程慶棟
執(zhí)行性立法“抵觸”的判定標(biāo)準(zhǔn)及其應(yīng)用方法
程慶棟*
不同的地方立法類型對應(yīng)著不同的抵觸類型,進(jìn)而有著不同的判定標(biāo)準(zhǔn)和方法。執(zhí)行性立法既可能只構(gòu)成直接抵觸,不構(gòu)成間接抵觸;也可能同時構(gòu)成直接抵觸和間接抵觸。但無論何種情形,均需妥善處理形式主義和實(shí)質(zhì)主義的關(guān)系。直接抵觸的判定需要以法律規(guī)則的構(gòu)成要素為基石,明晰立法抵觸的判定標(biāo)準(zhǔn)。就義務(wù)性規(guī)則和職權(quán)性規(guī)則而言,國家法律應(yīng)當(dāng)視為統(tǒng)一性標(biāo)準(zhǔn);就權(quán)利性規(guī)則和職責(zé)性規(guī)則而言,國家法律可以視為最低限度的標(biāo)準(zhǔn)。判定標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用需要一套合理的方法,這一方法的具體步驟為:發(fā)現(xiàn)上位法規(guī)則、要素比較、對應(yīng)情形和標(biāo)準(zhǔn)、得出結(jié)論。
執(zhí)行性立法 直接抵觸 間接抵觸 判定標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)用方法
地方立法不得與上位法相抵觸是我國憲法和《立法法》《地方組織法》等法律一貫堅(jiān)持的基本原則。然而,這一原則的內(nèi)容卻十分模糊,何為不抵觸,不抵觸的判定標(biāo)準(zhǔn)為何,實(shí)踐中并不清晰。不抵觸原則的模糊不清,直接影響了地方立法功能的正常發(fā)揮。一方面,出于對抵觸上位法的擔(dān)憂,地方立法機(jī)關(guān)在立法過程中往往自覺或不自覺地對上位法照搬照抄,加劇了重復(fù)立法;在沒有上位法時,對許多創(chuàng)新性規(guī)定持等待和觀望態(tài)度,缺乏立法的積極性和主動性。另一方面,由于不抵觸原則缺乏明晰的標(biāo)準(zhǔn)和剛性的限制,地方立法機(jī)關(guān)在地方利益的驅(qū)動下出臺了許多事實(shí)上與上位法相抵觸的規(guī)定,損害了法制的統(tǒng)一。
立法抵觸問題是立法學(xué)研究中的難點(diǎn),受到了學(xué)界的廣泛關(guān)注?!?〕例如,胡建淼教授認(rèn)為,抵觸是指縱向法規(guī)之間的不一致,并且是導(dǎo)致無效的不一致,只有如此界定立法抵觸的含義,才能化解目前立法、司法與學(xué)理之間的不協(xié)調(diào)。參見胡建淼:《法律規(guī)范之間抵觸標(biāo)準(zhǔn)研究》,載《中國法學(xué)》2016年第3期。孫波博士深入考察了日本的“法律先占”理論,并在借鑒“法律先占”理論的基礎(chǔ)上探討了“不抵觸”原則的規(guī)范內(nèi)涵。參見孫波:《地方立法“不抵觸”原則探析——兼論日本“法律先占”理論》,載《政治與法律》2013年第6期。袁勇博士認(rèn)為,法的違反情形與抵觸情形應(yīng)當(dāng)進(jìn)行區(qū)分,構(gòu)成法的違反情形與抵觸情形的法規(guī)定在性質(zhì)、種類與內(nèi)容上均不相同。參見袁勇:《法的違反情形與抵觸情形之界分》,載《法制與社會發(fā)展》2017年第3期。從現(xiàn)有的研究成果來看,學(xué)界對立法抵觸問題的研究充滿了分歧,沒有發(fā)展出較為統(tǒng)一、融貫的理論。并且,現(xiàn)有研究過分偏重對抵觸理論的探討,對抵觸判定方法的關(guān)注則很不夠。相應(yīng)地,研究成果對實(shí)務(wù)界的指導(dǎo)功能十分有限。最高人民法院雖然也對抵觸標(biāo)準(zhǔn)作了探索,但為了回避對立法進(jìn)行司法審查可能帶來的不利后果,人民法院在審理案件的過程中發(fā)現(xiàn)地方立法與上位法相抵觸的,只是“不予適用”,這使得最高人民法院的標(biāo)準(zhǔn)很難溢出法院系統(tǒng)對地方立法機(jī)關(guān)產(chǎn)生拘束力。在立法實(shí)踐中,地方立法機(jī)關(guān)開始對抵觸標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自主探索,并用于指導(dǎo)各自的立法活動,開啟了“自我編程”的大門。2015年3月,新修正的《立法法》普遍授予設(shè)區(qū)的市、自治州地方立法權(quán)。截至2016年12月底,在新賦予地方立法權(quán)的273個設(shè)區(qū)的市、自治州中,已經(jīng)有268個可以開始制定地方性法規(guī)?!?〕全國人大常委會法工委:《各地推進(jìn)賦予設(shè)區(qū)的市行使地方立法權(quán)工作情況表》,來源:http://www.calaw.cn/article/default.asp?id=11919,2017年5月4日訪問。可以預(yù)見,未來地方性法規(guī)的數(shù)量將會以每年數(shù)千件的速度增長。新形勢下,加強(qiáng)對立法抵觸判定標(biāo)準(zhǔn)與應(yīng)用方法的研究具有格外意義。
立法抵觸可以分為兩類:一類是直接抵觸,即下位法的規(guī)定與上位法的具體條文規(guī)定相沖突;另一類是間接抵觸,即下位法的規(guī)定與上位法的立法目的、精神實(shí)質(zhì)或基本原則相沖突。〔3〕參見周旺生:《立法學(xué)》,法律出版社2009年版,第284頁。直接抵觸和間接抵觸有著不同的應(yīng)用領(lǐng)域,結(jié)合《立法法》對地方立法的分類,這一問題可以得到更直觀的闡述。按照《立法法》第73條的規(guī)定,地方立法可以分為三類:執(zhí)行性立法、自主性立法和先行性立法。仔細(xì)研讀第73條的條文規(guī)定便不難發(fā)現(xiàn),《立法法》第73條對地方立法的分類采用了多重標(biāo)準(zhǔn)。具體而言,執(zhí)行性立法的分類標(biāo)準(zhǔn)是“是否存在上位法的具體規(guī)定”;自主性立法的分類標(biāo)準(zhǔn)是“事項(xiàng)的性質(zhì)”;而先行性立法的分類標(biāo)準(zhǔn)卻是“是否已經(jīng)制定上位法”。多重標(biāo)準(zhǔn)縱橫交織的過程中,就形成了地方立法“井”字型的分類圖景(如表1所示)。需要說明的是,《立法法》并沒有對地方立法分類圖景中的補(bǔ)充性立法作出明確規(guī)定,補(bǔ)充性立法的法律地位由此缺失。
表1 地方立法分類圖景
不同的地方立法類型對應(yīng)著不同的抵觸類型。第一,就先行性立法而言,由于國家尚未制定法律,所以其一般不存在立法抵觸的問題。先行性立法在不超越權(quán)力限度的前提下,其內(nèi)容只要符合比例原則的要求,具備適當(dāng)性即可。第二,就補(bǔ)充性立法而言,由于法律沒有具體規(guī)定,所以其一般只存在間接抵觸的問題。在此情形下,立法抵觸的判定方法主要是價值判斷。第三,執(zhí)行性立法可能只存在直接抵觸問題,即地方立法與上位法的具體規(guī)定相抵觸,但并不與上位法的基本原則和精神相抵觸?!?〕地方立法“與上位法基本原則和精神相抵觸,但不與上位法具體規(guī)定相抵觸”的情形在理論上是不存在的。此時,立法抵觸便存在著某種悖論,需要明確立法抵觸判定的基本立場。第四,執(zhí)行性立法也可能同時存在直接抵觸和間接抵觸問題,即地方立法同時與上位法的具體規(guī)定和上位法的基本精神相抵觸。在此情形下,執(zhí)行性立法是否抵觸上位法只需判定其是否存在直接抵觸的情形即可,這需要一套科學(xué)的判定標(biāo)準(zhǔn)和方法。本文主要討論執(zhí)行性立法中的抵觸情形和判定標(biāo)準(zhǔn)。
“與上位法規(guī)則相抵觸,但不與上位法原則相抵觸”是執(zhí)行性立法抵觸判定中存在的一個悖論,但這一情形在實(shí)踐中并不少見。試舉例說明。事例一:2017年3月1日,三明市首部實(shí)體性地方性法規(guī)《三明市城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》開始施行,該條例第29條列舉了影響公共環(huán)境衛(wèi)生的行為,并在第43條中規(guī)定了相應(yīng)的行政處罰。如“隨地便溺,亂倒污水、糞便、垃圾”可以“處一百元以上五百元以下罰款”。而1994年福建省人大常委會通過的《福建省城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理辦法》第30條第2項(xiàng)卻規(guī)定:“亂倒垃圾、糞便、污水,隨地便溺、焚燒樹葉或垃圾的,處以10元至50元罰款。”三明市條例與福建省條例規(guī)定的抵觸之處顯而易見,但該條例卻并不與福建省條例的原則和基本精神相抵觸?!陡=ㄊ〕鞘惺腥莺铜h(huán)境衛(wèi)生管理辦法》出臺的目的是為了加強(qiáng)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理,創(chuàng)建清潔的現(xiàn)代化城市。設(shè)定有效的行政處罰措施是實(shí)現(xiàn)前述目的的重要方式。福建省條例制定于20世紀(jì)90年代,規(guī)定的罰款金額已經(jīng)明顯不適應(yīng)當(dāng)下情勢。《三明市城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》規(guī)定的處罰措施符合當(dāng)下情勢,具有現(xiàn)實(shí)合理性,因而有助于實(shí)現(xiàn)福建省條例的目的?!?〕在調(diào)研中,福建省人大常委會法工委的有關(guān)人員也表示,正是基于現(xiàn)實(shí)合理性的考慮,福建省人大常委會才批準(zhǔn)了《三明市城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》。
事例二:2001年國務(wù)院制定的《城市房屋拆遷管理?xiàng)l例》第24條明確規(guī)定,房屋拆遷貨幣補(bǔ)償?shù)慕痤~,應(yīng)當(dāng)綜合考慮被拆遷區(qū)房屋的位置、用途和面積等因素,“以房地產(chǎn)市場評估價格確定”。而2005年青島市人大常委會制定的《青島市城市房屋拆遷管理?xiàng)l例》第28條卻規(guī)定以“拆遷區(qū)域新建商品住房銷售價格”為基準(zhǔn)確定相應(yīng)的貨幣補(bǔ)償金額。行政法規(guī)確定的是評估價格標(biāo)準(zhǔn),而青島市地方性法規(guī)確定的卻是銷售價格標(biāo)準(zhǔn),不難看出,二者之間存在著直接抵觸。但青島市人大常委會制定的地方性法規(guī)并不存在間接抵觸問題,《城市房屋拆遷管理?xiàng)l例》出臺的目的就是“維護(hù)拆遷當(dāng)事人的合法權(quán)益”。通常情況下,按照銷售價格標(biāo)準(zhǔn),被拆遷人能夠獲得更多補(bǔ)償,更能實(shí)現(xiàn)上位法的立法目的。
地方立法“與上位法規(guī)則相抵觸,但不與上位法原則相抵觸”的實(shí)質(zhì)是地方立法形式合法性和實(shí)質(zhì)合理性之間的沖突。形式法治和實(shí)質(zhì)法治的主次地位問題,是二戰(zhàn)后世界范圍內(nèi)法學(xué)研究中最具論辯性的話題之一,并逐漸在我國法學(xué)界引起了激烈爭論?!?〕關(guān)于形式法治和實(shí)質(zhì)法治的討論,參見黃文藝:《為形式法治理論辯護(hù)》,載《政法論壇》2008年第1期;陳金釗:《魅力法治所衍生的苦戀——對形式法治和實(shí)質(zhì)法治思維方向的反思》,載《河南大學(xué)學(xué)報(bào)(社會科學(xué)版)》2012年第5期;沈宏彬:《反對形式法治》,載《法制與社會發(fā)展》2017年第2期。形式法治追求邏輯清晰、體系完備、能夠自給自足的法律體系,強(qiáng)調(diào)每一部法律的制定都應(yīng)當(dāng)有上位法或先制定出來的法律作為依據(jù)。實(shí)質(zhì)法治則更注重法的實(shí)質(zhì)合理性,更強(qiáng)調(diào)以法律之外的價值來衡量法律的正當(dāng)性。在司法裁判中,形式法治更強(qiáng)調(diào)依規(guī)則裁判,以保證案件的最終裁決是在法律的名義下作出的;實(shí)質(zhì)法治則更強(qiáng)調(diào)結(jié)果考量,注重裁判結(jié)果的可接受性和現(xiàn)實(shí)合理性。這一悖論在社會生活中可能永遠(yuǎn)無法消解,但我們需要明確應(yīng)對的基本立場。對地方立法“與上位法規(guī)則相抵觸,但不與上位法原則相抵觸”情形的認(rèn)定和處理,必須恪守嚴(yán)格形式主義的立場。嚴(yán)格形式主義的立場要求:立法抵觸與否的判定應(yīng)當(dāng)首先遵從具體、明確的上位法規(guī)則,如果依據(jù)上位法規(guī)則即可作出是否抵觸的判斷,則無需進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的判斷;只有在沒有上位法規(guī)則時,才可以求助于抽象性、概括性的立法目的或原則。
恪守嚴(yán)格形式主義立場的理由在于,首先,立法權(quán)本身也是一種公權(quán)力,沒有理由認(rèn)為,立法權(quán)會比行政權(quán)更不容易被濫用,立法權(quán)同樣應(yīng)當(dāng)受到法律的嚴(yán)格限制。如果立法活動都不遵守法律,國家的法治便無從談起,依法立法是法治最低限度的要求。從后果上講,立法活動如果不具備合法律性,將使得所產(chǎn)出法律、法規(guī)的正當(dāng)性大打折扣,難以獲得民眾的認(rèn)同和尊重,進(jìn)而影響法的實(shí)效性。合法律性雖然不構(gòu)成一種獨(dú)立的合法性,但它是合法性的一個必要條件?!?〕參見[法]讓?馬克?夸克:《合法性與政治》,佟心平、王遠(yuǎn)飛譯,中央編譯出版社2008年版,第27-30頁。
其次,地方立法活動一旦背離了形式法治的基本要求,完全采用一種實(shí)質(zhì)性的立法模式,可能會產(chǎn)生較大的風(fēng)險。不管實(shí)質(zhì)正義是如何界定的,它都只能通過具體問題具體分析的方法來實(shí)現(xiàn)。問題在于,我們無法保證每一次具體分析的結(jié)果都能實(shí)現(xiàn)正義。地方立法在追求實(shí)質(zhì)合理性的過程中,許多其他事物,如地方保護(hù)主義等,也會趁機(jī)進(jìn)入到立法文本中,這無疑會損害國家法制的統(tǒng)一性。事實(shí)上,實(shí)質(zhì)性立法模式也無法實(shí)現(xiàn)其所追求的法治理想。如果地方立法能夠以存在更具實(shí)質(zhì)合理性的方案為由,不遵守上位法的規(guī)定,那么,普通民眾是否也能夠以存在更具實(shí)質(zhì)合理性的方案為由,不遵守地方立法的規(guī)定?正如昂格爾早先指出的那樣,實(shí)質(zhì)性的方式反復(fù)地破壞了法律秩序區(qū)別于其他法律類型的相對普遍性和自治性,而且,在這樣做的過程中,它們還使得以法治為代表的政治理想威信掃地?!?〕參見[美]R. M. 昂格爾:《現(xiàn)代社會中的法律》,吳玉章、周漢華譯,譯林出版社2008年版,第166頁。
最后,上述困境在立法過程中完全可以避免,并非一定要以違法立法的方式才能加以解決。低層級立法主體完全可以先向高層級立法主體建議修改或廢止相關(guān)條款,然后再出臺相應(yīng)的法規(guī)。如事例一中,福建省人大常委會完全可以先修改或廢止自己制定的法規(guī),然后再批準(zhǔn)三明市制定的地方性法規(guī)。
直接抵觸是指下位法與上位法的具體規(guī)定相沖突,因此,法律規(guī)則便成為判定直接抵觸的基石。學(xué)界對法律規(guī)則的構(gòu)成要素和邏輯結(jié)構(gòu)存在廣泛爭議,先后發(fā)展出“三要素說”“二要素說”“新三要素說”和“新二要素說”等多種不同主張。在批判“新三要素說”的基礎(chǔ)上,“新二要素說”認(rèn)為,法律規(guī)則的邏輯結(jié)構(gòu)只包括構(gòu)成要件和法律后果,構(gòu)成要件在內(nèi)容上可以包括主體、行為、情景條件,可以指涉行為或者事件,可以指涉規(guī)則的事實(shí)。〔9〕參見雷磊:《法律規(guī)則的邏輯結(jié)構(gòu)》,載《法學(xué)研究》2013年第1期。本文更傾向于“新二要素說”,并以此為基礎(chǔ)建構(gòu)直接抵觸的標(biāo)準(zhǔn)。
邏輯上講,地方立法變動上位法規(guī)則構(gòu)成要件或法律后果的方式有三種:新增規(guī)定、減少規(guī)定或替換原有內(nèi)容。以法律規(guī)則的構(gòu)成要素、下位法的變動方式和上位法規(guī)則的類型為基本要素,可以排列組合得到地方立法與上位法規(guī)則關(guān)系的二十四種情形。如下表所示:
表2 地方立法與上位法規(guī)則關(guān)系的情形〔10〕表2僅對下文即將討論的情形進(jìn)行了標(biāo)注。情形Ⅰ的含義是:上位法規(guī)則屬于義務(wù)性規(guī)則,地方立法新增了上位法規(guī)則的部分構(gòu)成要件。
顯然,本文沒有必要對這二十四種情形逐一展開分析,事實(shí)上,也不可能。僅僅“構(gòu)成要件”這一個要素的內(nèi)容就相當(dāng)廣泛,主體、行為、情景條件、時間甚至相應(yīng)的事件,都可能成為構(gòu)成要件的組成部分。因此,每一種情形內(nèi)部還存在諸多子情形。這意味著,企圖以列舉的方式明確地方立法抵觸上位法的各種標(biāo)準(zhǔn)是不可能的?!?1〕參見周輝:《法律規(guī)范抵觸的標(biāo)準(zhǔn)》,載《國家檢察官學(xué)院學(xué)報(bào)》2016年第6期。具體化的研究雖然具有明確、具體的優(yōu)點(diǎn),能給立法實(shí)踐一定的指導(dǎo),但始終是“只見樹木不見森林”,在應(yīng)對紛繁復(fù)雜的情形時,難免捉襟見肘。更為要緊的是,同一情形內(nèi)部的子情形并不具有一致性,該種子情形可能屬于抵觸,而另一種子情形卻并不屬于抵觸。如“下位法增加規(guī)定權(quán)利的內(nèi)容”和“下位法增加規(guī)定權(quán)利行使的條件”同屬于情形Ⅲ——上位法規(guī)則屬于權(quán)利性規(guī)則,地方立法新增了上位法規(guī)則的部分構(gòu)成要件,而前者不構(gòu)成抵觸,后者則可能構(gòu)成抵觸。因此,我們必須尋找出能夠統(tǒng)攝各種情形的“標(biāo)準(zhǔn)”。
抵觸的判定標(biāo)準(zhǔn)不是憑空建構(gòu)出來的,而是中央與地方關(guān)系在法律領(lǐng)域的反映。不同國家、不同類型的中央與地方關(guān)系,對應(yīng)著不同的立法抵觸判定標(biāo)準(zhǔn)。如日本,日本實(shí)行地方自治制度,地方自治團(tuán)體的事務(wù)被劃分為自治事項(xiàng)和法定受托事項(xiàng)。對于地方自治事項(xiàng),地方自治團(tuán)體不僅可以決定如何辦理該事項(xiàng),何時辦理該事項(xiàng),甚至還可以決定是否辦理該事項(xiàng),國家對此不能進(jìn)行干涉,也不能以國家法律加以規(guī)范。國家與地方公共團(tuán)體的關(guān)系不再是上下主從關(guān)系,而是對等合作關(guān)系。地方自治團(tuán)體的自主性反映到立法中,表現(xiàn)為地方立法對中央法令進(jìn)行補(bǔ)充規(guī)制、橫出規(guī)制和上乘規(guī)制,并不當(dāng)然被認(rèn)定為抵觸。中央法令或者被解釋為“最低限度基準(zhǔn)”,即中央法令只是規(guī)定了事項(xiàng)的最低限度,地方條例的規(guī)定可以超過這一限度;或者被解釋為“規(guī)制限度法令”,即中央法令已經(jīng)規(guī)定了事項(xiàng)的最高限度,地方條例的規(guī)定只能在這一限度范圍內(nèi)作出規(guī)定。日本相關(guān)的理論和實(shí)踐對我們最大的啟發(fā)不在于具體的學(xué)說或制度,而是關(guān)于立法抵觸標(biāo)準(zhǔn)的建構(gòu)必須建立在一國特定的中央與地方關(guān)系之上。
新中國成立后的三十年里,我國中央與地方關(guān)系在收權(quán)與放權(quán)之間循環(huán)往復(fù),陷入了“一統(tǒng)就死,一死就叫,一叫就放,一放就亂,一亂就收,一收又統(tǒng)”的怪圈,〔12〕參見劉小兵:《中央與地方關(guān)系的法律思考》,載《中國法學(xué)》1995年第2期。中央與地方關(guān)系始終沒有理順。改革開放后,我國中央與地方職權(quán)的劃分,遵循的是“在中央的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,充分發(fā)揮地方的主動性、積極性的原則”。隨著中央不斷向地方下放權(quán)力,地方意識開始覺醒,獨(dú)立性逐漸增強(qiáng),地方在一定程度上具備了與中央討價還價的能力和資本。但在整個過程中,國家強(qiáng)調(diào)和維護(hù)中央權(quán)威的立場沒有任何變化。反映到法律領(lǐng)域中,“法制統(tǒng)一”便成了國家法治建設(shè)不言而喻的前提。
但法制統(tǒng)一并不意味著消滅地方差異,要求地方立法對中央立法亦步亦趨,真正的統(tǒng)一是建立在尊重差異的基礎(chǔ)上,離開了對多樣性、對各個組成部分的深入研究和正確認(rèn)識,統(tǒng)一就是病態(tài)和虛弱的。〔13〕參見葛洪義:《作為方法論的“地方法制”》,載《中國法學(xué)》2016年第4期。地方立法仍具有一定的自主性,地方立法自主性的發(fā)揮必須符合“保護(hù)私權(quán)利,限制公權(quán)力”這一現(xiàn)代法治的基本精神。在此分析框架下,統(tǒng)攝各種情形的標(biāo)準(zhǔn)主要有以下兩條。
第一,就義務(wù)性規(guī)則和職權(quán)性規(guī)則而言,國家法律應(yīng)當(dāng)視為統(tǒng)一性標(biāo)準(zhǔn)。
統(tǒng)一性標(biāo)準(zhǔn)意味著,地方立法只能在上位法規(guī)定的范圍內(nèi)作出具體規(guī)定,既不能增加、減少,也不能替換上位法的構(gòu)成要件或者法律后果。緣何是統(tǒng)一性的標(biāo)準(zhǔn),而不是最低限度的標(biāo)準(zhǔn)或最高限度的標(biāo)準(zhǔn)?原因在于,如果將其定位為最低限度的標(biāo)準(zhǔn),地方立法增加規(guī)定公民的義務(wù)或者國家機(jī)構(gòu)的職權(quán)不符合“保護(hù)私權(quán)利,限制公權(quán)力”的意旨;如果將其定位為最高限度的標(biāo)準(zhǔn),地方立法減少規(guī)定公民的義務(wù)或者國家機(jī)構(gòu)的職權(quán)則會損害法制統(tǒng)一。依據(jù)這一標(biāo)準(zhǔn),我們對表2中的典型情形展開具體分析。
1.上位法對某一事項(xiàng)已經(jīng)作了明確規(guī)定,地方立法增加規(guī)定義務(wù)的主體、義務(wù)的內(nèi)容或者義務(wù)的履行條件。
該種情形屬于表2中的情形Ⅰ,是立法實(shí)踐過程中經(jīng)常會遇到的情形。在主體方面,如《野生動物保護(hù)法》規(guī)定,馴養(yǎng)繁殖“國家重點(diǎn)保護(hù)野生動物”應(yīng)當(dāng)取得許可證,而某省實(shí)施《野生動物保護(hù)法》的辦法則是規(guī)定馴養(yǎng)繁殖“國家重點(diǎn)保護(hù)野生動物、省級重點(diǎn)保護(hù)野生動物和非重點(diǎn)保護(hù)野生動物”都要取得許可證。全國人大常委會法工委認(rèn)為上述行為屬于增設(shè)許可而予以否定?!?4〕參見全國人大常委會法制工作委員會編:《法律詢問答復(fù)(2000-2005)》,中國民主法制出版社2006年版,第103頁。在內(nèi)容方面,如《獻(xiàn)血法》第14條第1款明確規(guī)定了公民臨床用血費(fèi)用的收取范圍,某市在制定獻(xiàn)血條例時擬增加規(guī)定“同時收取用血費(fèi)3倍的用血互助金”。法工委對此情形也予以了否定,理由是地方立法增加規(guī)定了上位法沒有規(guī)定的義務(wù),屬于立法抵觸?!?5〕參見全國人大常委會法制工作委員會編:《法律詢問答復(fù)(2000-2005)》,中國民主法制出版社2006年版,第48頁。最高人民法院對這一情形也持相同的態(tài)度。最高人民法院在2004年出臺了《關(guān)于審理行政案件適用法律規(guī)范問題的座談會紀(jì)要》(法〔2004〕96號),其中,“下位法以參照、準(zhǔn)用等方式擴(kuò)大或者限縮上位法規(guī)定的義務(wù)或者義務(wù)主體的范圍、性質(zhì)或者條件”被明確認(rèn)定為立法抵觸的情形。
2.上位法對某一事項(xiàng)已經(jīng)作了明確規(guī)定,地方立法新增管理機(jī)構(gòu)主體或者職權(quán)內(nèi)容。
該種情形可歸于情形Ⅳ,屬于抵觸的范疇。如《森林法》第44條規(guī)定,采種、采脂等活動致使森林、林木受到毀壞的,依法賠償損失,并規(guī)定了相應(yīng)的行政處罰。而《遼寧省實(shí)施〈中華人民共和國森林法〉辦法》第45條則規(guī)定,非法采集樹枝、樹葉,樹根和珍貴樹木種子,致使森林、林木受到毀壞的,依法賠償損失,并規(guī)定了行政處罰。采集樹枝、樹葉、樹根顯然超出了“采種、采脂”的內(nèi)容范圍,擴(kuò)大了管理機(jī)構(gòu)的處罰職權(quán),因此背離了統(tǒng)一性標(biāo)準(zhǔn)的要求。
第二,就權(quán)利性規(guī)則和職責(zé)性規(guī)則而言,國家法律可以視為最低限度的標(biāo)準(zhǔn)。
最低限度的標(biāo)準(zhǔn)意味著,地方立法可以在國家規(guī)定內(nèi)容的限度上,增加規(guī)定相應(yīng)的內(nèi)容。就權(quán)利性規(guī)則和職責(zé)性規(guī)則而言,地方立法增加規(guī)定公民的權(quán)利或者增加規(guī)定國家機(jī)關(guān)的職責(zé)并不構(gòu)成抵觸。這一標(biāo)準(zhǔn)符合“保護(hù)私權(quán)利,限制公權(quán)力”的基本要求,同時也不會對國家的法制統(tǒng)一造成任何損害。
1.上位法對某一事項(xiàng)已經(jīng)作出明確規(guī)定,地方立法新增權(quán)利的主體、權(quán)利的內(nèi)容。
該種情形可歸于情形Ⅲ。如2006年《義務(wù)教育法》第2條第3款規(guī)定,實(shí)施義務(wù)教育,不收學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)。而2011年《重慶義務(wù)教育條例》第2條第2款則規(guī)定實(shí)施義務(wù)教育不收學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、擇校費(fèi)、借讀費(fèi),以及國家和本市規(guī)定以外的任何費(fèi)用。與上位法相比,重慶市人大常委會制定的條例增加規(guī)定了權(quán)利的內(nèi)容。再比如,2015年《老年人權(quán)益保障法》第59條規(guī)定,農(nóng)村老年人不承擔(dān)興辦公益事業(yè)的籌勞義務(wù)。而安徽省制定的實(shí)施辦法第55條第2款則規(guī)定,農(nóng)村特困老年人經(jīng)法定程序,還可以減免籌資任務(wù)。下位法的權(quán)利性條款并沒有妨礙上位法的實(shí)現(xiàn),該種情形不屬于抵觸的范疇。
2.上位法對某一事項(xiàng)已經(jīng)作了明確規(guī)定,地方立法新增管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)內(nèi)容。
該種情形可歸于情形Ⅴ。如2002年《安全生產(chǎn)法》第55條規(guī)定有關(guān)部門對涉及安全生產(chǎn)的事項(xiàng)進(jìn)行審查、驗(yàn)收,不得收取費(fèi)用,不得要求審查、驗(yàn)收單位購買指定品牌產(chǎn)品或指定單位的產(chǎn)品。2005年《河北省安全生產(chǎn)條例》第41條則在此基礎(chǔ)上增加規(guī)定,“不得借審查、驗(yàn)收強(qiáng)行要求被審查、驗(yàn)收的生產(chǎn)經(jīng)營單位參加法律、法規(guī)規(guī)定之外的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)”。該種情形同樣不屬于抵觸的范疇。
上述兩種標(biāo)準(zhǔn)由于適用領(lǐng)域不同,一般會并行不悖,但在特定情形下,兩種標(biāo)準(zhǔn)仍可能發(fā)生沖突。如在生產(chǎn)安全、食品安全、藥品安全等領(lǐng)域,為了更好地保護(hù)公民權(quán)利,地方立法對生產(chǎn)商、銷售商作了比上位法更加嚴(yán)格的規(guī)定。一方面,地方立法增加規(guī)定了主體的義務(wù),可能損害法制統(tǒng)一;另一方面,作出此類規(guī)定的目的卻是為了更好地保護(hù)公民的權(quán)利。兩種標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生沖突時該如何處理?
“法令先占”理論對這一情形的態(tài)度經(jīng)歷了從否定到肯定的轉(zhuǎn)變。為了處理?xiàng)l例與中央法令的關(guān)系,日本學(xué)界與實(shí)務(wù)界在20世紀(jì)60年代末提出了“法令先占”理論。“此理論的架構(gòu)在于:對于國家法令明示或默示先占的事項(xiàng),若無法律明示的委任,即不得制定條例。”〔16〕[日]阿部照哉等編著:《憲法(上冊)——總論篇、統(tǒng)治機(jī)構(gòu)篇》,周宗憲譯,中國政法大學(xué)出版社2006年版,第467頁。換言之,只有在法律沒有明文規(guī)定或者存在明確授權(quán)時,地方條例才可以對某一事項(xiàng)進(jìn)行規(guī)定。在這一標(biāo)準(zhǔn)下,地方自治團(tuán)體的自治權(quán)受到很大程度的限制,不符合地方自治的本旨。20世紀(jì)70年代,日本學(xué)界開始對“法令先占”理論進(jìn)行揚(yáng)棄和修正,學(xué)說上出現(xiàn)將中央法令定位為“最低限度基準(zhǔn)”的見解。“法令先占”理論的修正有其特定的時代背景。當(dāng)時,隨著日本經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,環(huán)境污染等公害問題相當(dāng)嚴(yán)重,對居民的生存環(huán)境構(gòu)成了嚴(yán)重威脅,為了有效處理公害問題,保障當(dāng)?shù)鼐用竦纳鏅?quán),地方條例因此有必要制定比中央法令更為嚴(yán)格的規(guī)定。此后,該學(xué)說獲得學(xué)界普遍支持,逐漸從環(huán)境保護(hù)等公害領(lǐng)域擴(kuò)大到一般行政領(lǐng)域,認(rèn)為屬于地方公共團(tuán)體的固有事務(wù),中央法令的管制只不過是在全國范圍內(nèi)適用的最低限度基準(zhǔn)而已,并無排除條例更為嚴(yán)格管制之意旨?!?7〕參見蔡秀卿:《地方自治法》,三民書局股份有限公司2009年版,第209、210頁。因此,較中央法令更為嚴(yán)格的條例應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為適法。
“法令先占”理論雖然面臨諸多批評,但仍產(chǎn)生了廣泛的影響。在我國臺灣地區(qū),關(guān)于這一理論最著名的案例當(dāng)屬地方自治法規(guī)規(guī)定:電子游戲場業(yè)者應(yīng)距離國民中、小學(xué),高中、職校、醫(yī)院1000公尺以上距離,是否抵觸《電子游戲場業(yè)者管理?xiàng)l例》第9條第1項(xiàng)之50公尺以上的規(guī)定?我國臺灣地區(qū)“最高法院”2005年和2007年的決議均認(rèn)為,《電子游戲場業(yè)者管理?xiàng)l例》第9條第1項(xiàng)所規(guī)定的50公尺以上,應(yīng)理解為對電子游戲場所設(shè)置的最低限制,地方自治團(tuán)體在地方自治權(quán)限范圍內(nèi)規(guī)定較高限制的自治法規(guī),并無與之抵觸?!?8〕參見林明鏘:《國家與地方自治團(tuán)體之關(guān)系》,載《法令月刊》2016年第7期。受“法令先占”理論的影響,我國理論界和實(shí)務(wù)界均有觀點(diǎn)認(rèn)為前述情形不屬于立法抵觸的范疇?!?9〕參見孫波:《地方立法“不抵觸”原則探析——兼論日本“法律先占”理論》,載《政治與法律》2013年第6期;姚明偉:《結(jié)合地方立法實(shí)際對不抵觸問題的思考》,載《人大研究》2007年第2期。
除了“法令先占”理論的影響外,“行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”問題也給這一情形的定性帶來了較大困難。如在環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域,地方可以制定嚴(yán)于國家的地方環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。而且,由于“行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”在一定程度上具有規(guī)范的屬性,體現(xiàn)了對秩序的追求,“標(biāo)準(zhǔn)”與規(guī)范呈現(xiàn)出相互融合的趨勢?!?0〕參見柳經(jīng)緯:《標(biāo)準(zhǔn)與法律的融合》,載《政法論壇》2016年第6期。上述兩種標(biāo)準(zhǔn)的沖突,本質(zhì)上是法制統(tǒng)一和“保護(hù)私權(quán)利,限制公權(quán)力”兩種價值之間的沖突。我們不能簡單地借鑒“法令先占”理論的處理方式,也不能當(dāng)然地混淆法律規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的界限。在此,我們有必要再次強(qiáng)調(diào)形式主義的立場,堅(jiān)持法制統(tǒng)一的優(yōu)先性。在形式法治的視野中,上述情形依然屬于立法抵觸的范疇。
明晰立法抵觸的判定標(biāo)準(zhǔn)后,我們需要一套科學(xué)的方法來運(yùn)用這一標(biāo)準(zhǔn)。將立法抵觸判定的實(shí)際過程模型化后,有以下幾個步驟。
1.發(fā)現(xiàn)上位法規(guī)則。在司法裁判的過程中,法律發(fā)現(xiàn)具有雙層含義,一是指法官從現(xiàn)行法律體系中找出那些能夠適用于眼前案件的法規(guī)范的活動;二是指在沒有明確的法規(guī)范可以適用的情形下,法官進(jìn)行造法的活動?!?1〕參見劉治斌:《司法過程中的法律發(fā)現(xiàn)及其方法論析》,載《法律科學(xué)》2006年第1期。立法抵觸判定過程的法律發(fā)現(xiàn)與司法裁判過程中的法律發(fā)現(xiàn)有很大的不同,它僅僅是指有權(quán)機(jī)關(guān)從現(xiàn)行的法律體系中尋找那些能夠作為眼前規(guī)則的上位法規(guī)則的活動。其特征在于:(1)主體的特定性。非正式意義上的立法抵觸判定只是一種認(rèn)知活動,所有主體都可以進(jìn)行。在正式意義上,只有法律規(guī)定的特定國家機(jī)關(guān)才能對立法抵觸存在與否作出是否有效力的判定,因此,立法抵觸判定過程中的法律發(fā)現(xiàn)只能由特定國家機(jī)關(guān)進(jìn)行。(2)規(guī)則范圍的特定性。這種特定性包含兩方面的含義。一是,立法抵觸過程中的法律發(fā)現(xiàn)尋找的僅僅是制定法,盡管某些非制定法也屬于司法裁判過程中法律發(fā)現(xiàn)的范圍,但其并不屬于立法抵觸判定過程中法律發(fā)現(xiàn)的內(nèi)容。二是,立法抵觸判定過程中,法律發(fā)現(xiàn)尋找的是適用于目標(biāo)規(guī)則的上位法規(guī)則,目標(biāo)規(guī)則的下位法規(guī)則或同位階的法規(guī)則并不屬于法律發(fā)現(xiàn)的范圍。
2.要素比較。法規(guī)則構(gòu)成要素的比較是立法抵觸判定的中心環(huán)節(jié)。在這一環(huán)節(jié)中,判定主體需要對不同位階的法規(guī)則要素之間的異同作出實(shí)質(zhì)性判斷。首先,判定主體應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確解析出法規(guī)則要素的具體內(nèi)容。在“新二要素說”的視野下,法律規(guī)則在邏輯上包含“構(gòu)成要件”和“法律后果”兩個要素,每一個要素都有著不同的具體內(nèi)容。其次,判定主體應(yīng)當(dāng)對上位法規(guī)則和下位法規(guī)則的具體內(nèi)容進(jìn)行分析和對比。在量的方面,需要考慮的問題包括但不限于,下位法規(guī)則是否增加規(guī)定了上位法沒有規(guī)定的內(nèi)容;下位法是否減少了上位法規(guī)定的履行條件等。在質(zhì)的方面,需要考慮的問題包括但不限于,上位法規(guī)則和下位法規(guī)則所使用的概念或術(shù)語在內(nèi)涵、外延上是否一致等。需要注意的是,對具體內(nèi)容的判斷應(yīng)當(dāng)是實(shí)質(zhì)性的判斷,而不能僅僅局限于文字表述是否相同。〔22〕參見董皞:《論法律沖突》,商務(wù)印書館2013年版,第143頁。最后,得出要素比較的結(jié)論,明確下位法規(guī)則是否與上位法規(guī)則存在實(shí)質(zhì)性的不同。
要素比較并不是一件容易的事情。在語言學(xué)上,法律概念必然存在著“開放性結(jié)構(gòu)”的問題,“我們把開放性文本,特別是在立法這種傳播形式中,視為人類語言的普遍特征;為了使用包含一般化分類語匯的傳播形式來傳達(dá)事實(shí)情況,邊界的不確定性是我們必須要付出的代價?!薄?3〕[英]哈特:《法律的概念》,許家馨、李冠宜譯,法律出版社2011年版,第117頁。邊界的模糊性往往使得相關(guān)概念比較起來十分困難。另一方面,地方立法機(jī)關(guān)在立法過程中,往往會使用技術(shù)化手段對相關(guān)概念進(jìn)行處理,這更增加了要素比較的難度。如《福建省老年人權(quán)益保障條例》在起草過程中擬設(shè)置獨(dú)生子女護(hù)理假,后國務(wù)院負(fù)責(zé)假期管理的機(jī)構(gòu)表示假期設(shè)置在性質(zhì)上屬于全國統(tǒng)一事項(xiàng),地方不宜設(shè)置自己的假期,于是,正式出臺的法規(guī)將“護(hù)理假”改為每年累計(jì)不超過十天的“護(hù)理時間”?!白o(hù)理假”與“護(hù)理時間”是否為同一事物便需仔細(xì)斟酌。
3.對應(yīng)情形和標(biāo)準(zhǔn)。如表2所示,地方立法抵觸上位法的情形呈現(xiàn)出多樣化的態(tài)勢。即使根據(jù)前一步驟準(zhǔn)確判定出下位法規(guī)則與上位法規(guī)則存在實(shí)質(zhì)性的不同,也不能當(dāng)然得出結(jié)論,認(rèn)定其與上位法相抵觸。我們需要將法規(guī)則之間的實(shí)質(zhì)性差異放置到標(biāo)準(zhǔn)中進(jìn)行檢驗(yàn),如果相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)允許這種實(shí)質(zhì)性差異,下位法并不會構(gòu)成抵觸;反之,下位法將構(gòu)成抵觸。結(jié)合上位法規(guī)則的性質(zhì)和要素比較的結(jié)果,可以很輕松地將實(shí)質(zhì)性差異放置到具體的情形列表中,進(jìn)而對應(yīng)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
4.得出結(jié)論。根據(jù)立法抵觸的標(biāo)準(zhǔn),就實(shí)質(zhì)性差異作出判定,得出最終結(jié)論。
2011年《重慶市著名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)條例》(以下簡稱《重慶市條例》)第19條第1款規(guī)定,著名商標(biāo)權(quán)利人可以在核定使用的商品及其包裝、裝潢、說明書上和廣告宣傳、展覽等經(jīng)營活動中,使用“重慶市著名商標(biāo)”字樣。而2013年《商標(biāo)法》第14條第5款卻規(guī)定,生產(chǎn)、經(jīng)營者不得將“馳名商標(biāo)”字樣用于商品、商品包裝或者容器上,或者用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中。《商標(biāo)法》中并沒有“著名商標(biāo)”的概念,著名商標(biāo)與馳名商標(biāo)是否為同一事物,重慶市制定的條例是否抵觸《商標(biāo)法》,由此引發(fā)爭議?!?4〕筆者對這一事例的關(guān)注源于相關(guān)新聞報(bào)道。參見邢丙銀、匡本熙:《百名研究生上書全國人大常委會,建議廢止重慶著名商標(biāo)法規(guī)》,來源:http://www.sohu.com/a/150446962_260616,2017年6月24日訪問。下文將通過這一案例具體探討抵觸判定方法的運(yùn)用。
抵觸判定方法的第一個步驟是發(fā)現(xiàn)上位法規(guī)則,鑒于本案例中上位法已經(jīng)發(fā)現(xiàn)妥當(dāng),下文的分析將跳過這一步驟,直接進(jìn)行第二個步驟,要素比較。要素比較首先需要準(zhǔn)確解析出法律規(guī)則要素的具體內(nèi)容?!吨貞c市條例》第19條第1款只表達(dá)了法律規(guī)則的“構(gòu)成要件”這一個要素。其具體內(nèi)容是:在行為主體的資格構(gòu)成方面,必須是“著名商標(biāo)權(quán)利人”,如果一個主體不享有對著名商標(biāo)的權(quán)利,那么該主體不適格。在行為的情景條件方面,權(quán)利人只能在“核定使用的商品及其包裝、裝潢、說明書上”,或者“廣告宣傳、展覽等經(jīng)營活動中”才能行使自己的權(quán)利。在前述條件下,權(quán)利人可以使用“重慶市著名商標(biāo)”字樣?!渡虡?biāo)法》第14條第5款同樣只表達(dá)了法律規(guī)則的“構(gòu)成要件”這一個要素。其具體內(nèi)容是:在行為主體的資格構(gòu)成方面,必須是“生產(chǎn)、經(jīng)營者”。在行為的情景條件方面,生產(chǎn)、經(jīng)營者在“商品、商品包裝或者容器上”,或者“廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中”負(fù)有義務(wù)。在前述條件下,生產(chǎn)、經(jīng)營者不得使用“馳名商標(biāo)”字樣。
其次,應(yīng)當(dāng)對《商標(biāo)法》和重慶市條例相關(guān)規(guī)則的具體內(nèi)容進(jìn)行分析和對比。在行為主體的資格構(gòu)成方面,上位法規(guī)定的主體為擁有馳名商標(biāo)的生產(chǎn)、經(jīng)營者,下位法規(guī)定的主體為著名商標(biāo)權(quán)利人。在行為的情景條件方面,上位法與下位法的規(guī)定雖然在具體文字表述上有所差別,但其實(shí)質(zhì)內(nèi)容沒有差別。在行為模式上,二者的規(guī)定存在著巨大差別。上位法的規(guī)定是勿為模式,不得使用“馳名商標(biāo)”字樣,而下位法的規(guī)定卻是可為模式,權(quán)利人可以使用“重慶市著名商標(biāo)”字樣。具體對比情況如下表:
表3 商標(biāo)法與重慶市條例有關(guān)規(guī)則要素具體內(nèi)容的比較
通過比較,問題的焦點(diǎn)集中在“馳名商標(biāo)”與“著名商標(biāo)”的異同問題上。如果認(rèn)定馳名商標(biāo)和著名商標(biāo)為同一事物,則《重慶市條例》可能涉嫌直接抵觸;如果認(rèn)定馳名商標(biāo)和著名商標(biāo)并非為同一事物,則重慶市條例的上述規(guī)定可能屬于補(bǔ)充性立法,不涉及抵觸的問題。馳名商標(biāo)和著名商標(biāo)是否為同一事物呢?如果著名商標(biāo)只是普通商標(biāo)里較為“著名”的那一部分,那么,重慶市條例對著名商標(biāo)的規(guī)定并沒有什么問題。重慶市條例作出上述規(guī)定的動機(jī)無非是更好地宣傳本地知名企業(yè),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。但問題在于,重慶市條例第22條規(guī)定了“著名商標(biāo)”的跨類保護(hù)待遇。〔25〕《重慶市著名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)條例》第22條規(guī)定:“在不相同或者非類似商品上將與他人著名商標(biāo)相同或者近似的文字、圖形作為商品名稱、裝潢或者作為未注冊商標(biāo)使用,誤導(dǎo)公眾,致使該著名商標(biāo)注冊人的利益可能受到損害的,著名商標(biāo)注冊人可以請求工商行政管理部門予以制止。”眾所周知,一個商標(biāo)都只能用于保護(hù)一類商品或服務(wù)。為了更有效、全面地保護(hù)為相關(guān)公眾所熟知的商標(biāo),才有了馳名商標(biāo)認(rèn)定制度。商標(biāo)一旦被認(rèn)定為馳名商標(biāo),就可能會獲得注冊豁免、跨類保護(hù)等特殊待遇。換言之,如果一個商標(biāo)能夠提供跨類保護(hù),那么這個商標(biāo)一定是馳名商標(biāo)。在跨類保護(hù)問題上,《重慶市條例》第22條規(guī)定使得重慶市著名商標(biāo)和馳名商標(biāo)事實(shí)上成為了同一事物。
最后,得出要素比較的結(jié)論。通過上述比較可以發(fā)現(xiàn),著名商標(biāo)與馳名商標(biāo)并無實(shí)質(zhì)不同?!吨貞c市條例》將《商標(biāo)法》的“不得使用”改為“可以使用”,事實(shí)上是替換了上位法的一部分構(gòu)成要件。
要素比較結(jié)束后,接下來需要進(jìn)行第三個步驟,對應(yīng)情形和標(biāo)準(zhǔn)?!渡虡?biāo)法》的上述規(guī)定屬于義務(wù)性規(guī)則,《重慶市條例》在變動方式上屬于“替換”,根據(jù)這兩點(diǎn)可以輕松將二者之間的實(shí)質(zhì)性差異對應(yīng)到表2中的情形Ⅱ:上位法規(guī)則屬于義務(wù)性規(guī)則,地方立法替換了上位法規(guī)則的部分構(gòu)成要件。而上位法對義務(wù)性規(guī)則的規(guī)定屬于統(tǒng)一性標(biāo)準(zhǔn)。由此,可以進(jìn)行第四個步驟,得出最終結(jié)論?!吨貞c市條例》第19條第1款關(guān)于著名商標(biāo)的規(guī)定與《商標(biāo)法》第14條第5款構(gòu)成抵觸。
判定地方立法是否抵觸上位法是一項(xiàng)系統(tǒng)性工程,需要分門別類,條分縷析。本文主要探討了地方執(zhí)行性立法抵觸上位法的判定標(biāo)準(zhǔn)及其應(yīng)用方法。執(zhí)行性立法既可能只存在直接抵觸問題,不存在間接抵觸問題;也可能同時存在直接抵觸和間接抵觸問題?!芭c上位法規(guī)則相抵觸,但不與上位法原則相抵觸”是執(zhí)行性立法抵觸判定中存在的一個悖論,我們需要恪守嚴(yán)格形式主義的立場來予以應(yīng)對。直接抵觸的判定需要以法律規(guī)則為基石,明晰立法抵觸的判定標(biāo)準(zhǔn)。這一標(biāo)準(zhǔn)主要有兩條:就義務(wù)性規(guī)則和職權(quán)性規(guī)則而言,國家法律應(yīng)當(dāng)視為統(tǒng)一性標(biāo)準(zhǔn);就權(quán)利性規(guī)則和職責(zé)性規(guī)則而言,國家法律可以視為最低限度的標(biāo)準(zhǔn)。判定標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用需要一套合理的方法,這一方法的具體步驟為:發(fā)現(xiàn)上位法規(guī)則、要素比較、對應(yīng)情形和標(biāo)準(zhǔn)、得出結(jié)論。
本文沒有討論先行性立法、補(bǔ)充性立法和自主性立法的抵觸問題,并不是因?yàn)檫@三類立法的抵觸問題不重要,而是因?yàn)樗鼈兊牡钟|判定標(biāo)準(zhǔn)和方法難以和執(zhí)行性立法歸于同一模式。先行性立法一般不存在立法抵觸的問題,在不超越權(quán)力限度的前提下,其內(nèi)容只要符合比例原則的要求,具備適當(dāng)性即可;補(bǔ)充性立法只可能存在間接抵觸問題,需要結(jié)合上位法的立法目的和原則進(jìn)行價值判斷;自主性立法的抵觸判定問題則不具有獨(dú)立的意義,自主性立法的抵觸判定可以參照其他三種地方立法類型來處理。
目 次
一、引言
二、抵觸判定中的悖論及其應(yīng)對
三、直接抵觸的情形與判定標(biāo)準(zhǔn)
四、直接抵觸的判定方法和應(yīng)用
五、結(jié)論
* 程慶棟,廈門大學(xué)法學(xué)院博士研究生。本文系福建省社會科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目“設(shè)區(qū)的市立法權(quán)研究”(項(xiàng)目號FJ2016C005)的階段性研究成果。
朱應(yīng)平)