楊秋林
試論操縱證券市場的民事責任研究
楊秋林*
操縱市場行為是嚴重的證券市場違法違規(guī)行為,雖然《中華人民共和國證券法》及相關(guān)行政法規(guī)和規(guī)章也對操縱市場行為進行了立法禁止,但遺憾的是,我國立法仍然存在著諸多問題。如:操縱定義的不明確、操縱類型概括的不全面、沒有明確可行的認定標準、監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)管力度的不到位、法律責任規(guī)定的不明晰、立法之間的相矛盾等等。而面對著莊家日益猖獗的操縱市場行為,完善對操縱市場的民事賠償?shù)拿袷铝⒎ㄆ仍诿冀?。民事賠償訴訟主體、民事賠償責任構(gòu)成要件以及訴訟模式選擇等方面,我國證券市場經(jīng)濟賠償訴訟機制都有待完善。
證券市場 操縱市場行為 民事賠償 法律責任
操縱證券市場行為是指行為人背離市場自由競價和供求關(guān)系原則,以各種不正當?shù)氖侄?,影響證券市場價格或者證券交易量,制造證券市場假象,以引誘他人參與證券交易,為自己謀取不正當利益或者轉(zhuǎn)嫁風險的行為。操縱市場行為是一種欺詐行為,它嚴重危害了證券市場的正常運轉(zhuǎn),擾亂了證券交易秩序,損害了廣大中小投資者的合法利益。2015年10月24日證監(jiān)會新聞發(fā)言人鄧舸在中國證監(jiān)會舉行的例行新聞發(fā)布會上表示,該會對“證監(jiān)法網(wǎng)”第七批專項行動中的12宗操縱證券市場案件調(diào)查、審理完畢,這些案件已進入告知程序。這12宗操縱案件主要發(fā)生在股市異常波動期間,包括5種類型:第一類為3宗操縱ETF案件。第二類為2宗利用融券機制操縱市場案件。第三類為1宗境外企業(yè)利用QFII操縱B基金案件,系某境外企業(yè)涉嫌操縱“銀華恒生H股B”價格案。第四類為1宗特定時間段操縱案件。第五類為5宗采取混合方式操縱案件。根據(jù)當事人的違法事實、性質(zhì)、情節(jié)與社會危害程度,依據(jù)《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)相關(guān)規(guī)定,證監(jiān)會擬對上述違法主體及相關(guān)責任人員分別作出行政處罰,罰沒款金額總計超過20億元。鄧舸表示,操縱市場行為通過不正當手段,營造虛假的市場供求關(guān)系和證券期貨價格,誤導(dǎo)投資者的投資決策,既扭曲了市場價格形成機制,破壞了市場秩序,又損害了投資者的利益。證監(jiān)會將繼續(xù)嚴厲打擊各類違法違規(guī)行為?!?〕白陽、鄒偉:“公安部部署行動打擊證券期貨領(lǐng)域違法犯罪活動”,http://news.xinhuanet.com/legal/2015-07/09/c_1115575343.htm,2017年3月5日最后訪問。
2015年3月20日,由國家公安部展開的3.20春雷行動在金融投資領(lǐng)域正重拳出擊。據(jù)不完全統(tǒng)計,從2015年3月份春雷行動開展以來,查處打擊各類不法金融投資公司數(shù)百家,打擊區(qū)域布及上海、浙江、湖北、廣州、福建、河南等區(qū)域。近期,公安機關(guān)在河南鄭州查封數(shù)十家違法違規(guī)的金融投資公司,涉及多家交易場所的會員單位及居間商。今評媒網(wǎng)站據(jù)知情人士透露,2015年6月10日上午,在河南鄭州的廣西銀河商品交易中心017號特別會員廣西民鼎經(jīng)營有限公司被查封,公司上下100多人被公安特警全部帶走。此次行動,規(guī)模之大,打擊力度之強,為近幾年來之最。一項數(shù)據(jù)顯示,僅截至4月初,網(wǎng)絡(luò)投資詐騙公司打掉133個,抓獲違法犯罪嫌疑人2000余名,凍結(jié)涉案贓款1.3億元。此番嚴厲打擊,對我國金融投資行業(yè)無疑是一次大洗牌。如何在合法合規(guī)的前提下求創(chuàng)新求共贏,將成為金融投資領(lǐng)域不得不思考的新一輪生存法則。隨著時代的推進、技術(shù)的進步和交易方式的改變,特別是證券市場股權(quán)分置改革完成后全流通時代的到來,市場操縱行為的方式、手段將呈現(xiàn)多樣化和復(fù)雜化,社會危害也將更加嚴重,依法對違法操縱證券市場的行為進行嚴厲打擊刻不容緩。2017年1月23日,青島市中級人民法院對轟動全國的被告人徐翔、王巍、竺勇操縱證券市場案進行一審宣判,被告人徐翔、王巍、竺勇犯操縱證券市場罪,分別被判處有期徒刑五年六個月、有期徒刑三年、有期徒刑二年緩刑三年,同時并處罰金?!?〕佚名:“徐翔、王巍、竺勇操縱證券市場案一審宣判”,載《中國證券報》2017年1月24日。
2015年在證監(jiān)會公布的55起操縱股市的行政處罰案件中,自買自賣的有19例、虛假申報有13例、“搶帽子”的有11例。雖然有的涉案金額已經(jīng)過億,但僅有個別案子進入司法程序。上海市普陀區(qū)檢察院副檢察長吳波曾從全國不同地區(qū)抽樣調(diào)查了10個操縱證券市場罪的案例。其中自買自賣占9件,連續(xù)交易操縱的有4件,以其他方法操縱的僅有1件(這些手段在不同案件中有交叉)。吳波認為,法律明文規(guī)定的前三種操縱形式認定上并無多大障礙,而對于其他方法操縱的認定爭議較大。
上述10個案件中,涉案金額一般都比較高。累計集中資金數(shù)額最大的達到54.54億余元,融資數(shù)額最小的也達到14.56億元;在以自買自賣方法進行操縱證券市場犯罪中,自買自賣股票數(shù)量占當日成交量比例最大的達100%,占當日成交量比例最小的也達到60.5%;在以集中資金優(yōu)勢聯(lián)合連續(xù)買賣方法操縱證券市場犯罪中,最多持股比例達到91.5%,最少持股比例也達到52.345%。不過,這10起案件共涉及的42名被告人,被判處免予刑事處罰的有9人,判處三年以下有期徒刑并適用緩刑的也有9人,免罰、緩刑適用比例達42.9%?!斑@反映出操縱證券市場犯罪的處罰強度總體偏低,司法機關(guān)基于辦案效率與懲治操縱證券市場犯罪的實際需要,在刑罰適用上存在著輕緩化的傾向?!?/p>
操縱證券市場行為的危害性,主要體現(xiàn)在對其他受害者造成的個人經(jīng)濟損失、財產(chǎn)損失等方面力度不夠。當其出現(xiàn)操縱證券市場的違法行為時,其對受害者造成的損失可以通過經(jīng)濟賠償?shù)确椒▉韽浹a,但民事訴訟程序方面十分復(fù)雜,不好操作;對大多操縱證券市場行為的行政處罰太輕,達不到對違法行為的追究目的;尤其是對違法犯罪分子的刑事判決更少,無法保障證券市場的安全。具體存在以下問題:
我國《證券法》雖然原則性地規(guī)定了證券欺詐行為造成投資者損害的應(yīng)當賠償,但規(guī)定內(nèi)容過于簡單,缺乏可操作性,投資者在具體的證券欺詐民事案件中難以據(jù)此獲得相應(yīng)的損失賠償。現(xiàn)在我國最具操作性的處理證券欺詐民事賠償案件的規(guī)定是2003年1月9日最高人民法院頒布的《關(guān)于審理證券市場因虛假陳述引發(fā)的民事賠償案件的若干規(guī)定》(以下簡稱《審理虛假陳述民事案件的規(guī)定》),但我國至今沒有關(guān)于內(nèi)幕交易、操縱市場等其他證券欺詐行為民事賠償案件的處理細則,導(dǎo)致這些類型的證券欺詐民事賠償案件難以處理。2005年初至2011年底證監(jiān)會共獲取內(nèi)幕交易線索的案件426件,但立案調(diào)查的僅153件。2012年6月1日最高人民檢察院《關(guān)于辦理內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》正式施行,該解釋對內(nèi)幕信息知情人員和非法獲取內(nèi)幕信息人員的范圍、內(nèi)幕信息敏感期的界定、內(nèi)幕交易和泄露內(nèi)幕信息行為的界定及其定罪處罰標準等法律適用問題都作了明確規(guī)定,但仍然沒有解決內(nèi)幕交易的民事賠償問題。
《審理虛假陳述民事案件的規(guī)定》頒布之前,基于證券交易技術(shù)的復(fù)雜性,人民法院無法認定虛假陳述的案件事實,難以審理虛假陳述民事賠償案件。但是該規(guī)定頒布后,法院也只愿意審理與虛假陳述有關(guān)的案件,而對于操作證券市場、內(nèi)幕交易、欺詐客戶等其他證券欺詐行為所引起的民事賠償案件,因為沒有審理的細則規(guī)定,法院為了避免自己出現(xiàn)錯誤,一般會以投資者不能舉證證明自己的損失具體數(shù)額或損失與證券欺詐行為之間的因果聯(lián)系而駁回訴訟請求,“王某訴汪建中案”就是一個典型。
1.現(xiàn)有法律框架下虛假陳述之外的受欺詐投資者舉證責任重“舉證責任倒置”意味著完全推定行為人的危害行為是造成危害結(jié)果的原因,除非行為人能夠舉證證明危害結(jié)果不是自己的行為造成的,或者說明另有原因,否則行為人就應(yīng)當承擔賠償責任?!秾徖硖摷訇愂雒袷掳讣囊?guī)定》按“舉證責任倒置”原則特別規(guī)定欺詐行為人在虛假陳述民事賠償案件中承擔主要的舉證責任。但是,“如果法律對某種侵權(quán)的民事責任沒有特別規(guī)定,那么該侵權(quán)的民事責任為一般侵權(quán)的民事責任”,這意味著內(nèi)幕交易、操縱市場等沒有特別規(guī)定的證券欺詐行為造成投資者損害的屬于一般侵權(quán)民事責任,即受損的投資者按照“誰主張誰舉證”原則,須證明“侵權(quán)行為的成立,權(quán)利系‘因’加害人的行為而受侵害,而損害系‘因’權(quán)利受侵害而發(fā)生”,即投資者對其所主張的證券欺詐民事賠償負有全面的舉證責任,否則其賠償主張就難以獲得法律支持。
2.現(xiàn)有證券市場交易客觀條件下投資者舉證難在現(xiàn)有證券交易無紙化、信息化背景下,投資者僅憑自身的能力難以收集證據(jù)證明具有極高技術(shù)性要求和極具隱蔽性的證券欺詐行為的存在及其與自己的損失之間的因果關(guān)系。常識告訴我們,投資者與內(nèi)幕交易者、操縱證券市場者、有機會公開散布虛假證券信息者相比,處于明顯的劣勢地位,經(jīng)濟勢力相對薄弱,信息不對稱,基本上無任何技術(shù)手段收集隱蔽而復(fù)雜的證券欺詐行為。由于我國并沒有像《消費者權(quán)益保護法》一般的法律法規(guī)對證券市場的劣勢者進行傾斜保護,所以當上述優(yōu)勢者與劣勢者之間進行對峙、發(fā)生利益之爭時,劣勢者的利益往往不能獲得全面有效的保護。此種情況值得我們深思。
操縱證券市場侵權(quán)案件與一般的民事案件有所不同,它涉及面廣,受害者分布于全國各地,案件比較復(fù)雜,是一種特殊的民事侵權(quán)案件。但就目前我國而言,受害者通過民事訴訟程序獲得救濟的案例極少,究其原因在于我國法律在程序和實體方面都沒有對證券侵權(quán)民事訴訟作出具體規(guī)定,故在法律上還存在許多難點,如群體訴訟制度、舉證責任的承擔等問題,在實際操作中難度較大。目前我國法律并未對操縱證券市場等證券侵權(quán)案件的民事訴訟制度做出具體規(guī)定,即沒有具體規(guī)定可以適用群體訴訟制度。群體訴訟制度在我國是指代表人訴訟制度,而且目前我國《中華人民共和國民事訴訟法》(以下簡稱《民事訴訟法》)對代表人訴訟制度規(guī)定的很原則,如案件管轄、一審判決后的上訴及勝訴后的財產(chǎn)分配等沒有具體規(guī)定。并且就現(xiàn)在代表人訴訟的規(guī)定內(nèi)容而言存在一些缺點,如:(1)我國的權(quán)利登記制度有一定的缺陷,因權(quán)利登記增加了當事人的訴訟成本。在操縱證券市場侵權(quán)案件中,受侵害的大多數(shù)是中小投資者,他們很有可能由于訴訟成本或者消息閉塞或者法律意識淡薄等原因沒有進行權(quán)利登記,那這就違背了代表人訴訟制度的初衷。(2)我國代表人訴訟制度的功能不夠完整。我國代表人訴訟多運用于金錢賠償案件和金錢給付案件,權(quán)利人提起訴訟側(cè)重于保護直接財產(chǎn)利益,很少提起不作為之訴來預(yù)防將來可能發(fā)生的侵權(quán)糾紛;側(cè)重于糾紛出現(xiàn)后的救濟功能,忽視保護功能。
2002年最高人民法院通過了《關(guān)于審理證券市場因虛假陳述引發(fā)的民事賠償案件的若干規(guī)定》,這個規(guī)定對虛假陳述的認定、虛假陳述的被告、因果關(guān)系的判定、歸責原則和免責事由、訴訟方式損失認定等方面做了詳細的規(guī)定,對于廣大投資者尋求司法手段來救濟具有重大的實踐意義。但這個規(guī)定只是針對虛假陳述,對于操縱證券市場、內(nèi)幕交易等其他證券侵權(quán)民事責任未涉及。我國刑法和證券法有關(guān)禁止操縱證券市場的條款對行為人給他人造成的損失承擔民事賠償?shù)呢熑危瑳]有作出明確具體規(guī)定。2005年我國新修訂了《證券法》,但它也只是原則性地提及操縱證券市場者要承擔民事責任,但對民事責任的構(gòu)成要件及配套制度沒有詳細規(guī)定,以致根據(jù)證券法追究操縱者的民事責任存在很大的操作難度。為此,我們建議必須從刑事法律、民事法律和行政法規(guī)三個法律體系來完善相關(guān)的制度對違規(guī)操縱證券市場行為予以嚴厲打擊,切實維護證券交易市場的資金安全,維護每個股民的合法權(quán)益不受侵害。
香港《證券條例》第141條規(guī)定,任何違反第135、136或137條的人,除按照第139條承擔刑事責任外,還有責任對自己造成的損害支付賠償。違反第135、136或137條,可能導(dǎo)致某些證券價格的上升或下跌,從而給那些證券的購買者和出售者造成損失。根據(jù)第141(1)條,這些受損的當事人可以起訴那些違反第135、136或137條的人,請求損害賠償。第141(2)條規(guī)定,盡管有關(guān)違反規(guī)定的行為并沒有依據(jù)第139條被指控或被判罪,但這些違規(guī)行為的受害人仍可對違規(guī)人提起請求賠償?shù)脑V訟。第141(3)條規(guī)定,141條的規(guī)定對任何人可能依據(jù)普通法而承擔的法律責任沒有任何的限制或減輕。
臺灣“證券交易法”第155條第3項規(guī)定:“違反前二項規(guī)定者,并對善意買入或賣出有價證券之人所受之損害,應(yīng)負賠償之責”。也就是說,操縱證券市場的行為人,對于善意買入或賣出該種有價證券之相對人因此而遭受到的損害,應(yīng)負賠償責任。
依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第134條的規(guī)定,“承擔民事責任的方式主要有:(一)停止侵害;(二)排除妨礙;(三)消除危險;(四)返還財產(chǎn);(五)恢復(fù)原狀;(六)修理、重作、更換;(七)賠償損失;(八)支付違約金;(九)消除影響、恢復(fù)名譽;(十)賠禮道歉?!痹谶@10種承擔民事責任的方式中,前4種實際上物權(quán)效力的體現(xiàn),即物上請求權(quán);“恢復(fù)原狀”是侵權(quán)行為人應(yīng)承擔的民事?lián)p害賠償責任中的一種;“修理、重作、更換這一條實際是適用于合同關(guān)系,適用于買賣、加工承攬等合同關(guān)系的民事責任形式”;“賠償損失”這種民事?lián)p害賠償責任方式,既可以適用于侵權(quán)責任也可適用于合同責任,是適用范圍最廣泛的一種民事責任形式;“支付違約金”只適用于合同責任;“消除影響、恢復(fù)名譽”與“賠禮道歉”是適用于為人身權(quán)受到侵害的當事人提供的民事救濟措施。就操縱市場行為的民事責任而言,顯然除恢復(fù)原狀、賠償損失及支付違約金以外,其他的民事責任的方式都無法適用。而在能夠適用的這三種民事責任中,最重要的民事責任方式就是損害賠償,即賠償損失與回復(fù)原狀?!?〕朱志峰:“對證券欺詐民事賠償‘難’的思考”,載《廣東社會科學》2013年第6期。之所以如此,是因為:
首先,損害賠償責任的實質(zhì)是法律強制民事違法行為人向受害人支付的一筆金錢,目的在于彌補受害人因民事違法行為所受到的損害。因此,損害賠償責任突出地表現(xiàn)了民事責任的補償性,這一性質(zhì)使損害賠償責任區(qū)別于行政責任中的罰款、沒收非法所得等責任形式以及刑事責任中的財產(chǎn)責任形式。同時,由于損害賠償金是由民事違法行為人支付,因此損害賠償責任也是法律對違反行為人的一種財產(chǎn)制裁,體現(xiàn)了法律責任的懲罰性質(zhì)。民事?lián)p害賠償責任具有補償性和懲罰性,把對受害人的補償和對違法行為人的制裁兩種作用有機結(jié)合起來了。所以,損害賠償責任是民法制裁違法行為,保護受害人合法權(quán)益的最常用與最有效的法律手段?!?〕程嘯:“論操縱市場行為及其民事賠償責任”,載《法律科學》2001年第4期。
其次,操縱市場行為一般給受害人造成的是金錢的損失,也就是說,受害人是在某種或某幾種證券的價格受到他人操縱的情形下,支付了比倘若證券價格沒有被操縱時更多的金錢買進了證券,或少獲得了如果證券價格沒有被操縱時賣出證券應(yīng)獲得的價款。受害人向法院請求救濟并不是希望獲得被賣出的證券,或退回買入的證券,而是希望能夠?qū)⒆约憾嘀Ц兜膬r款或少獲得的價款補償回來。所以,針對這種損失法律上最有效的補救就是損害賠償。
雖然1993年我國頒布了《禁止證券欺詐行為暫行辦法》,之后頒布《證券法》,《證券法》修改時又將《禁止證券欺詐行為暫行辦法》中的各項規(guī)定吸收其中,以明令禁止從事虛假陳述、內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為,并規(guī)定了證券欺詐行為人的民事賠償責任。但是這些法規(guī)過于原則,加上欺詐行為往往在合法形式掩蓋下進行,隱蔽性強,難以被發(fā)現(xiàn),因此總有人在經(jīng)濟利益的驅(qū)使下不惜以身犯險。因此,應(yīng)結(jié)合證券市場出現(xiàn)的各類欺詐行為的具體情況,制訂規(guī)范性文件,明確行為人承擔證券欺詐民事責任的各項具體要求,使法律法規(guī)中的原則性規(guī)定細化為可操作的行為規(guī)范,以加大對證券欺詐行為的懲罰和制裁力度,展現(xiàn)法律的威懾力和強制力。
《民事訴訟法》及其適用意見和《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)則》等法律法規(guī)都是具有較強可操作性的技術(shù)型規(guī)范,但同時,它們又并非純粹的操作規(guī)程,其中總是滲透著立法者的正義傾向和法律良心,否則被侵害的合法權(quán)益就得不到應(yīng)有的救濟和補償。證券欺詐行為的后果是明顯的,欺詐行為人獲取巨額收益的同時廣大投資者的財產(chǎn)權(quán)益普遍受損。為了落實證券欺詐行為人的法律責任,現(xiàn)行法律體系已經(jīng)設(shè)計了平衡欺詐行為人與投資者之間信息和技術(shù)懸殊的制度安排,即在誠實信用和公平原則基礎(chǔ)上,綜合考慮訴訟當事人之間的舉證能力等因素,合理分配當事人的舉證責任。舉證責任的配置應(yīng)當有利于真實地再現(xiàn)有爭議的案件事實,而不是為此設(shè)置障礙,合理分配舉證責任可以有效實現(xiàn)訴訟公正、效率和效益。既然是欺詐,明顯就有相當強的隱蔽性,所以《審理虛假陳述民事案件的規(guī)定》中立法者基于均衡舉證能力和公平、誠實信用原則的考慮,通過特別條款規(guī)定虛假陳述這一特殊侵權(quán)行為應(yīng)適用“舉證責任倒置”原則,要求虛假陳述行為人承擔主要的舉證責任。然而,內(nèi)幕交易、操縱市場等類型的證券欺詐行為的情況更為復(fù)雜。在已經(jīng)確認這些證券欺詐行為存在的前提下,行為人相對于受害人而言在舉證責任能力方面的強弱懸殊是顯而易見的,若“采取簡單而表面公正的‘誰主張誰舉證’的規(guī)則來分配訴訟當事人的舉證責任,在實質(zhì)上是不相等、不等同,也是不公正的”。筆者并不認為“舉證責任倒置”在證券欺詐民事賠償案件中的應(yīng)用加重了欺詐行為人的法律負擔,是對現(xiàn)有法律制度設(shè)計的非難,相反,筆者擔心因為法律法規(guī)的不健全、不明確以及法院在此基礎(chǔ)上的裁判先例會對證券市場參與者產(chǎn)生不良暗示和錯誤誘導(dǎo)。因此在尊重和保護公民財產(chǎn)權(quán)的原則下,筆者建議盡快出臺法律明確規(guī)定對虛假陳述之外的證券欺詐民事賠償案件也采用“舉證責任倒置”原則。
證券民事訴訟在我國經(jīng)歷了駁回起訴、暫不受理、有條件受理、實踐操作等四個階段,雖然現(xiàn)在仍不完善,但已取得長足進步,這些進步與法院證券專業(yè)技術(shù)力量的不斷提升緊密相關(guān)。2001年最高人民法院發(fā)出《關(guān)于涉證券民事賠償案件暫不予受理的通知》,實則是因為基層人民法院在證券技術(shù)方面的缺陷而對證券欺詐民事案件的審理完全力不從心,不得不暫不予受理該類案件。在對證券市場因虛假陳述引發(fā)的民事侵權(quán)糾紛案件有了一定的研究和把握后,2002年最高人民法院發(fā)布《關(guān)于受理證券市場因虛假陳述引發(fā)的民事侵權(quán)糾紛案件有關(guān)問題的通知》,由中級人民法院有條件地受理證券市場虛假陳述民事侵權(quán)案件,但法院對該類案件的受理以證監(jiān)會作出處罰決定為前提,且該類案件受理后必須立即逐級上報至最高人民法院,以確保這類有特殊技術(shù)要求的案件在最高人民法院的指導(dǎo)下得到正確審理。證券欺詐行為往往以合法形式掩蓋非法目的,如操縱市場行為表面上看只是短線交易行為,但實質(zhì)卻是在正常業(yè)務(wù)掩蓋下進行的違法行為,且薦股與交易結(jié)合,普通投資者難以識別其欺詐陷阱。所以筆者認為,要使人民法院正確審理證券欺詐民事侵權(quán)案件,必須培養(yǎng)熟悉證券交易規(guī)則和具有證券專業(yè)技術(shù)經(jīng)驗的法官,或者通過外聘證券專業(yè)技術(shù)顧問為法院審理證券欺詐民事賠償案件提供技術(shù)支持,以彌補法官因為證券技術(shù)不熟悉而無法識別證券欺詐行為,防止法官對證券欺詐民事侵權(quán)案件的客觀事實認識上出現(xiàn)偏差。
綜上所述,正是因為法律的不健全、特殊的技術(shù)要求和舉證能力的極大懸殊,證券欺詐民事賠償案件“難”以處理的主要焦點就落在了完善法律法規(guī)、提高法官的證券專業(yè)技術(shù)能力和完善舉證責任的分配上。進一步完善《證券法》相關(guān)實施細則為證券欺詐民事賠償案件的處理提供制度保障成為當務(wù)之急;法官對于證券專業(yè)技術(shù)的把握是查清證券欺詐民事賠償案件事實真相的有力保證;法律的公平正義價值決定了證券欺詐行為嫌疑人作為掌握著主要和大部分案件證據(jù)的優(yōu)勢者,在民事賠償案件中應(yīng)當承擔主要的舉證責任。
*楊秋林,江西省社會科學院研究員,法學博士。