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淺議死刑案件刑事和解的弊端

2010-08-15 00:46
關(guān)鍵詞:加害人犯罪人刑罰

賈 曼

(河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院,河南 鄭州 450053)

淺議死刑案件刑事和解的弊端

賈 曼

(河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院,河南 鄭州 450053)

刑事和解制度是西方國家一項非常重要的刑事司法制度。在創(chuàng)設(shè)之初刑事和解的案件僅限于罪行較輕的案件或是未成年人犯罪的案件。我國在引入刑事和解制度后沒有統(tǒng)一立法,導(dǎo)致在司法實踐中刑事和解案件范圍有擴大的趨勢,甚至在我國出現(xiàn)死刑案也適用刑事和解的案例。文章主要分析死刑案件刑事和解的弊端。

刑事和解;死刑和解;死刑和解弊端

刑事和解制度是西方國家一項非常重要的刑事司法制度。所謂刑事和解是指在刑事訴訟過程中,刑事案件被害人與加害人即被告人或犯罪嫌疑人以認罪、賠償、道歉等方式達成諒解以后,國家公權(quán)力機關(guān)不再追究加害人刑事責(zé)任或者對其從輕處罰的一種案件處理方式。該制度設(shè)計的目的是為了恢復(fù)被破壞的社會關(guān)系,使加害人能夠回歸社會,被害人能夠獲得安撫賠償?shù)取?/p>

一、刑事和解制度的起源及我國目前適用的情況

刑事和解制度發(fā)源于20世紀(jì)六七十年代的北美,肇始于1974年加拿大安大略省基奇納市的一則被害人和犯罪人和解案例。1978年,美國印第安納州厄克哈特市成功地依照被害人與犯罪人和解程序?qū)⒁患淌掳讣Y(jié)案,這被認為是美國刑事和解的最早嘗試。到70年代末,在加拿大和美國共出現(xiàn)了十幾個類似的和解案例。追究犯罪人的刑事責(zé)任,打擊犯罪本是國家的公權(quán)職責(zé),刑事和解是加害人與被害人之間的和解,本身被害人的諒解不應(yīng)影響國家對犯罪人刑事責(zé)任的認定,但是伴隨著人們對于刑罰輕緩化以及刑罰價值功能有限性的認識,同時也基于對司法效益以及社會和諧秩序的追求,刑事和解制度已被世界不少國家廣泛認可和采用,在犯罪人真誠悔罪并積極賠償被害人獲得被害人諒解的前提下,公權(quán)力機關(guān)對犯罪人減輕處罰。但是刑事和解的案件僅限于罪行較輕的案件或是未成年人犯罪的案件。對于重刑犯或是死刑犯被害人的諒解不能作為從輕處罰的依據(jù)。20世紀(jì)六七十年代后刑事和解制度在西方國家得到了迅速的發(fā)展,各國根據(jù)自身的司法傳統(tǒng)與實際對該制度進行了適當(dāng)?shù)母脑?,但基本上各國仍將刑事和解制度限制在輕型犯和未成年人犯罪的范圍內(nèi)。

刑事和解符合我國“和為貴”、“冤家宜解不宜結(jié)”的善良風(fēng)俗,通過加強加害人與被害人之間的溝通,使加害人看到因為自己的犯罪行為給被害人帶來的痛苦,有利于加強對加害人的改造。通過加害人對被害人的經(jīng)濟賠償有利于彌補被害人因犯罪造成的損害,化解雙方矛盾,促進社會和諧,節(jié)約司法資源。但我國引入刑事和解制度以來,一直缺乏統(tǒng)一立法,各地司法實踐對該制度的適用不盡一致。但呈現(xiàn)出以下共性:一是將刑事和解限定在輕微刑事案件特別是輕傷害案件當(dāng)中,有些地方也將過失犯罪、未成年人犯罪案件包括在內(nèi);二是要求加害人真誠悔罪,向被害人或其家屬賠禮道歉并作出經(jīng)濟賠償。被害人或其家屬愿意接受加害人的經(jīng)濟賠償與賠禮道歉,對加害人的行為表示諒解,明確向司法機關(guān)提出對加害人放棄追究或從寬處罰的請求;三是司法機關(guān)主持調(diào)解或?qū)彶?,在確認被害人與加害人之間的和解協(xié)議有效的前提下,對加害人作出終止刑事訴訟或從輕處罰的決定,即刑事和解的效力主要表現(xiàn)為撤銷案件或不起訴,或免于刑事處罰與判處非監(jiān)禁刑。

二、我國目前刑事和解有擴大趨勢

近年來,西方國家在適用刑事和解制度的過程中有擴大范圍的趨勢,對于個別重刑犯甚至是死刑犯也適用刑事和解制度從輕處罰。由于我國對刑事和解制度沒有統(tǒng)一明確立法,我國地方在司法實踐中也有將刑事和解范圍擴大的趨勢,在司法實踐中已經(jīng)突破輕罪的限制,將刑事和解運用于重罪案件甚至是死刑案件當(dāng)中。例如2009年10月鄭州市中級人民法院對孟某戀愛不成殺死女友案宣判,被告孟某被判處死刑,緩期兩年執(zhí)行。主審法院稱鑒于被告人孟某對自己故意殺人的行為真誠悔罪,被告人親屬積極賠償,被害人親屬向法院提交了請求對孟某從輕處罰的意見書并撤回附帶民事訴訟,由此法院認為可以對被告人酌情從輕處罰。該案作為河南省首個在故意殺人案件中適用刑事和解制度,罪犯被判死緩。同樣的在杭州和深圳也都有類似的死刑案件,在加害人認罪悔過并積極賠償被害人家屬之后,法院適用刑事和解制度,對犯罪分子從輕判處死刑緩期兩年執(zhí)行。與之前刑事和解僅適用于輕刑案件不同。

三、死刑案件刑事和解的弊端

上述兩個案例都是在故意殺人案中即應(yīng)對被告判處死刑的案例,這個案子的判決都引起了廣泛的爭議。筆者認為刑事和解制度在賠償被害人經(jīng)濟損失和幫助加害人認罪悔過回歸社會是有一定積極意義的,但是該制度的適用應(yīng)限制在輕微刑事犯罪或未成年人犯罪的范圍內(nèi),不應(yīng)擴大到重刑犯,更不能在死刑案件中適用刑事和解,理由如下:

第一,嚴重違背刑法面前人人平等原則。我國《刑法》第四條規(guī)定了“刑法面前人人平等”的原則也即平等適用刑法原則:“對任何人犯罪,在適用法律上一律平等。不允許任何人有超越法律的特權(quán)?!毙谭媲叭巳似降仍瓌t是國民受到平等保護的最基本保障,是法律的公平原則在刑法中的具體體現(xiàn)。但刑事和解在死刑案件中的適用,嚴重違背了人人平等原則的初衷。實施了同樣行為的犯罪人,因為刑事和解適用不同,導(dǎo)致一個被判死刑而另一個被輕判,顯失公平。在“輕刑”中適用刑事和解,一般是剝奪人身自由刑期長短的差別,而死刑案件刑事和解從輕處罰則一般是本應(yīng)判決死刑立即執(zhí)行的判處死刑緩期兩年執(zhí)行,而死緩犯如果在兩年內(nèi)沒有故意犯罪,兩年后就直接減為無期徒刑,這樣的刑罰跨度是非常大的,前者直接剝奪生命權(quán),而后者只是剝奪了人身自由。生與死的差距,已經(jīng)超越了刑事和解對法的剛性突破的最高限度,是法所不能容忍的。

與此同時,按照刑事和解的要求,“犯罪人真誠悔罪積極賠償被害人”,但是司法實踐中還是以經(jīng)濟賠償為主導(dǎo)。在現(xiàn)實社會中,經(jīng)濟條件好的人往往具有更強的賠償能力,更能夠滿足被害人的要求,獲得被害人諒解的概率比較大。因為在死刑案件中,被害人一般已經(jīng)死亡,被害人家屬往往為了避免出現(xiàn)人財兩空的情況,無奈地選擇與加害人和解。因此,富人往往在犯罪后更有機會達成和解,從寬處理。窮人的經(jīng)濟賠償能力弱,不容易與被害人達成和解,這樣富人與窮人在刑罰適用上就不平等了。所以在死刑案件允許刑事和解違背刑法面前人人平等的原則。而且死刑刑事和解容易使民眾產(chǎn)生“拿錢買命”的印象,不利于社會法治的和諧穩(wěn)定。

第二,死刑案件刑事和解缺乏正當(dāng)性,且死刑案件中被害人家屬不具有和解資格。在死刑案件中適用刑事和解制度,沒有法律依據(jù),缺乏正當(dāng)性基礎(chǔ)。公訴機關(guān)在死刑案件中,對刑罰權(quán)力處于完全壟斷的地位。被害人無獨立上訴權(quán),依附于公訴方,具有附屬性和非獨立性。公訴機關(guān)完全取代被害人的地位,行使刑罰權(quán)。因此,在死刑案件中被害人不能處分刑罰權(quán)力,當(dāng)然也不具有刑事和解的資格。同時,刑事和解制度設(shè)計之初一個重要原因是為了使被害人獲得賠償,彌補其因為犯罪行為身心所受到的傷害。但是在死刑案件中,被害人一般已經(jīng)死亡,加害人的賠償也不能使被害人死而復(fù)生,被破壞的法益在客觀上是不能彌補的。被害人家屬不能等同于被害人,不能處分刑罰權(quán)。死刑案件刑事和解的賠償不能使真正的被害人受益,不符合刑事和解制度設(shè)計初衷。

第三,嚴重削弱了刑罰的懲罰功能和預(yù)防功能。刑罰具有懲罰功能與預(yù)防功能,如在死刑案件中都可以適用刑事和解,那么,這將破壞本已建立的罪與刑的必然聯(lián)系,基于報應(yīng)而發(fā)揮作用的懲罰功能將會受到嚴重削弱。同時刑罰的一般預(yù)防和特殊預(yù)防作用也會受到嚴重影響,首要的便是一般預(yù)防。刑罰是通過將犯罪后對加害人的懲罰公之于眾,以警示、預(yù)防其他人犯罪。但當(dāng)應(yīng)判處死刑的案件因刑事和解不判處死刑時,必然會嚴重削弱這種預(yù)防的功能。與此同時,死刑案件中適用刑事和解,降低了犯罪人的犯罪成本,成本的降低還可能導(dǎo)致再犯可能性的提高,影響社會的治安和穩(wěn)定。

第四,死刑案件中廣泛適用刑事和解,容易滋生司法腐敗。很多學(xué)者認為,只在“輕刑”中適用和解是最合適的,也能恰到好處地處理好刑法公正性與自由裁量權(quán)分配的問題。但若在死刑案件中適用和解,則可能過分擴張司法裁量權(quán),這就給司法腐敗提供了新的溫床。

第五,死刑案件加害人主觀惡性大、社會危害性大,適用和解民眾難以接受,影響社會穩(wěn)定。在死刑罪案件中,行為人的主觀惡性和社會危害性往往遠大于 “重刑”、“輕刑”案件,社會影響力也會更大,如果在這種情況下,仍大范圍適用和解,會導(dǎo)致“罪與刑”的嚴重失衡,不利于刑法發(fā)揮對犯罪的威懾作用和規(guī)制作用,法律的權(quán)威性也會受到質(zhì)疑。死刑案件中適用刑事和解與中華民族傳統(tǒng)的刑法理念相違背,傳統(tǒng)的刑罰觀念讓民眾“殺人償命”的理念根深蒂固,使得民眾對死刑案件很難寬容。若在死刑案件中適用刑事和解制度,恐民眾一時間無法接受,影響社會穩(wěn)定。

四、結(jié)論

刑事和解制度在輕刑犯和未成年人犯罪案件中能夠起到修復(fù)受損法益,促使加害人改造,節(jié)約司法資源,促進社會和諧的作用。但將刑事和解制度適用到死刑案件中,過于草率,違反法律公平的基本原則,必然導(dǎo)致民眾一時間無法接受,使相對穩(wěn)定的司法環(huán)境被破壞。為穩(wěn)妥起見,刑事和解制度目前只應(yīng)適用于輕微刑事案件、未成年人犯罪案件以及過失犯罪案件中,不宜將其擴大,更不能在死刑案件中適用。

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1671-2862(2010)02-0034-02

2010-02-19

賈曼,女,碩士,河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院助教,研究方向:民法。

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