“階梯”上的“跳躍性”,演變成“大刑法、小行政”的畸形立法架構(gòu)。二是應(yīng)避免“以罰代刑”與“以刑代罰”。“以罰代刑”是指以行政處罰代替刑罰,“以刑代罰”是指以刑罰代替行政處罰。從刑事立法角度講,“以罰代刑”是犯罪化的前提,之所以出現(xiàn)“以罰代刑”,是因為刑法沒有及時跟進,暫且只能以行政處罰規(guī)制某種違法行為;而“以刑代罰”則是非犯罪化的前提,之所以出現(xiàn)“以刑代罰”,則是因為刑罰的濫用,導(dǎo)致行政處罰“無用武之地”。因此,在行政處罰行為入罪化問題上,“以罰代刑”與“以刑代罰”均應(yīng)當(dāng)予以避免。三是刑罰發(fā)動有效等同于“有必要”。刑罰發(fā)動時,刑罰必要性先于其有效性。一種行政處罰行為在具有發(fā)動刑罰必要性的前提下,方能考慮刑罰的有效性,反之則會導(dǎo)致“殺雞用牛刀”的不當(dāng)后果。比如酒駕,盲目入罪化確實有利于規(guī)制酒駕,使得酒駕大幅度下降,然而這種刑罰發(fā)動的有效性卻并不等同于刑罰發(fā)動的必要性。在有關(guān)酒駕的行政處罰尚存有空間的情況下,刑罰發(fā)動的必要性是欠缺的,片面地追求刑罰發(fā)動的有效性,是一種典型的“以刑代罰”現(xiàn)象。
第二,罪量:符合個罪罪量的要求。行政處罰不能單獨作為入罪要素而直接作為行刑交叉案件的劃分點,仍需要借助于“數(shù)額較大”“情節(jié)嚴(yán)重”“情節(jié)惡劣”等傳統(tǒng)罪量要素區(qū)分罪與非罪。首先,罪量要素是罪與非罪的量的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn),行政處罰要素并不具備罪與非罪的區(qū)分功能,不能替代傳統(tǒng)罪量要素。行政處罰入罪要素并不能直接充當(dāng)犯罪化的量化標(biāo)準(zhǔn),即便是多次行政處罰行為,限于現(xiàn)行有關(guān)刑事規(guī)范不夠細(xì)化,導(dǎo)致行為人累受多次行政處罰也不一定能夠達到罪量的要求。尤其是在傳統(tǒng)罪量要素與行政處罰要素同時存在的情況下,行政處罰與傳統(tǒng)定量要素的關(guān)系令人難以捉摸。行政處罰雖然給予司法實務(wù)一個容易把握的司法標(biāo)準(zhǔn),但從立法論角度,卻并未給出準(zhǔn)確的罪量描述。
此外,司法解釋中已有類似的規(guī)定,證實司法者已注意到行政處罰入罪要素的缺陷。有鑒于行政處罰入罪要素的上述弊端,司法解釋大多采取了“行政處罰+傳統(tǒng)罪量要素”的立法模式,即在規(guī)定了行政處罰要素的同時,對傳統(tǒng)入罪的犯罪數(shù)額、情節(jié)等仍有一定比例的限定。比如2013年最高人民法院和最高人民檢察院頒布的《關(guān)于辦理危害食品安全刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條規(guī)定:“生產(chǎn)、銷售金額10萬元以上不滿20萬元,1年內(nèi)曾因危害食品安全違法犯罪活動受過行政處罰或者刑事處罰的……”類似的規(guī)定還有生產(chǎn)銷售有毒有害食品罪,走私普通貨物、物品罪,騙取出口退稅罪,非法經(jīng)營罪等等。諸如此類的司法解釋在以行政處罰作為入罪要素時,一并設(shè)定了“生產(chǎn)、銷售金額10萬元以上不滿20萬元”“騙取國家出口退稅款數(shù)額在30萬元以上”“非法經(jīng)營數(shù)額”等傳統(tǒng)的罪量標(biāo)準(zhǔn)。究其根源,行政處罰行為的刑事可罰性直接體現(xiàn)在犯罪結(jié)果、犯罪數(shù)額等傳統(tǒng)罪量要素上,而不是行政處罰。行政處罰作為入罪的非典型罪量要素,必須通過傳統(tǒng)定量要素的轉(zhuǎn)化,才能發(fā)揮入罪定量的功能。我們認(rèn)為,對于僅有行政處罰要素,沒有達到傳統(tǒng)罪量要素標(biāo)準(zhǔn)的,仍不可入罪。比如,《刑法》第一百五十三條第一款第(一)項,走私貨物、物品偷逃應(yīng)繳稅額較大或者一年內(nèi)曾因走私被給予二次行政處罰后又走私的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處偷逃應(yīng)繳稅額一倍以上五倍以下罰金。我們認(rèn)為,行為人受過二次行政處罰后又走私的,如果三次走私活動累計偷逃應(yīng)繳稅額未達到“偷逃應(yīng)繳稅額較大”,則不應(yīng)入罪。對此,有觀點認(rèn)為,否定行政處罰作為獨立的入罪要素的結(jié)果,會導(dǎo)致“螞蟻搬家式”的走私活動無法通過刑法予以打擊。①黃太云:《刑法修正案(八)解讀(三)》,《人民檢察》2011年第8期;劉為波:《“一年內(nèi)曾因走私被給予二次行政處罰后又走私”的理解與適用》,《人民法院報》2011年4月27日。實則不然:一是“螞蟻搬家式”走私活動本身并沒有達到追訴標(biāo)準(zhǔn),違法行為的刑事可罰性欠缺,應(yīng)歸屬于行政法調(diào)整范疇。二是“螞蟻搬家式”的走私活動,如果累計偷逃應(yīng)繳稅額較大,達到追訴標(biāo)準(zhǔn)的,可以構(gòu)成走私普通貨物、物品罪。刑法對此并非放任不管。如果累計偷逃應(yīng)繳稅額未達到追訴標(biāo)準(zhǔn)的,盡管行為人一年內(nèi)曾因走私被給予二次行政處罰后又走私的,仍不應(yīng)認(rèn)定為走私普通貨物、物品罪。否則,等于認(rèn)同這種罪量要素與偷逃應(yīng)繳稅額較大具有相同的追訴效果,與刑法立法的基本原理不符。
行政處罰行為入罪化,牽涉的是刑法立法基本原理與刑事政策之間的矛盾與博弈。刑事政策的制定和貫徹應(yīng)在刑法立法基本原理允許的前提下,不能為了某一特定時期內(nèi)打擊犯罪的需要而犧牲刑法立法基本精神和刑法基本原理。刑事規(guī)范中的“行政處罰”要素,在刑事政策指導(dǎo)下,充當(dāng)了擴大犯罪圈的“馬前卒”。在刑法謙抑精神大力提倡的今天,在刑罰輕緩化已然深入人心的當(dāng)下,應(yīng)從刑事立法和刑事司法兩個層面對刑法中的“行政處罰”入罪要素予以審慎而清醒的認(rèn)識和運用。在刑事立法層面上,應(yīng)遵循行政處罰措施窮盡的基本原則,即以行為人受到行政處罰且行政處罰種類和幅度已用盡為基本刑法立法原則。在刑事司法層面上,應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)個罪的罪質(zhì)和罪量把握入罪門檻,對現(xiàn)行刑事規(guī)范中“行政處罰”要素從刑法解釋學(xué)上作限縮解釋。
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