陳 穎,黃 晉
(武漢理工大學 法學與人文社會學院,湖北 武漢 430070)
一直以來,我國法學界的部分學者將人民陪審員制度視為來自域外的“舶來品”。例如,有的學者認為該制度是以歐洲大陸的參審制為模板而創(chuàng)制的,從而在此認識基礎上主張該制度在本質(zhì)上歸屬于大陸法系的參審制①;也有學者將該制度視為英國的大陪審團制度在中國流變之后的產(chǎn)物,并以此為目標試圖將該制度最終改造成為英美法系的大陪審團制度②。由此可知,無論是歸于大陸法系的參審制,還是歸于英美法系的大陪審團制,上述觀點均將該制度看作一種“舶來品”,無一例外地用大量的文字篇幅論證和強調(diào)該制度的域外淵源和非本土性,并以法國、德國的參審制,或者英國、美國的大陪審團制度,甚至是施行時間不久,制度設計尚不成熟的日本裁判員制度和韓國的國民參與審判制度為藍本,提出了諸多改革人民陪審員制度的方案③。雖然,這些觀點和主張的出發(fā)點是為了促進我國人民陪審員制度變得更加完善,但不得不說,這些以域外制度為藍本的方案都很難與我國的本土傳統(tǒng)文化相契合,從而難以滿足新時代人民群眾更高質(zhì)量的法治需求。因此,為了對我國的人民陪審員制度正本清源,就有必要更加準確地從歷史、政治、文化和經(jīng)濟等層面對各種具有代表意義的域外陪審制產(chǎn)生的淵源進行探究和分析,從而為進一步對域外陪審制與人民陪審員制度之間的本質(zhì)區(qū)別進行比較研究提供理論上的前提基礎。本文則試圖以域外陪審制的歷史淵源的考察和辨析為課題做初步的探討,以期為我國法學界在未來深入開展陪審制的比較研究起到拋磚引玉之效。
將探討視野范圍限定在西方世界的話,從產(chǎn)生的歷史時期上看,參審制和大陪審團制均是伴隨著近代資產(chǎn)階級大革命的爆發(fā)而誕生并發(fā)展起來的[1]。
以法國、德國為代表的大陸法系國家的參審制是新興資產(chǎn)階級與羅馬天主教會、世俗封建王權之間對司法審判權長期爭奪、妥協(xié),直到最終分享這一歷史變遷的結果[2]。歐洲大陸有著濃厚的封建傳統(tǒng),伴隨著工商業(yè)發(fā)展,羅馬天主教會和世俗封建王權勢力接連遭遇了新興資產(chǎn)階級的反抗乃至于革命,為了維護既得利益,羅馬教廷通過積極地參與世俗審判將教會法適用于教徒的社會生活之中來堅決維持世俗王權的統(tǒng)治范圍和合法性[3]。從該制度誕生之始,參與司法審判的參審員往往是封建貴族和羅馬天主教會人士,或者是受這些人士所驅(qū)使和指揮的“代理人”[4]。在資產(chǎn)階級革命席卷歐洲大陸之后,新興資本家也積極爭取到了成為參審員的資格,以期待能夠與封建地主勢力和羅馬宗教勢力分享司法權。而這些新興資本家和其所支持的學者與新教人士也極力鼓吹實現(xiàn)為資產(chǎn)階級利益服務的“司法民主”,主張司法裁判權應該由“權貴專享”向“平民分享”的學說和觀點。當然,這里所謂的“平民”指的即是新興資本家。囿于歐洲大陸的強大封建文化傳統(tǒng)對新興資本家群體的壓制,這種審判權的“分享”僅僅停留在了一定限度之內(nèi),并未真正如資產(chǎn)家所愿全部分享。而這種狀況延續(xù)至今,從而形成現(xiàn)代的歐陸法系的參審制。此外,相較于陪審團制,實行參審制的合議庭由于參審員人數(shù)少,且法官可以影響參審員的遴選機制的存在,所以,參審制下的司法審判過程主要是受專業(yè)法官,而不是律師和當事人的主導,且合議庭的結論主要體現(xiàn)的是司法系統(tǒng)的意志,而這也就是國家和社會集體的意志。正是由于歐洲大陸的歷史文化中有著強大的“國家主義”政治傳統(tǒng)[5],以及法官主導審判的“職權主義”司法傳統(tǒng)[6],因此,與這些歐陸傳統(tǒng)相適應的參審制,而不是大陪審團制度,在歐陸生根發(fā)芽,流傳至今。
15世紀到16世紀交接的時期,德國資產(chǎn)階級的力量逐漸得到了發(fā)展并在社會各個領域?qū)で罅α繑U張,而其在宗教文化領域的擴張最終演變成馬丁·路德引領的反對羅馬天主教會的新教改革。這一宗教文化領域的改革在以德國為首的歐陸掀起了反對封建貴族的世俗統(tǒng)治和羅馬天主教會的宗教統(tǒng)治的資本主義啟蒙運動。歐陸各國的“市民”意志和資本意志開始覺醒,并試圖取得與封建貴族、羅馬教廷并駕齊驅(qū),甚至凌駕其上的地位和權力。在司法領域,德國資產(chǎn)階級及其代言人積極推動擴大參審員人數(shù)和范圍,并積極發(fā)展律師階層,以此期待和封建貴族、羅馬教廷分享司法審判權,以圖實現(xiàn)所謂的“司法民主”,具體表現(xiàn)就是提出和鼓吹創(chuàng)設大陪審團制度的觀點和學術主張[7]。盡管資產(chǎn)階級革命席卷了歐洲大陸,但是,歐陸悠久深厚的“國家主義”政治傳統(tǒng)和羅馬天主教文化傳統(tǒng)仍然無法被撼動。所以,大陪審團制度在歐洲大陸一直僅僅停留在學術主張階段,從未被真正實施。自此以后,參審制就成了歐陸司法制度和大陸法系的標志之一。
與之相對,與歐洲大陸隔海相望的英格蘭成了誕生大陪審團制度的搖籃,該制度被稱為英美法系的核心要素[8]。其實,所謂的英美法系的文化和傳統(tǒng)誕生于德國新教改革以及資本主義啟蒙運動。作為歐洲大陸資產(chǎn)階級的文化代言人的新教教會肯定自由主義、個體主義和主觀主義的新興價值觀[9],并鼓勵教徒投身工業(yè)和商業(yè),促進了歐洲各國之間的陸上和海上貿(mào)易[10]。但是,新教卻一直未能在歐洲大陸占據(jù)主流宗教的地位,于是在16世紀初以路德著述為載體通過若干途徑傳入英國,推動了英國的宗教改革運動[11]。結果,不僅獲得了英國新興資產(chǎn)階級的擁護,而且出乎其意料地受到了都鐸王室的接納。英國由于孤懸歐陸海外,因此在歷史上的歐洲政治版圖之中一直未能獲得核心地位,也不受羅馬天主教會的待見。所以,當作為資本主義倫理“圣經(jīng)”的新教一經(jīng)流入英格蘭,英國王室便將之視為對抗羅馬教廷的“理論工具”,而歐洲大陸的資本家和英國的資本家也將英格蘭視為發(fā)展自由資本主義的“根據(jù)地”。當英國王室將新教確立為國教,并將國王確立為與羅馬天主教宗并列的新教教宗之后,包括大陪審團制度在內(nèi)的適應自由資本主義發(fā)展的法律和司法制度被視為英國王室法庭的杰作和資本主義司法民主的標志,在英國迅猛地發(fā)展起來[12]。作為資產(chǎn)階級在司法領域代言人的律師階層也得以借助該制度發(fā)揮其擅長的“法庭表演”來影響易被其話術所操縱的大陪審團成員,進而引導審判結果以利于其代言的階級利益。此外,相較于專業(yè)法官,大陪審團成員的選任也容易被新興資產(chǎn)階級和律師所操控,從而得以提前確定合議庭成員。由此可見,大陪審團制度是伴隨著新教改革、英國王室對抗羅馬教宗、新興資產(chǎn)階級尋求控制審判權、資本主義律師階層的出現(xiàn)這一系列的時代背景而發(fā)展起來的。
從17世紀到第二次世界大戰(zhàn)前后,“寄居”在英國和歐洲大陸的大部分資本家將家底從歐洲陸續(xù)“搬遷”到了新英格蘭即美國,同時也把新教文化和精神帶到了這個新大陸[13],并最終將其打造成了經(jīng)濟最自由放任的“資本主義王國”。眾所周知,經(jīng)濟基礎決定上層建筑,二戰(zhàn)之后的美國作為自由資本主義經(jīng)濟制度的“集大成者”,必然需要確立能夠適應、保障和發(fā)展自由資本主義的司法制度。因此,誕生于英格蘭的大陪審團制度在美國進一步得到了鞏固、發(fā)展和壯大,被譽為“自由的堡壘”[14],并作為美國司法的“普世價值”的標志之一被介紹和推廣到其他國家和地區(qū),也成了所謂的英美法系的特色之一。
將視野轉(zhuǎn)向東亞域外的話,日本和韓國在2000年之后各自所做的陪審制度改革吸引了我國學術界的關注目光。有一部分學者向國內(nèi)詳細介紹了日韓兩國該制度的具體制度和實施狀況④,還有學者組織和參與了中日韓三國的陪審制度學術研討會議⑤,也有學者主張借鑒和參考日韓的該制度以完善我國的人民陪審員制度⑥。其實,日韓兩國的制度改革都是一種外在力量強力壓迫之下不得已而為之的政治行為,而且,開始實施的時間分別是2008年和2009年,距今尚不足20年,并未積累足夠的經(jīng)驗和教訓可資借鑒。但是,我們還是可以從客觀的角度,以冷峻的眼光審視日韓兩國的陪審制,從而,以此來探明日韓兩國司法制度改革的深層動因。
日本在所謂的明治維新之后開始積極地學習和模仿西方,尤其是英國和德國的政治體制和司法制度。然而,從明治維新到1928年之間,已經(jīng)仿造英國實行所謂的君主立憲改制的日本在司法領域既沒有引進英國的大陪審團制,也沒有從德國引進參審制,而是保留了從古至今的專業(yè)法官壟斷審判權的做法。20世紀20年代,日本為了應對世界經(jīng)濟危機和緩解國內(nèi)階級矛盾,時任內(nèi)閣推動了所謂的“大正民主革新”,企圖通過仿效西方國家實施政治民主化來尋找解決社會經(jīng)濟問題的答案。而所謂的“大正民主革新”在司法領域的表現(xiàn)就是大陪審團制度在日本的確立和實施[15]。1923年,大陪審團法在日本國會通過,1928年開始正式實施。日本當時實施的這個大陪審團制度構造是完全照搬英國的制度,但是將該制度的案件適用范圍限定在了極少數(shù)的、極端惡劣的刑事犯罪案件。同一時期,時任日本內(nèi)閣在大正民主化風潮的引領下采取了一系列放松社會管控的政策,意圖促進經(jīng)濟發(fā)展。然而,未曾想到的是社會經(jīng)濟的現(xiàn)實情況與預期背道而馳,大正民主運動中出現(xiàn)的強化王室權威、反對政黨的思潮成為日本后來走向法西斯體制的推動力,并最終將日本一步步引到法西斯軍國主義的道路上去了[16]。20世紀30年代,日本國內(nèi)的經(jīng)濟形勢急劇惡化,貧富差距過度懸殊,內(nèi)部矛盾重重,各種反政府思潮涌起,最終導致了日本陸軍下級軍官做出了刺殺上級軍官、內(nèi)閣大臣和首相的一系列惡性事件。伴隨著這一系列事件的爆發(fā),日本法西斯軍國主義思潮占據(jù)了上風,以陸軍軍部為首的軍人集團直接操控了內(nèi)閣。最終,作為大地主封建階級代表的日本王室也接受了法西斯軍國主義思想,并與陸軍軍部一拍即合,做出了積極支持軍部對外擴張,發(fā)動侵略戰(zhàn)爭的決策。
1943年,日本法西斯軍國主義侵略者已經(jīng)接近窮途末路,日本國內(nèi)政治思想和法律理念都進一步趨向極端保守。大陪審團制度從1928年到1943年的這十五年里形同虛設,幾乎未曾參與過任何案件的實質(zhì)性審理。最后,該制度的法案被國會于同年宣布暫停實施。從理論上說,日本國會在1923年制定并通過的大陪審團法案迄今都是有效的,只不過該法案僅僅在1928年至1943年實施了十五年而已,1943年之后,該法案一直處于暫停實施的狀態(tài)。
第二次世界大戰(zhàn)結束之后,日本作為侵略國和戰(zhàn)敗國接受了以美國為首的二戰(zhàn)戰(zhàn)勝國的管制、監(jiān)督和改造。然而,美國出于防御蘇聯(lián)的目的,未對日本的軍國主義勢力和思想進行徹底改造和清除,例如,仍然保留了日本王室的存在,并給予了日本政治集團一定程度上在內(nèi)政方面的政治權力運行空間。從1943年到2009年,日本再也沒有實施過任何形式的陪審制或參審制。在這長達六十六年的時期,日本司法體系逐漸演變成了一種自我封閉的、脫離群眾的、自說自話的官僚體系。但是,日本學術界卻將這種作坊式的審判體系稱之為“精密司法”[17]。
二戰(zhàn)后,日本經(jīng)濟進入了持續(xù)的增長期,從1945年到1955年,日本通過為發(fā)動侵略朝鮮戰(zhàn)爭的美軍加工軍工產(chǎn)品獲得了恢復戰(zhàn)后經(jīng)濟的第一桶金。從1955年到1972年,日本通過為發(fā)動侵略越南戰(zhàn)爭的美國軍隊提供軍需品,并將汽車產(chǎn)業(yè)和輕工產(chǎn)業(yè)作為支持產(chǎn)業(yè)進行扶持和發(fā)展,使得其國民生產(chǎn)總值年均增長率高達百分之十以上,并在1968年成為僅次于美國的資本主義世界第二號經(jīng)濟大國。從1973年到1990年,日本經(jīng)濟受到世界性的“石油危機”的影響,陷入了經(jīng)濟低速增長期,產(chǎn)業(yè)結構也開始調(diào)整為知識密集型,從而率先走出危機。在這長達半個世紀之久的經(jīng)濟增長的背景下,日本國內(nèi)的大部分社會矛盾均被掩蓋在了經(jīng)濟繁榮的絢麗景色之下,司法領域的矛盾也并未得以顯現(xiàn)。
20世紀90年代以后,日本經(jīng)濟陷入了持續(xù)至今的零增長期和負增長期,尤其是2000年前后,日本股市和樓市的泡沫被刺破之后,社會矛盾逐漸激化,惡性治安事件和刑事案件頻發(fā)。在這之后,刑事司法領域的若干錯案和冤案平反事件被媒體追蹤報道而引發(fā)了所謂的“司法不信”(日文,意為司法不被信任)的社會輿論。伴隨著這一社會輿論的發(fā)酵,往日高高在上的司法官僚體系也因此陷入了被口誅筆伐的窘境,日本民眾對法官、檢察官的不信任感也開始與日俱增。媒體刻意營造出來的這種輿論環(huán)境為裁判員制度的出臺奠定了良好的民意基礎。
同時,從1999年開始,日本輿論出現(xiàn)了宣揚政府放松市場管制這一所謂的“規(guī)制緩和”的動向。而操控這一輿論的背后似乎存在域外勢力美國資本集團的影子。眾所周知,二戰(zhàn)后,美國對日本政治體制進行了改造,使得內(nèi)閣的施政不用對日本王室負責。因此,日本王室擁有權威,但沒有權力,而內(nèi)閣擁有權力,卻沒有權威。這種“權、威分離”的政治體制讓日本無法集中優(yōu)勢資源來發(fā)展綜合國力。隨著日本經(jīng)濟的高速發(fā)展,日本內(nèi)閣政府逐漸演變?yōu)樨旈y和門閥的代理人機構。2000年以后,隨著國際局勢的發(fā)展演化,日本門閥和財閥一直奢望打造“權力和權威”一體化的“威權政治和威權政府”,即,日本王室在適當?shù)臅r候?qū)⑼嘧尪山o內(nèi)閣,讓內(nèi)閣擁有絕對的“威望權力”來集中所有優(yōu)勢資源發(fā)展綜合國力。而美國是不可能允許日本發(fā)展到這一地步的,包括裁判員制度在內(nèi)的一系列司法改革正是美國資本集團為了阻止日本出現(xiàn)“權力和權威”一體化的“威權政治和威權政府”,而在背后操縱和推動的結果。
長達半世紀之久的日本經(jīng)濟增長并不符合完全自由的資本主義發(fā)展理論,其帶有非常濃厚的行政計劃的色彩,且日本國內(nèi)市場對于外國投資者的投資、兼并等商業(yè)行為保持強烈的警惕感。而這必然導致以美國為首的域外資本集團對日本權力階層的不滿,從而要求日本權力機關必須放松對于社會和市場的管控。在司法權力運行的領域,首先,日本大學的法學教育模式開始照搬美國模式,大幅提高司法考試通過率,增加法曹三者,尤其是律師的數(shù)量;其次,進一步以美國的當事人主義訴訟模式為藍本改革日本固有的訴訟模式;最后,裁判員法于2004年在日本國會通過,并于2009年正式開始實施裁判員制度,即日本的參審制。而這些改革都是在司法運行領域進行所謂的“規(guī)制緩和”的結果[18]。從1999年開始,日本法學界就出現(xiàn)了主張實行英美法系的大陪審團制度的學術觀點和主張實行大陸法系的參審制的學術觀點[19]。無論哪種觀點都是認為應該打破“法官壟斷審判權”這樣一種從戰(zhàn)后延續(xù)六十多年之久的舊格局。同時期,日本律師協(xié)會也開始積極地組織和發(fā)動各種集會活動推動冤罪案件的平反、批評“法官壟斷審判權”、呼吁國民參與合議庭與法官分享審判權[20]。對于此種現(xiàn)象,有學者認為日本的部分輿論媒體和日本律師協(xié)會是在美國資本集團的促使下而合作進行的上述活動,其目的是為了通過司法改革促使日本行政規(guī)劃主導的經(jīng)濟模式轉(zhuǎn)變?yōu)槊绹降慕^對自由放任的經(jīng)濟模式[21]。筆者對于這種陰謀論觀點存疑不論,但是不得不說日本政界和司法官僚群體對于引入國民參與合議庭與法官分享審判權的做法是非常消極的。筆者曾經(jīng)就日本裁判員法的產(chǎn)生過程和實施效果等問題采訪過日本律師協(xié)會的某位副會長。該副會長坦言日本并不存在實行大陪審團制或參審制的社會條件,國民普遍對于法官、檢察官和律師沒有親近感,也沒有興趣參與審判,盡管出現(xiàn)了少數(shù)冤假錯案,但是不足以說明日本的司法權的行使存在需進行徹底否定和改造的必要,裁判員法的出臺與其說是司法體制的改革,不如說是外交妥協(xié)和政治讓步的產(chǎn)物。
日本最高權力階層由以王室為代表的大地主封建門閥和以經(jīng)濟團體聯(lián)合會會員等為代表的財閥所構成,其對于國民參與審判的制度本身存在相同又有所區(qū)別的態(tài)度。其實,日本門閥和財閥對于所謂的參審制和大陪審團制都沒有導入的興趣,甚至可以說,他們內(nèi)心深處是反對的。對于日本門閥而言,固有的司法制度已經(jīng)完全能夠保障其階層的既得利益不受到損害,所以,根本就沒有任何內(nèi)在或外在的動機和動力去推動任何讓普通民眾與專業(yè)法官分享審判權的法案通過。對于日本財閥而言,為了在經(jīng)濟和金融層面獲得美資勢力的合作和支持,進而獲取海外的貨幣溢價收益,而不得不在內(nèi)政方面同意出讓部分權力給美國資本集團,在司法領域的表現(xiàn)就是同意進行司法權力運行的“規(guī)制緩和”,具體標志之一就是同意通過并實施國民參與審判制度的法案。為了不至于在司法改革方面朝著美國資本集團所指定的方向走得太遠,日本最高權力階層在國民參與審判制度上選擇了仿造大陸法系的參審制而制定了裁判員制度。
從本質(zhì)上而言,裁判員制度就是參審制,不過是為了體現(xiàn)其本國特點以區(qū)別于外國,而將其冠名為裁判員制度而已。該制度從2009年開始實施至今,由于時間才不過十二年,都還沒有超過20世紀存續(xù)了十五年之久的大陪審團制度,所以根本無法對其運行效果進行全面客觀地評估,總結多少有益的經(jīng)驗和失敗的教訓。而且,日本司法實務界和學術界對于裁判員制度的抨擊聲一直沒有消失過。
與日本隔海相望的韓國于2008年開始實施美國式樣的大陪審團制,但是,韓國并未將該制度稱為陪審制或者參審制,而是將之命名為“國民參與審判制度”。從時間上來看,韓國施行該制度的時間比日本的2009年早了一年,但是,通過法案的年份比日本的2004年晚了四年。與日本相同的是,韓國在第二次世界大戰(zhàn)結束之后到2008年的長達六十三年之中也從未施行過任何類型的陪審制。
其實,韓國本土并無實施該制度的內(nèi)在動力,之所以通過立法并實施所謂的“國民參與審判制度”也是在美國資本集團的推動和影響下而不得已為之。二戰(zhàn)結束之后,美國通過在韓國駐軍從而對韓國的政治、軍事、文化、經(jīng)濟、金融層面各個領域的滲透幾乎無處不在。首先,在文化層面,美國在韓國大力推動新教在韓國的傳播,并在其國內(nèi)扶持各類千奇百怪的基督教異化之后的新興宗教,作為新教教會的外圍力量[22]。這樣一種長達半個世紀之久的文化滲透使得相當一部分韓國人接受了新教,并且在無形之中接受了基于這種文化而發(fā)展出來的法文化和司法制度,例如,在被迫選擇實行參審制還是大陪審團制的時候,韓國權力階層選擇了文化根植于新教之上的大陪審團制。其次,在政治層面,韓國的少部分政客甘心成為美國資本集團在韓國的代理人,在立法等政治活動中積極地為美國利益服務,例如,2007年年底當選韓國總統(tǒng)的李明博及其所在的“大國家黨”的政客便是這一類人,正是在此人當選總統(tǒng)之后的2008年,韓國通過了“國民參與審判制度”的立法案。再次,韓國的軍警特以及司法界、律師界的實權人士大都是從美國的大學留學歸國,這些人在美國有很深的人脈,骨子里比較親美,因此,這些人士也是積極鼓動和支持實施美國式的大陪審團制度。
與之相對,以三星、現(xiàn)代、大宇、LG、樂天、SK等集團為代表的韓國財閥集團并不希望改變固有的司法制度進而動搖固有的經(jīng)濟利益格局,他們針對美式大陪審團制度的引進進行了頑強的抵抗。最終,韓國立法機關于2008年通過法律確立了以美國的大陪審團制度為藍本的“國民參與審判制度”,并于同年即開始施行。但是,根據(jù)該法律,普通民眾組成的大陪審團所做出的事實認定和法律適用的結果對法官的最終判斷并不具有強制性的法律拘束力。
換而言之,韓國的大陪審團所做出的“判決”僅僅具有參考意義,專業(yè)法官可以以該“判決”為根據(jù)做出一模一樣的具有法律效力的判決,也可以做出不一樣的具有法律效力的判決。盡管,迄今為止,韓國各級法院的專業(yè)法官從未做出與大陪審團“判決”不一致的判決,但是,從實質(zhì)上來看,韓國的大陪審團所作的“判決”不過就是沒有法律拘束力的建議書而已[23]。
綜上所述,歐陸的參審制和英美的大陪審團制均擁有專屬其特定的歷史淵源,以及在制度形成過程中起決定作用的經(jīng)濟基礎和政治文化傳統(tǒng)。參審制體現(xiàn)了歐洲大陸的國家集權主義政治傳統(tǒng)、法官主導審判的職權主義司法傳統(tǒng)、羅馬天主教會影響下的重視秩序的文化傳統(tǒng),以及帶著計劃經(jīng)濟色彩的國家資本主義經(jīng)濟基礎;與之相對,大陪審團制則體現(xiàn)了英美等國的個人自由主義政治傳統(tǒng)、律師操控審判的當事人主義司法傳統(tǒng)、新教教會影響下的重視自由的文化傳統(tǒng),以及具有極端自由放任色彩的個人資本主義經(jīng)濟基礎。然而,不同于基督教信仰的歐美等國,神道教信仰的日本并不存在參審制和大陪審團制運行的文化基礎。此外,無論是歷史上曾經(jīng)出現(xiàn)過的大陪審團制,還是現(xiàn)在的裁判員制,它們的實施的時間都不長,因此,日本也沒有積累多少該制度的實施經(jīng)驗和現(xiàn)實條件。并且,由于裁判員制度的制定和實施會影響司法權力的集中行使,動搖司法權的權威地位,從而導致司法權力和司法權威的分離,所以,這也是與積極追求和保持權力與權威合一的日本最高統(tǒng)治階層的利益取向背道而馳的??偠灾?,日本裁判員制度是外交妥協(xié)和政治讓步的產(chǎn)物,是脫離日本本土司法傳統(tǒng)和文化的“無根浮萍”,其是否可以持續(xù)地運行下去尚未可知。韓國的“國民參與審判制度”的出臺也是其國家的外交博弈和內(nèi)政妥協(xié)之下的產(chǎn)物,并不是該國固有的歷史文化和司法傳統(tǒng)自然演進的結果。而且,與日本一樣,韓國施行該制度的時間尚不足二十年,并未積累足夠的實踐經(jīng)驗或教訓,實施效果也難以評估,且都是在美國資本集團的影響和推動下確立的。由此可見,陪審制是一種具有強烈本土性的司法制度,只有植根于本國的司法傳統(tǒng)和歷史文化才能夠行之有效,否則就會出現(xiàn)水土不服的窘?jīng)r。陪審制度之借鑒》,北京政法職業(yè)學院學報,2015年第2期,第85-92頁;尹琳,《日本裁判員制度的實踐與啟示》,政治與法律,2012年第1期,第134-142頁;王迎龍,《日本裁判員制度——通往司法民主的橋梁》,北京政法職業(yè)學院學報,2010年第2期,第78-83頁;余淼,胡夏冰,《人民陪審員選任制度改革的五點認識——以韓國陪審員選任為借鑒》,人民司法,2014年第23期,第33-36頁。