譚濱 趙寧 瞿勇
我國刑法分則罪刑式條文中的空白罪狀不存在只指明參照法律、法規(guī),而不對具體犯罪構(gòu)成特征進行任何描述的情形,并且許多空白罪狀自身已對具體犯罪構(gòu)成特征進行了詳細描述。在該種情況下對空白罪狀的解釋,應(yīng)包括對空白罪狀自身描述性條文的解釋和對指明參照法律、法規(guī)的條文理解。但根據(jù)對我國刑法分則空白罪狀的考察,空白罪狀自身的描述性內(nèi)容往往與指明參照的法律、法規(guī)條文內(nèi)容相同或相似,然而,規(guī)定犯罪和刑罰的刑法畢竟不同于規(guī)定一般違法行為的法律、法規(guī)。因此,空白罪狀解釋的中心問題就是如何處理空白罪狀指明參照的其他法律、法規(guī)與刑法相應(yīng)條文之間的關(guān)系。簡言之,就是在參照空白罪狀指明的法律、法規(guī)條文時,如何體現(xiàn)刑法價值上的獨立判斷。
我國刑法分則的空白罪狀在指明參照其他法律、法規(guī)時,還對該具體犯罪的構(gòu)成要件特征進行一定的描述,且在許多情況下還進行了較為詳盡的描述,這些描述內(nèi)容經(jīng)常與指明參照法律、法規(guī)中規(guī)定的一般違法行為內(nèi)容一致,但在實際的理解過程中,要注意體現(xiàn)刑法價值上的獨立判斷。對此,有學(xué)者提出如下觀點,刑法作為惟一規(guī)制犯罪與刑罰的部門法,具有獨立的規(guī)制對象和范圍,具有相對于其他法律而言獨立的價值觀念和評價機制,在詮釋空白刑法的規(guī)范以完備構(gòu)成要件時,必須強調(diào)以下幾個方面:第一,空白刑法構(gòu)成要件的用語即使與非刑事法律法規(guī)用語相同,也應(yīng)進行獨立評價,不能直接簡單援引,刑法內(nèi)容的規(guī)范判斷未必與非刑事法律法規(guī)的具體規(guī)定一致;第二,空白罪狀在構(gòu)成要件上的說明,雖然必須借助非刑事法律法規(guī)的規(guī)定,但是根本條件在于刑法的罪刑規(guī)范規(guī)定,因此在非刑事法律法規(guī)涉及了人們權(quán)利、義務(wù)等事項的具體標準時,即使并不存在“追究刑事責(zé)任”這樣的規(guī)定,依然存有空白刑法規(guī)范的適用余地。相反,雖然規(guī)定“追究刑事責(zé)任”,但是如果不符合刑法的獨立評價就不具有構(gòu)成要件的明確性;第三,我國的刑法當犯罪構(gòu)成齊備時,其罪責(zé)也相應(yīng)確定,空白刑法的構(gòu)成要件在援引非刑事法律法規(guī)進行補足時,不能以經(jīng)濟、行政違法行為的危害性程度增加就得出必然的結(jié)論。1
筆者認為,上述觀點對理解空白罪狀中描述性內(nèi)容具有一定的指導(dǎo)意義,從刑法空白罪狀指明參照的法律、法規(guī)種類來看,多數(shù)為行政、經(jīng)濟類法規(guī),在這些法規(guī)中有許多針對一般違法行為的“情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任”類規(guī)定,但從我國刑法分則中的空白罪狀內(nèi)容來看,這些規(guī)定并不是在刑法分則中都能找到相對應(yīng)的具體犯罪行為規(guī)定,因此也不能按照犯罪行為處理。如《中華人民共和國進出口商品檢驗法實施條例》第47條規(guī)定:“銷售、使用經(jīng)法定檢驗、抽查檢驗或者驗證不合格的進口商品,或者出口經(jīng)法定檢驗、抽查檢驗或者驗證不合格的商品的,由出入境檢驗檢疫機構(gòu)責(zé)令停止銷售、使用或者出口,沒收違法所得和違法銷售、使用或者出口的商品,并處違法銷售、使用或者出口的商品貨值金額等值以上3倍以下罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任?!钡谭ǖ?30條對逃避商檢罪規(guī)定的內(nèi)容為:“違反進出口商品檢驗法的規(guī)定,逃避商品檢驗,將必須經(jīng)商檢機構(gòu)檢驗的進口商品未報經(jīng)檢驗而擅自銷售、使用,或者將必須經(jīng)商檢機構(gòu)檢驗的出口商品未報經(jīng)檢驗合格而擅自出口,情節(jié)嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金?!逼錄]有包括上述《中華人民共和國進出口商品檢驗法實施條例》第47條的內(nèi)容,故即使該條文中存在“構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任”的規(guī)定,也不能將該行為認定為逃避商檢罪。同理,即使在相關(guān)的行政、經(jīng)濟法規(guī)中,沒有對某些違法行為規(guī)定“構(gòu)成犯罪,依法追究刑事責(zé)任”,如在刑法分則條文的空白罪狀中,對該行為的嚴重情形以犯罪行為處理的,同樣可以以犯罪行為認定??偠灾诎凑湛瞻鬃餇钪该鲄⒄盏姆?、法規(guī)認定具體犯罪行為的范圍時,必須要結(jié)合空白罪狀中對具體犯罪構(gòu)成要件的描述性條款進行,指明參照法律、法規(guī)的作用應(yīng)僅限于幫助對空白罪狀中具體犯罪行為描述性條款的理解,而不是以所參照法律、法規(guī)中規(guī)定了“以犯罪行為處理”的條文,來代替空白罪狀中具體犯罪行為的描述性條款。
在說明空白罪狀所規(guī)定犯罪的構(gòu)成要件時,要參照其指明的其他法律、法規(guī)進行,這些法律、法規(guī)在我國法律體系中基本屬于經(jīng)濟和行政法規(guī),由于經(jīng)濟法、行政法主要追求合目的性,2而刑法作為司法法主要追求的是法的安定性,所以即使這些一般違法行為所使用的文字與空白罪狀自身的描述性條款相同,由于所處的語境不同,所要實現(xiàn)的具體目的不同,也會具有不同的含義,要根據(jù)刑法關(guān)于犯罪行為的定義,從實質(zhì)角度對該空白罪狀中的描述性條款進行解釋。
(一)要從實質(zhì)角度理解空白罪狀所描述具體犯罪的實行行為和危害結(jié)果
空白罪狀所規(guī)定具體犯罪的實行行為,往往要參照其他法規(guī)中一般違法行為進行確定,且從文字描述上看,許多空白罪狀指明參照法規(guī)中的違法行為就是空白罪狀規(guī)定的實行行為,如《文物保護法》第64條第1款第(三)、(四)項內(nèi)容就與刑法第327條非法出售、私贈文物藏品罪和第325條非法向外國人出售、贈送珍貴文物罪的內(nèi)容相同。但刑法上的實行行為一般是指能夠引起法定犯罪結(jié)果,具有嚴重社會危害性的危險性行為,而刑法上的犯罪結(jié)果重于一般違法行為的違法結(jié)果,因此,僅僅具有引起一般違法結(jié)果的危險性行為,不是刑法上的實行行為。例如刑法第330條妨害傳染病防治罪規(guī)定:“違反傳染病防治法的規(guī)定,有下列情形之一,引起甲類傳染病傳播或者有傳播嚴重危險的,處三年以下有期徒刑或者拘役;后果特別嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑:(一)供水單位供應(yīng)的飲用水不符合國家規(guī)定的衛(wèi)生標準的……”如果供水單位供應(yīng)的飲用水雖然沒有達到國家規(guī)定的衛(wèi)生標準的,但是比較接近該標準,也不可能引起甲類傳染病傳播或者有傳播嚴重危險的,就不屬于該條所規(guī)定的實行行為。
同理,對于空白罪狀所描述具體行為危害結(jié)果的認定也要從實質(zhì)角度進行。對此,有學(xué)者提出,行政法的目的不同于刑法的目的,故規(guī)定具體行政違法行為的行政法條文的目的與規(guī)定具體行政違反加重犯的刑法條文的目的也可能不同。在這種情況下,司法人員不能將行政法的目的當作刑法的目的,不能將行政法禁止的結(jié)果作為刑法禁止的犯罪結(jié)果。即使規(guī)定此行政法條文的目的與規(guī)定行政違反加重犯的刑法條文的目的相一致,也不能將行政違反結(jié)果等同于犯罪結(jié)果。因為行政法強調(diào)合目的性,而不注重法的安定性,故可能為了達致目的而擴張制裁范圍。刑法必須以安定性為指導(dǎo)原理,不能隨意擴張?zhí)幜P范圍;適用刑法有關(guān)行政違反加重犯的法條時,不能將行政法禁止的一般違法結(jié)果作為刑法禁止的犯罪結(jié)果。3該觀點就體現(xiàn)了應(yīng)從實質(zhì)角度認定空白罪狀所描述具體實行行為的危害結(jié)果。如刑法第344條規(guī)定:“違反國家規(guī)定,非法采伐、毀壞珍貴樹木或者國家重點保護的其他植物的,或者非法收購、運輸、加工、出售珍貴樹木或者國家重點保護的其他植物及其制品的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金;情節(jié)嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金?!备鶕?jù)《森林法》及相關(guān)法規(guī),凡采伐樹木,包括采伐火燒跡地木、枯死木等自然災(zāi)害毀損的樹木,都必須申請林木采伐許可證,并按照林木采伐許可證的規(guī)定進行采伐。然而,如國家重點保護的植物死后,行為人未經(jīng)批準擅自采伐的,雖然該采伐行為也是違反《森林法》的非法采伐國家重點保護植物的結(jié)果,但由于該行為沒有發(fā)生毀壞國家重點保護植物的犯罪結(jié)果,故不能認定為非法采伐國家重點保護植物罪。
(二)對空白罪狀指明參照法規(guī)中的違法行為主觀方面,要根據(jù)刑法的故意和過失標準來確定
空白罪狀指明參照的法規(guī)種類多為行政法規(guī),行為人對于一般行政違法行為的故意和過失態(tài)度,并不能直接說明行為人在刑法上的故意或者過失態(tài)度,因為根據(jù)刑法第14條,故意犯罪是指“明知自己的行為會發(fā)生危害社會的結(jié)果,并且希望或者放任這種結(jié)果發(fā)生,因而構(gòu)成犯罪的”。根據(jù)刑法第15條,過失犯罪是指“應(yīng)當預(yù)見自己的行為可能發(fā)生危害社會的結(jié)果,因為疏忽大意而沒有預(yù)見,或者已經(jīng)預(yù)見而輕信能夠避免,以致發(fā)生這種結(jié)果的”。由此可見,刑法上的故意或者過失,主要是指行為人對法定危害結(jié)果(包括危險狀態(tài))的故意或者過失。這一點與一般行政違法行為的主觀態(tài)度存在一定差異,在一般的行政法規(guī)中,故意或者過失往往是指對違法行為本身的故意或者過失。因此,對于故意實施一般行政違法行為而造成刑法上的犯罪結(jié)果時,行為人在刑法上的主觀罪過則可能是故意,也可能是過失。比較典型的是對交通肇事罪的認定,刑法第133條規(guī)定:“違反交通運輸管理法規(guī),因而發(fā)生重大事故,致人重傷、死亡或者使公私財產(chǎn)遭受重大損失的,處三年以下有期徒刑或者拘役;交通運輸肇事后逃逸或者有其他特別惡劣情節(jié)的,處三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的,處七年以上有期徒刑?!币话銇碚f,交通肇事者對違反交通運輸管理法規(guī),實施違法駕駛行為往往是明知和故意的,但對其違法駕駛行為所導(dǎo)致的重大事故后果則往往不具有故意心態(tài),而只能是“應(yīng)當預(yù)見自己的行為可能發(fā)生重大交通事故,因為疏忽大意而沒有預(yù)見,或者已經(jīng)預(yù)見而輕信能夠避免,以致發(fā)生重大交通事故”,即過失罪過。這一點在認定空白罪狀所規(guī)定犯罪行為的主觀方面時,應(yīng)該予以特別注意。
對于這種區(qū)別產(chǎn)生的原因,有學(xué)者進行了相應(yīng)闡釋,他們認為,行政違反行為的成立,并不以故意為必要;行政法也不是以處罰故意的行政違反行為為原則、以處罰過失的行政違反行為為例外。一方面,在行政法領(lǐng)域,只要行為人有過失,就應(yīng)當承擔(dān)法律責(zé)任,甚至還存在無過錯責(zé)任,主觀過錯形式并不是特別重要的問題。所以,行政違法行為大多可以由過失構(gòu)成。另一方面,由于行政法上對故意與過失的區(qū)分不具有重要性,導(dǎo)致其對故意與過失的認定不同于刑法。換言之,在行政法領(lǐng)域,行為人對結(jié)果的態(tài)度(是否希望與放任)不是重要問題。于是,行政法的故意與過失大抵只是一種對行為的故意與過失,而不一定涉及對結(jié)果的態(tài)度。但是,刑法上的故意與過失是認識因素與意志因素的統(tǒng)一,對結(jié)果的心理態(tài)度是確定罪過形式的基本依據(jù)。倘若根據(jù)行政法的過錯形式確定刑法上的罪過形式,必然導(dǎo)致僅僅根據(jù)認識因素認定刑法上的故意,從而違反刑法第14條的規(guī)定。4
刑法第133條交通肇事罪罪狀是典型的空白罪狀,通過對交通肇事罪認定的考察,可以更加清晰地明確空白罪狀在參照其他法律、法規(guī)認定犯罪時,如何保持刑法上獨立的價值判斷,而對交通肇事罪刑事責(zé)任的認定尤其可以清晰地反映出這一點。根據(jù)最高法院《關(guān)于審理交通肇事刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,交通事故責(zé)任的認定,包括認定一方當事人負全部責(zé)任、主要責(zé)任、同等責(zé)任等,直接影響到交通肇事罪與非罪的認定。如該解釋第二條規(guī)定:“交通肇事具有下列情形之一的,處三年以下有期徒刑或者拘役:(一)死亡一人或者重傷三人以上,負事故全部或者主要責(zé)任的;(二)死亡三人以上,負事故同等責(zé)任的;(三)造成公共財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)直接損失,負事故全部或者主要責(zé)任,無能力賠償數(shù)額在三十萬元以上的。”在具體司法實踐中,公安機關(guān)交通管理部門對行為人責(zé)任的認定往往就直接為司法機關(guān)所采用。然而,如上所述,道路交通安全法及其相關(guān)實施條例屬于一般法律或者行政法規(guī),這些法律法規(guī)的目的與刑法的目的存在明顯區(qū)別,但公安交警人員對事故責(zé)任的認定則是根據(jù)《道路交通安全法》及其相關(guān)實施條例進行的,與司法人員認定刑事責(zé)任的依據(jù)并不相同。所以,實踐中出現(xiàn)的將交通事故責(zé)任認定書對事故責(zé)任的認定,直接作為刑事案件中交通事故責(zé)任認定的依據(jù)是不妥當?shù)?,而?yīng)依據(jù)刑法上的責(zé)任判斷標準和因果關(guān)系等原則對該責(zé)任認定書進行審查。
(一)交通事故責(zé)任認定書不能直接作為認定當事人構(gòu)成交通肇事罪的依據(jù)
對交通事故責(zé)任認定書的性質(zhì)存在不同觀點,有學(xué)者認為應(yīng)屬于鑒定結(jié)論,5而有學(xué)者認為公安機關(guān)認定交通事故責(zé)任應(yīng)界定為行政裁決行為,6在具體的司法實踐中,交通事故責(zé)任認定書一般是作為行政機關(guān)裁決文書使用的。因交通事故責(zé)任認定畢竟只是公安機關(guān)根據(jù)《道路交通安全法》及其實施條例等規(guī)定作出的行政法律判斷,而不是依照刑法作出的評價,故將交通事故責(zé)任認定直接作為交通肇事罪的成立條件,實際上是以行政法律評價代替刑法評價,使刑事責(zé)任取決于行政責(zé)任,從而混淆了行政法律責(zé)任與刑事責(zé)任之間的界限。行政法律責(zé)任的性質(zhì)是社會責(zé)任,過錯原則是行政法律責(zé)任的基本歸責(zé)原則,無過錯責(zé)任是補充性的歸責(zé)原則。因此,行政法律責(zé)任兼容過錯責(zé)任與無過錯責(zé)任。但刑事責(zé)任是因為實施犯罪行為而對犯罪人施加非難的可能性,表明了國家對犯罪行為的否定性評價和對犯罪人的譴責(zé),刑罰目的是為了實現(xiàn)正義和預(yù)防犯罪。因此,刑事責(zé)任往往具有倫理屬性,排斥結(jié)果責(zé)任??梢姡姓韶?zé)任與刑事責(zé)任存在著本質(zhì)的不同,各自有不同的歸責(zé)原則,不允許以行政法律責(zé)任取代刑事責(zé)任。7
以根據(jù)刑法認定犯罪的一般標準和刑法第133條的規(guī)定,認定行為人的行為構(gòu)成交通肇事犯罪,在犯罪構(gòu)成的客觀方面首先要有在交通運輸過程中違反交通運輸管理法規(guī)的行為,其次要發(fā)生重大交通事故,然后再判斷重大交通事故與違反交通運輸管理法規(guī)的行為之間是否存在因果關(guān)系。而根據(jù)《道路交通安全法實施條例》第92條規(guī)定:“發(fā)生交通事故后當事人逃逸的,逃逸的當事人承擔(dān)全部責(zé)任。但是,有證據(jù)證明對方當事人也有過錯的,可以減輕責(zé)任。當事人故意破壞、偽造現(xiàn)場、毀滅證據(jù)的,承擔(dān)全部責(zé)任?!痹谒痉▽嵺`中,即使已經(jīng)查明行為人在交通事故中應(yīng)負次要責(zé)任或者同等責(zé)任的,但行為人如存在上述第92條情形的,往往也被公安交警部門認定為承擔(dān)事故全部或者主要責(zé)任。顯然,上述第92條規(guī)定的情形均屬于犯罪事后行為,與交通事故的發(fā)生不存在刑法上的因果關(guān)系,只是在行為構(gòu)成交通肇事罪的前提下影響法定刑的選擇與量刑,而不能成為行為人應(yīng)當承擔(dān)交通肇事罪刑事責(zé)任的根據(jù)。如果司法機關(guān)直接依據(jù)公安機關(guān)的事故責(zé)任認定書來認定交通肇事犯罪,則很可能出現(xiàn)行為人在交通事故中本只應(yīng)負次要責(zé)任或者同等責(zé)任的交通肇事行為,也被認為構(gòu)成交通肇事犯罪。因此,交通肇事罪罪狀雖為空白罪狀,對交通肇事罪構(gòu)成要件的確定要參照《道路交通安全法》及其實施條例等規(guī)定,但這些行政法規(guī)對認定交通肇事犯罪只是起補充作用,而不能代替在刑事訴訟過程中以刑法認定犯罪的標準進行的獨立判斷,尤其對于公安機關(guān)根據(jù)這些指明參照的行政法規(guī)所作出的交通事故責(zé)任認定書,司法機關(guān)在作為認定犯罪依據(jù)時,必須根據(jù)刑法認定犯罪的主客觀標準和刑法上的因果關(guān)系進行審查。
(二)交通事故認定中的推定責(zé)任能否作為認定犯罪的依據(jù)要具體分析
《道路交通安全法實施條例》第92條規(guī)定:“公安機關(guān)交通管理部門應(yīng)當根據(jù)交通事故當事人的行為對發(fā)生交通事故所起的作用以及過錯的嚴重程度,確定當事人的責(zé)任。”因此,在交通事故發(fā)生后,公安機關(guān)通常在查清事故事實基礎(chǔ)上,依據(jù)各方當事人有無交通違法行為及違法行為與事故發(fā)生的因果關(guān)系和過錯的嚴重程度,來確定行為人是承擔(dān)事故全部責(zé)任、主要責(zé)任、同等責(zé)任、次要責(zé)任中的哪一種。但在司法實踐中,交通肇事的事實并非能夠全部查清,在這種情況下,根據(jù)《道路交通安全法》第76條第1款第二項規(guī)定了補救規(guī)則:“機動車與非機動車駕駛?cè)?、行人之間發(fā)生交通事故的,由機動車一方承擔(dān)責(zé)任;但是,有證據(jù)證明非機動車駕駛?cè)?、行人違反道路交通安全法律、法規(guī),機動車駕駛?cè)艘呀?jīng)采取必要處置措施的,減輕機動車一方的責(zé)任?!薄兜缆方煌ò踩▽嵤l例》第92條對此也有具體的補救規(guī)定:“發(fā)生交通事故后當事人逃逸的,逃逸的當事人承擔(dān)全部責(zé)任。但是,有證據(jù)證明對方當事人也有過錯的,可以減輕責(zé)任。當事人故意破壞、偽造現(xiàn)場、毀滅證據(jù)的,承擔(dān)全部責(zé)任。”按照上述規(guī)定,可以對行為人的責(zé)任進行推定。在司法實踐中,既出現(xiàn)了行為人沒有實施違反交通運輸管理法規(guī)的行為卻因為害怕而逃逸,被推定為負全部責(zé)任而受到刑事追究的案例,8也出現(xiàn)了行為人無違反交通運輸管理法規(guī)的行為,卻因為逃逸被推定為負主要責(zé)任而被追究刑事責(zé)任的案例。9然而,在刑事司法實踐中一貫實行的是“案件事實存疑,進行有利于被告人推定”的原則,因此,上述的行政推定責(zé)任不能適用于刑事案件中刑事責(zé)任認定。在刑法理論界,多數(shù)學(xué)者持該種觀點,如有學(xué)者認為,交通管理部門基于推定所認定的道路交通安全法責(zé)任,不能作為認定交通肇事罪的刑事責(zé)任的根據(jù)。換言之,在刑法上,雖然可以基于客觀事實推定行為人主觀上具有某種認識,但只能基于證據(jù)認定存在某種客觀事實,而不應(yīng)推定存在某種客觀事實。10還有學(xué)者認為,一是推定事故責(zé)任的形成就是因為當事人在事故發(fā)生后沒有履行報案、保護現(xiàn)場等義務(wù),并由此導(dǎo)致事故事實無法查清,當事人有無交通違法行為、違法行為與事故后果之間的因果關(guān)系及關(guān)系大小均無法確定。也就是說,交通肇事罪構(gòu)成要件中客觀方面的因果關(guān)系要素欠缺,自然交通肇事罪也就不能成立。二是推定事故責(zé)任在刑事訴訟中不能作為證據(jù)使用。三是混淆了民法和刑法上不同的歸責(zé)原則。刑事責(zé)任的承擔(dān)必須要求事實清楚、證據(jù)確實充分,不能存在推定、類推等情況。四是我國現(xiàn)行的刑法并未將事故發(fā)生后逃逸、未報案等行為規(guī)定為犯罪。11
筆者認為,行政推定有其存在的特定意義,在刑事司法實踐中也不能一概加以否定,根據(jù)司法實踐的經(jīng)驗,公安機關(guān)在交通事故的責(zé)任認定中,運用行政推定方式認定事故責(zé)任是比較普遍的現(xiàn)象,但推定的方式并不完全一樣。如上所述,在案件事實不清的情況下,運用《道路交通安全法實施條例》第92條等類似規(guī)定推定行為人承擔(dān)事故全部責(zé)任,顯然在刑事案件中是不能被接受的。但如果對于交通肇事事故現(xiàn)場沒有直接證據(jù),而只有相關(guān)的間接證據(jù)能夠證明案件事實的,公安機關(guān)憑這些間接證據(jù),運用綜合推理的方式推定行為人在事故中應(yīng)承擔(dān)全部或者主要責(zé)任的,筆者認為如果公安機關(guān)的推理符合間接證據(jù)運用的一般法則,其關(guān)于事故責(zé)任的推定即使對被告人不利,也同樣可以在刑事案件中予以采納??偠灾?,在運用空白罪狀指明參照的法律、法規(guī)來說明具體犯罪的構(gòu)成特征時,要注重運用刑法認定犯罪的標準,對相關(guān)違法行為和危害結(jié)果進行刑法上的獨立判斷。
注:
1參見肖中華等:《空白刑法規(guī)范的特性及其解釋》,《法學(xué)家》2010年第3期。
2參見[日]大塚仁:《刑法概說(總論)》,馮軍譯,中國人民大學(xué)出版社2003年版,第20頁。
3、4張明楷:《行政違反加重犯初探》,《中國法學(xué)》2007年第6期。
5張棟:《交通事故責(zé)任認定書的證據(jù)屬性》,《中國司法鑒定》2009年第2期。
6、7王良順:《交通事故責(zé)任與交通肇事罪的認定》,《甘肅政法學(xué)院學(xué)報》2009年第6期。
8李明耀等:《交通肇事,一逃就是全責(zé)呀》,《檢察日報》2007年6月9日第4版。
9湯玉婷等:《意外被撞逃跑,“跑”來有罪指控》,《檢察日報》2007年2月4日。
10張明楷:《交通肇事的刑事責(zé)任認定》,《人民檢察》2008年第2期。
11劉東根:《道路交通事故責(zé)任與交通肇事罪的構(gòu)成》,《中國人民公安大學(xué)學(xué)報》2005年第2期。