劉志明
吉林省吉林市吉化總醫(yī)院,吉林 吉林 132021
當前,日益增長的醫(yī)療糾紛成為全國各級醫(yī)療機構(gòu)不得不面對的問題。2002年9月1日,《醫(yī)療事故處理條例》(以下簡稱《條例》)生效,2004年5月1日《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)施行。在醫(yī)療糾紛的賠償問題上,醫(yī)患雙方因利益出發(fā)點不同,因此時常在法律適用方面產(chǎn)生更多的爭議,增加了醫(yī)患矛盾?,F(xiàn)從醫(yī)療糾紛中的主要問題:醫(yī)療事故的角度出發(fā),從多方面對其進行分析,對于目前的相關醫(yī)療糾紛的立法提出自己的意見。
《條例》第二條規(guī)定:“本條例所稱醫(yī)療事故,是指醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)務人員在醫(yī)療活動中,違反醫(yī)療衛(wèi)生管理法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和診療護理規(guī)范、常規(guī),過失造成患者人身損害的事故?!睆倪@里,我們不難看出,醫(yī)療事故的構(gòu)成要件包括以下五個方面的內(nèi)容:(一)主體問題。主體是醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)務人員。(二)損害行為的違法性。這里所指的是導致醫(yī)療事故發(fā)生的直接原因是因為醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)務人員所實施的行為違法。(三)存在損害后果。即醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)務人員的行為給患者造成了身體上的明顯損害。如果說,醫(yī)院在診療過程中,即使有差錯,但未造成患者人身損害,則也不構(gòu)成醫(yī)療事故。(四)醫(yī)院的過失行為與患者人身損害存在因果關系。這是判斷是否構(gòu)成醫(yī)療事故的一個重要方面,即患者的人身損害必須是因醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)務人員的過失行為所造成的。(五)造成損害的違法行為是因過失引起。醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)務人員在對患者治療過程中,主觀上要存在過失行為,而非故意。這里所說的過失主要是指醫(yī)務人員在診療過程中,按其醫(yī)療水平及能力應當能夠預見和預防醫(yī)療事故的發(fā)生,由于過于自信或疏忽大意而沒有預見或采取預防措施,從而導致醫(yī)療事故的發(fā)生。
《條例》第四十九條明確規(guī)定:“不屬于醫(yī)療事故的,不予賠償”。但在司法實踐中,卻存在嚴重的法律規(guī)定的二元化。兩者存在的賠償標準差異如下:
2.1 賠償項目不同 相對于《條例》,《解釋》在規(guī)定醫(yī)療費、誤工費、陪護費等內(nèi)容外,另有關于死亡賠償金和營養(yǎng)費的規(guī)定。如《解釋》第二十九條“死亡賠償金按照受訴法院所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入或者農(nóng)村居民人均純收入標準,按二十年計算。但六十周歲以上的,年齡每增加一歲減少一年;七十五周歲以上的,按五年計算”。而此等賠償項目并未在《條例》中予以規(guī)定。
2.2 賠償標準不同 對于各自規(guī)定的賠償標準,《條例》與《解釋》也不盡相同。如殘疾補償金方面,《條例》第五十條第五款規(guī)定“殘疾生活補助費根據(jù)傷殘等級,按照醫(yī)療事故發(fā)生地居民年平均生活費計算,自定殘之月起最長賠償30年;但是,60周歲以上的,不超過15年;70周歲以上的,不超過5年”。而《解釋》則以人均收入為標準。由此可見,兩者賠償標準相差甚遠,因此醫(yī)患雙方從自身利益出發(fā),同時殘疾補償金通常為賠償項目中比例較大的部分,因此醫(yī)患雙方往往會因為賠償標準的適用產(chǎn)生極大的分歧。
2.3 所規(guī)定的程度不同 相對來說《條例》僅僅規(guī)定了相關賠償項目的賠償標準,而對于具體操作并未過多涉及。而《解釋》作為最高人民法院對于人身損害賠償問題的專門的司法解釋,更傾向于實際的判決和執(zhí)行。而《條例》中僅僅規(guī)定患者住院期間需要專人陪護的,按照醫(yī)療事故發(fā)生地上一年度職工年平均工資計算。
如上所述,目前我國對于醫(yī)療損害及醫(yī)療事故存在數(shù)種訴訟案由,所依據(jù)的審判標準也不盡相同。那么,醫(yī)療事故的審判及賠償究竟應適用何種法規(guī),筆者認為應以普遍適用《醫(yī)療事故處理條例》為宜。其理由如下:
3.1 《條例》具有專門性、專業(yè)性 《條例》第一條對于此條例的立法目的做出了明確的說明:“為了正確處理醫(yī)療事故,保護患者和醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)務人員的合法權(quán)益,維護醫(yī)療秩序,保障醫(yī)療安全,促進醫(yī)學科學的發(fā)展,制定本條例?!庇纱丝梢?,《條例》是針對于醫(yī)療事故的處理專門制定的一項法規(guī),其最終作用是對于醫(yī)療事故的處理提供正確的指導。另外,《條例》中對于醫(yī)療事故的預防與處置、醫(yī)療事故的技術(shù)鑒定、醫(yī)療事故的行政處理與監(jiān)督、罰則等都做出了相應的規(guī)定,相較之其他的法律法規(guī)具有極強的醫(yī)學專業(yè)性。
3.2 醫(yī)療事故的審判、處理、賠償不適用《合同法》的有關規(guī)定 從《合同法》的調(diào)整范圍上看,是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權(quán)利義務關系的協(xié)議。值得注意的是,醫(yī)療涉及的患者方面的權(quán)利應為健康權(quán)。因此醫(yī)療事故不能以簡單的合同關系來界定。同時,從《合同法》所規(guī)定的合同種類上看,皆是以債權(quán)為標的的協(xié)議,以人的健康為主要內(nèi)容的醫(yī)療活動不能夠稱為合同關系,因此醫(yī)療事故的相應賠償更不可能為《合同法》所調(diào)整。
3.3 荒謬的消費關系 目前部分醫(yī)療賠償案件以《消費者權(quán)益保護法》為依據(jù)起訴?!断M者權(quán)益保護法》第二條明確規(guī)定:“消費者為生活消費需要購買、使用商品或者接受服務,其權(quán)益受本法保護;本法未作規(guī)定的,受其他有關法律、法規(guī)保護”。醫(yī)療行為雖帶有服務性質(zhì),并屬有償服務,但《消費者權(quán)益保護法》明確界定此類關系“為生活消費需要”。患者接受醫(yī)療機構(gòu)所提供的有償醫(yī)療服務,其主要原因是健康出現(xiàn)問題,其最終目的是獲得健康,以此為出發(fā)點的服務所涉及的權(quán)利仍是人身權(quán)中的生命健康權(quán),而非生活消費,因此,對于醫(yī)療事故適用《消費者權(quán)益保護法》是極不恰當?shù)摹?/p>
如上所述,現(xiàn)行醫(yī)療事故處理的法律體制非常不完善,司法實踐中常常遇到各種法律障礙無法克服,因此完全有必要建立完善的醫(yī)療事故處理的法律體制?,F(xiàn)行法律體系中處理醫(yī)療糾紛的實體規(guī)范性文件主要是《民法通則》、《醫(yī)療事故處理條例》、《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》。從司法實踐上看,這三部文件在處理醫(yī)療糾紛上都具有較大局限性,不能夠妥善的處理醫(yī)療事故引起的糾紛賠償。因此,制定專門的《醫(yī)療事故處理法》,作為醫(yī)療糾紛處理方面的特別法,將醫(yī)療糾紛處理的實體、程序規(guī)定上升到法律的層面,而非局限于法規(guī),在全國統(tǒng)一施行,有利于我國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展,有利于更好地解決醫(yī)患糾紛,維護醫(yī)患雙方的合法權(quán)益。
4.1 明確醫(yī)療事故概念 目前法學界,除了醫(yī)療事故的概念外還存在醫(yī)療過失的概念,即雖不構(gòu)成醫(yī)療事故,但醫(yī)療機構(gòu)或醫(yī)務人員實施的醫(yī)療行為雖不構(gòu)成醫(yī)療事故,但存在一定差錯,也應承擔賠償責任。這直接造成了醫(yī)療活動的瑕疵而非過錯如未造成損害的告知不充分也成為賠償?shù)睦碛?。因此,應明確“不構(gòu)成醫(yī)療事故不賠償”的規(guī)定,拋棄醫(yī)療差錯、醫(yī)療過失的概念,明確醫(yī)療行為的賠償范圍。
4.2 明確醫(yī)療事故技術(shù)鑒定效力 目前對于醫(yī)療事故為案由的訴訟,存在醫(yī)療事故技術(shù)鑒定及司法鑒定結(jié)果并存,兩種鑒定結(jié)論都可以成為審判依據(jù)的局面。如前所述,醫(yī)療差錯及醫(yī)療過失都不能作為醫(yī)療糾紛案件的審判依據(jù),因此,應在司法實踐中將醫(yī)療事故技術(shù)鑒定作為醫(yī)療事故案件審判的唯一依據(jù)。
4.3 統(tǒng)一賠償標準 如前所述,現(xiàn)行法律關于賠償標準極為混亂,為保證賠償標準的一致,可在新的立法中對于賠償項目、項目計算標準進行細化。在制定賠償標準時,應充分考慮醫(yī)療的高風險性,注意保護醫(yī)護人員探索醫(yī)學科學技術(shù)的積極性。
綜上,目前對于醫(yī)療事故及糾紛的賠償標準極不統(tǒng)一,加劇了醫(yī)患雙方的矛盾,使得醫(yī)患關系日趨緊張,形成惡性循環(huán)。因此,通過立法確定統(tǒng)一一致的賠償標準及依據(jù)迫在眉睫。希望醫(yī)患關系能夠得以和諧,“黑色六月”這類寒心的事件不會在發(fā)生。
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