[摘要]刑事訴訟舉證責(zé)任問題,在刑事證據(jù)制度中居于十分重要的地位。它主要解決了對于訴訟進(jìn)行和案件的實體處理具有重要意義的兩個問題:一是承擔(dān)證明或舉證義務(wù)的主體和條件;二是承擔(dān)證明或舉證義務(wù)的主體未能有效履行義務(wù)時所承擔(dān)的法律后果。文章是從以上兩個方面作為切入點來研究我國刑事訴訟舉證責(zé)任,試圖為實務(wù)工作提供一些新思路。
[關(guān)鍵詞]刑事訴訟;刑事訴訟;舉證責(zé)任
[作者簡介]花育萍,北海職業(yè)學(xué)院講師,廣西北海,536000
[中圖分類號] D915 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼] A [文章編號] 1007-7723(2012)04-0030-0003 李莊偽造證據(jù)、妨害作證案件以判決李莊有罪落下帷幕已經(jīng)有兩年之久,但案件激起的漣漪卻久久不曾消減。李莊案是律師舞弊還是刑事訴訟和刑事法律設(shè)置的缺陷導(dǎo)致的后果,本文暫且不做評論。但筆者認(rèn)為認(rèn)真研究我國的刑事訴訟舉證制度的內(nèi)容,并在實務(wù)中善加利用,或許是減少李莊之類案件的途徑之一。
一、刑事訴訟舉證責(zé)任的內(nèi)涵和淵源
舉證責(zé)任是指當(dāng)事人對自己向?qū)徟袡C(jī)關(guān)提出的訴訟主張,有提供證據(jù)加以證明的責(zé)任。在古羅馬所確立的訴訟中,實行著名的“誰主張,誰舉證”的舉證責(zé)任原則。它有兩條具體化的規(guī)則:一是當(dāng)事人對主張的事實,負(fù)有提出證據(jù)予以證明的義務(wù),否認(rèn)的一方不負(fù)舉證責(zé)任;二是如果雙方當(dāng)事人都提不出足夠的證據(jù),則負(fù)舉證責(zé)任的一方敗訴。古羅馬所確立的舉證責(zé)任原則,對其后各國立法和證據(jù)理論有很大的影響。
在刑事訴訟中,英美法系國家由起訴方承擔(dān)被告人有罪的責(zé)任,被告人不負(fù)證明自己無罪的義務(wù)。在英國刑事訴訟中,公訴方負(fù)說服責(zé)任,即證明被告人有罪的責(zé)任由公訴方承擔(dān),這是英國所有刑事審判的一項基本原則,也是貫穿英國刑事法律之網(wǎng)的一條“金線”。上議院在伍爾明頓訴公訴人一案中穩(wěn)固確立了此項原則。該案中被告人因涉嫌謀殺妻子而被起訴,他承認(rèn)槍殺了妻子,但辯解說是因為意外而不是謀殺。審理本案的法官指示陪審團(tuán),一旦證實被告人妻子的死亡是由被告人的行為造成的,那么被告人就負(fù)有證實那是一場意外事件的責(zé)任,他只要對其有罪提出疑問就足夠了。??舜蠓ü僭谥v話中同時指出:“雖然證明刑事被告人有罪是公訴人的責(zé)任,但被告人做精神病辯護(hù)和制定法有例外規(guī)定時除外?!盵1]
美國將“排除合理懷疑”標(biāo)準(zhǔn)專門適用于刑事訴訟的公訴人。公訴人承擔(dān)著證明被告人犯有所控罪行的所有實質(zhì)要素的任務(wù)。但如果他運用證據(jù)僅僅能證明被告人可能是作案人,那是不夠的,被告人不能因此被判有罪;僅僅能證明“很可能是”,那還不夠。公訴人必須能夠證明達(dá)到超出合理懷疑的程度,才算完成了“證明責(zé)任”;“排除合理懷疑”是一個程度很高的證明標(biāo)準(zhǔn),遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于民事訴訟“明晰可信”的證明標(biāo)準(zhǔn)。
綜上,刑事訴訟舉證責(zé)任是指偵查機(jī)關(guān)、公訴人和審判機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)收集證據(jù)、運用證據(jù)證明案件事實的責(zé)任。舉證責(zé)任有兩種情況:一是控訴主體和辯護(hù)主體在審判階段負(fù)有向?qū)徟袡C(jī)關(guān)提出證據(jù)證明自己主張的義務(wù);另一種是指訴訟當(dāng)事人承擔(dān)的向偵查機(jī)關(guān)、公訴人和審判機(jī)關(guān)提出證據(jù)證明自己主張的義務(wù)。
二、我國刑事訴訟舉證責(zé)任設(shè)立的前提
我國訴訟舉證責(zé)任是在“無罪推定”原則的基礎(chǔ)上設(shè)立的。無罪推定最早是在啟蒙運動中被作為一項思想原則提出來的。1764年7月,意大利刑法學(xué)家貝卡利亞在其名著《論犯罪與刑罰》中,抨擊了殘酷的刑訊逼供和有罪推定,提出了無罪推定的理論構(gòu)想:“在法官判決之前,一個人是不能被稱為罪犯的。只要還不能斷定他已經(jīng)侵犯了給予他公共保護(hù)的契約,社會就不能取消對他的公共保護(hù)。”
無罪推定是一種典型的直接推定,無須基礎(chǔ)事實的證明,即認(rèn)定該當(dāng)事人無罪。換言之,證明被告有犯罪的責(zé)任由控訴一方承擔(dān),被告訴人不負(fù)證明自己無罪的義務(wù)。
1948年12月10日,無罪推定原則在聯(lián)合國大會通過的《世界人權(quán)宣言》這一聯(lián)合國文件中被首次得以確認(rèn)。該宣言第11條(一)規(guī)定:“凡受刑事控告者,在未經(jīng)獲得辯護(hù)上所需的一切保證的公開審判而依法證實有罪以前,有權(quán)被視為無罪。”1966年12月16日聯(lián)合國大會通過的《公民權(quán)利和政治權(quán)利國際公約》第14條第2款規(guī)定:“凡受刑事控告者,在未依法證實有罪之前,應(yīng)有權(quán)被視為無罪?!薄稓W洲人權(quán)公約》第6條第2項規(guī)定,任何被指控實施犯罪的人在依法被證明有罪之前應(yīng)被假定為無罪。中華人民共和國參加制定的《聯(lián)合國少年司法最低限度標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則》也規(guī)定了此原則。
世界許多國家都在憲法或憲法性文件及刑事訴訟法典中規(guī)定了無罪推定原則。如:加拿大憲法、法國2000年最新修改的刑事訴訟法典、俄羅斯2001年新刑事訴訟法典,等等。至1996年3月,修正后的《中華人民共和國刑事訴訟法》第12條明確規(guī)定:“未經(jīng)人民法院依法判決,對任何人都不得確定有罪。”雖然該規(guī)定中沒有出現(xiàn)“推定”或“假定”無罪的規(guī)范性表述,但卻含有無罪推定的精神。同時,在該法第162條第(3)項中還相應(yīng)規(guī)定了罪疑從無原則,即:“證據(jù)不足,不能認(rèn)定被告人有罪的,應(yīng)當(dāng)作出證據(jù)不足、指控的犯罪不能成立的無罪判決。”[2]
三、我國刑事訴訟舉證責(zé)任
(一)我國刑事訴訟舉證責(zé)任的主體
《刑事訴訟法》第43條明確規(guī)定:“審判人員、檢察人員、偵查人員必須依照法定程序,收集能夠證實犯罪嫌疑人、被告人有罪或者無罪、犯罪情節(jié)輕重的各種證據(jù)。”因此,公安機(jī)關(guān)、檢察院、法院都是我國刑事訴訟舉證責(zé)任的主體。
犯罪嫌疑人、被告人一般也不承擔(dān)舉證責(zé)任。但是依照法律,對于偵查人員的提問,犯罪嫌疑人應(yīng)當(dāng)如實回答。據(jù)此,在我國,犯罪嫌疑人、被告人不享有沉默權(quán)。
(二)公訴案件的舉證責(zé)任
公訴案件分為立案偵查、審查起訴、審判三個階段,在三個階段中分別由偵查機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、法院擔(dān)負(fù)相應(yīng)的舉證責(zé)任。在公訴案件的立案、偵查階段,偵查機(jī)關(guān)負(fù)有舉證責(zé)任。偵查機(jī)關(guān)根據(jù)報案人、控告人或舉報人提出的案件事實發(fā)生的證據(jù)或證據(jù)線索,經(jīng)依法審查決定是否立案。在偵查過程中或偵查結(jié)束后,如果偵查機(jī)關(guān)查明不應(yīng)對犯罪嫌疑人追究刑事責(zé)任,應(yīng)當(dāng)撤銷案件,偵查機(jī)關(guān)的證明責(zé)任也就完成了。如果偵查機(jī)關(guān)依法提請檢察院批準(zhǔn)逮捕或移送檢察機(jī)關(guān)決定是否提起公訴,這時偵查機(jī)關(guān)成為控方,其就負(fù)有了舉證責(zé)任,應(yīng)當(dāng)向檢察機(jī)關(guān)提出證明犯罪事實的確實、充分證據(jù)。
在審查起訴階段,檢察機(jī)關(guān)負(fù)有舉證責(zé)任?!吨腥A人民共和國刑事訴訟法》第139條規(guī)定:“人民檢察院審查案件,可以要求公安機(jī)關(guān)提供法庭審判所必需的證據(jù)材料”。人民檢察院審查后,認(rèn)為事實不清、證據(jù)不足的,可以退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,也可以自行偵查。人民檢察院決定提起公訴,必須做到犯罪事實已經(jīng)清楚,證據(jù)確實、充分。
在審判階段,人民法院負(fù)有舉證證明。 在我國,人民法院有責(zé)任和義務(wù)積極主動地調(diào)查核實證據(jù),可以依法決定采取勘驗、檢查、扣押、鑒定和查詢、凍結(jié)措施。在法庭審理中,法院可以訊問被告人,詢問證人、鑒定人和被害人進(jìn)行詢問,以查明案件事實真相。這與英美法系國家法官充當(dāng)消極的裁判者,不承擔(dān)證明責(zé)任是有本質(zhì)區(qū)別的。
根據(jù)《刑事訴訟法》第37條: 辯護(hù)律師經(jīng)證人或者其他有關(guān)單位和個人同意,可以向他們收集與本案有關(guān)的材料,也可以申請人民檢察院、人民法院收集、調(diào)取證據(jù),或者申請人民法院通知證人出庭作證。辯護(hù)律師經(jīng)人民檢察院或者人民法院許可,并且經(jīng)被害人或者其近親屬、被害人提供的證人同意,可以向他們收集與本案有關(guān)的材料。因此,辯護(hù)律師依法也負(fù)有舉證責(zé)任。
在公訴案件中,犯罪嫌疑人、被告人一般也不承擔(dān)舉證責(zé)任,但不享有沉默權(quán)。
(三)自訴案件的舉證責(zé)任
根據(jù)《刑事訴訟法》第170條、第171條的規(guī)定,在自訴案件中,自訴人負(fù)有證明責(zé)任。自訴人向法院提出控訴時,必須提供證據(jù)。法院認(rèn)為缺乏罪證,而自訴人又提不出補(bǔ)充證據(jù)時,人民法院應(yīng)當(dāng)說服自訴人撤回自訴,或者裁定駁回。在法庭審理過程中,審判人員對證據(jù)有疑問時,可以休庭對證據(jù)進(jìn)行調(diào)查核實,可以進(jìn)行勘驗、檢查、扣押、鑒定和查詢、凍結(jié)。因此,法院也負(fù)有舉證責(zé)任。
四、刑事訴訟舉證責(zé)任倒置
由于舉證責(zé)任倒置屬于“有罪推定”,大大加重了被告人被定有罪的危險,所以必須嚴(yán)格限制其適用范圍,否則會打破訴訟中的平衡,背離司法公正[3]。在我國,刑事法律明確規(guī)定的舉證責(zé)任倒置的情形只有“巨額財產(chǎn)來源不明罪”。我國《刑法》第395條規(guī)定:“國家工作人員的財產(chǎn)或者支出明顯超過合法收入,差額巨大的,可以責(zé)令說明來源。本人不能說明其來源是合法的,差額部分以非法所得論……”。規(guī)定此類案件的被告人應(yīng)承擔(dān)收入來源的舉證責(zé)任,否則將承擔(dān)不利的法律后果。
還有主張因精神病無刑事責(zé)任能力的嫌疑人或被告,也應(yīng)由其本人或辯護(hù)人承擔(dān)舉證責(zé)任,由有關(guān)機(jī)構(gòu)提供其精神病鑒定。嫌疑人或被告主張其無罪、罪輕、減輕或免除其刑罰的,也應(yīng)承擔(dān)舉證責(zé)任。
除此以外,本人主張法律明文規(guī)定在犯罪偵查過程中警察在有刑訊逼供行為的問題上,應(yīng)適用舉證責(zé)任倒置,即由公安機(jī)關(guān)承擔(dān)舉證責(zé)任,而不是由提出刑訊逼供“指控”的被告人承擔(dān)舉證責(zé)任。我國法律明令禁止刑訊逼供,而且規(guī)定刑訊逼供者要承擔(dān)刑事責(zé)任。但是在司法實踐中,刑訊逼供案件多因取證難而處理難,致使一些警察更加有恃無恐。如果在刑訊逼供問題上適用舉證責(zé)任倒置,李莊案件就不會有那么多的遺憾了。
[注釋]
[1]何家弘.外國證據(jù)法[M] .北京:法律出版社,2003.
[2]維基百科[Z].
[3]郭志媛.刑事證據(jù)可采性研究[M].北京:中國人民公安大學(xué)出版社,2004.