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也談王帥及吳保全誹謗罪

2009-05-18 02:41
西安社會(huì)科學(xué) 2009年4期
關(guān)鍵詞:王帥行為人刑法

武 健

文章編號(hào):978-7-80712-402-3(2009)04-036-04

最近的新聞連續(xù)報(bào)道了兩件影響力比較大的案件,無獨(dú)有偶,這兩件案件都是涉及誹謗二字,也都是涉及征地問題,單從案件的發(fā)展過程來看,可以說兩者是大同小異的,唯一不同的是,王帥案的結(jié)果相對(duì)而言更讓人振奮,即便這種振奮也是某種程度上的;而另一個(gè)案件——吳保全誹謗案,現(xiàn)實(shí)中至目前為止的處理結(jié)果卻是讓人感到不安。相關(guān)案情簡介如下:

王帥案:2009年4月8日的《中國青年報(bào)》報(bào)道:“青年發(fā)帖舉報(bào)家鄉(xiāng)違法征地遭跨省追捕,被囚八日?!被厩闆r是,身在上海工作的王帥,家鄉(xiāng)是河南靈寶,因一篇在網(wǎng)上發(fā)出的文章——《河南靈寶老農(nóng)的抗旱絕招》——而被河南靈寶市公安局的兩名警察從上海帶至靈寶,并于2009年3月6日至3月13日先后在上海市第二看守所和靈寶市看守所度過了煎熬的八天。在這期間,河南靈寶警方給出的拘押理由是“誹謗”,而之后隨著王帥事件的不斷報(bào)道。迫于輿論的壓力,靈寶警方承認(rèn)錯(cuò)誤,并有省公安廳長出面澄清此事,并對(duì)此事的處理做出了解釋。最終的結(jié)果,警方相關(guān)責(zé)任人得到了處分,靈寶市公安局長甚至到上海給王帥道歉,而王帥得到了國家賠償,雖然只有不足八百元。

吳保全案:2007年和2008年,因在網(wǎng)上發(fā)帖揭露政府征地問題,吳保全兩度被內(nèi)蒙古鄂爾多斯市警方跨省抓捕,第一次被刑拘10天,第二次以誹謗罪被判刑1年。他不服判決而上訴,在沒有新增犯罪事實(shí)的前提下,刑期卻從1年改判至2年。39歲的內(nèi)蒙古男子吳保全,已被羈押獄中整整一年。

一、誹謗罪的刑事司法分析

兩個(gè)案件的出現(xiàn),筆者在此暫且不說其中深層次的社會(huì)原因,也不去說其中刑事程序過程中出現(xiàn)的問題,更不去評(píng)論其中所謂的司法獨(dú)立問題。拋開這些不論,而單就從刑事法方面及與其相關(guān)方面對(duì)兩個(gè)案件中的刑事實(shí)體法問題進(jìn)行分析。關(guān)于誹謗罪,查看《中華人民共和國刑法》可以發(fā)現(xiàn),這一罪名是規(guī)定在第四章侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利罪這一部分中的。根據(jù)刑法第二百四十五條的規(guī)定,這一罪名是和侮辱罪規(guī)定在一起的,即以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事實(shí)誹謗他人,情節(jié)嚴(yán)重的。處三年以下有期徒刑拘役管制或者剝奪政治權(quán)利。其中第二款規(guī)定;前款罪,告訴的才處理,但是嚴(yán)重危害社會(huì)秩序和國家利益的除外。按照陳忠林教授所提倡的“三常理論”中的常識(shí)來看,刑法的這一條規(guī)定,在一般人的思維中,可以分析出這樣的結(jié)論,即行為人捏造事實(shí)誹謗他人,情節(jié)嚴(yán)重者方為罪,這其中還有一個(gè)條件,那就是必須爛告訴的才能處理,通俗來講,必須是向法院提起訴訟的才可以進(jìn)行處理,而嚴(yán)重危害社會(huì)秩序和國家利益的除外。筆者將從以下幾個(gè)方面進(jìn)一步分析這一條規(guī)定。

在刑事司法方面有一個(gè)重要的原則就是罪刑法定,在我國刑法第三條中表述為:法律明文規(guī)定為犯罪行為的,依照法律定罪處刑;法律沒有明文規(guī)定為犯罪行為的,不得定罪處刑。按照我國刑法理論的通說,一個(gè)行為是否構(gòu)成犯罪,按照犯罪構(gòu)成要件理論中的四要件說來界定,即犯罪的主體,主觀方而,客體以及客觀方面。具體如下:

第一,犯罪主體方面。通過新聞中的各種報(bào)道可以看出,事情始末的主體一直是自然人,我們姑且把他們看做是“犯罪嫌疑人”,在王帥案中,即為王帥,而在吳保全案中雖然也有另一個(gè)人物——吳保全所說的代人發(fā)帖的那個(gè)被代者康樹林——但是主要的人物還是吳保全,而新聞和輿論的焦點(diǎn)也都是指向了吳保全。在犯罪的主體方面,行為人是符合刑法的規(guī)定這毫無疑問,從年齡來看,兩人都是成年人,而且都有完全行為能力,兩個(gè)人都不是欠缺行為能力者,因此,這一點(diǎn),無可非議。

第二,犯罪的主觀方面。在這之前應(yīng)該澄清一個(gè)問題,那就是,主觀方面中的故意和過失乃是針對(duì)行為人所進(jìn)行的觸犯刑律的行為而言。換句話說,是針對(duì)法院即將作為基礎(chǔ)而判案的違法行為而言,而不是行為人其他的不相關(guān)行為。故意和過失,本罪顯然要求的是故意,因?yàn)檎l也不可能是過失“捏造”事實(shí),本身捏造事實(shí)就包含著一種故意的概念在里面,也就是“行為人明知自己散布的是足以損害他人名譽(yù)的虛假事實(shí),明知自己的行為會(huì)發(fā)生損害他人名譽(yù)的結(jié)果,并且希望或者放任這種結(jié)果的發(fā)生。行為人將虛假事實(shí)誤認(rèn)為是真實(shí)事實(shí)加以擴(kuò)散或者將某種虛假事實(shí):進(jìn)行擴(kuò)散但無損害他人名譽(yù)的故意的。不構(gòu)成誹謗罪”。具體到這兩個(gè)案件中。王帥和吳保全在面對(duì)記者的詢問中,都明確坦誠是想把家鄉(xiāng)的具體情況發(fā)布出去,尋找網(wǎng)絡(luò)途徑進(jìn)行維權(quán),即便是在具體的言辭上有所夸大或者譏諷,但是也絕對(duì)不會(huì)有故意捏造事實(shí)誹謗政府甚至是在網(wǎng)絡(luò)上攻擊政府行政行為的意思表示,至多這是一種權(quán)利被侵犯的訴求途徑——不論這種被侵犯之權(quán)利是其假想的還是實(shí)際存在的。而我們的法院是如何認(rèn)定兩個(gè)人有這樣的故意的呢?我們不得而知。

第三,犯罪的客體。犯罪的客體,雖然理論界有不同的聲音,但是在筆者看來。所謂的客體就是指法律所保護(hù)的各種權(quán)益,也即法益(至少在本罪中是如此),具體到刑法方面,也就是刑法所保護(hù)的刑法法益。而這種法益,包括自然人的、法人的、集體的甚至國家的。而在本罪中,我們從法條中可以看出一點(diǎn)端倪。首先在誹謗罪的整體設(shè)置方面,誹謗罪是歸類在刑法第四章侵犯公民人身權(quán)利民主權(quán)利罪中的。其次,在誹謗罪的具體規(guī)定中,也把“社會(huì)秩序和國家利益”規(guī)定在內(nèi)??梢?,本罪的法益有兩種,一種是對(duì)于公民權(quán)利的侵害大多數(shù)情況下造成的是公民人身權(quán)利,具體而言應(yīng)該是公民的名譽(yù)權(quán),而另一種則是有可能危及良好的社會(huì)秩序和國家利益。首先一個(gè)情況,按照中國政法大學(xué)何兵教授的觀點(diǎn):“誹謗罪的構(gòu)成要件之一是‘破壞他人名譽(yù)。靈寶官方欲證成王帥的誹謗罪。首先必須證成國家機(jī)關(guān)有名譽(yù)權(quán)。而這恰恰是靈寶官方的命門——因?yàn)閲覚C(jī)關(guān)沒有名譽(yù)權(quán)!”我國《民法通則》第101條規(guī)定:公民、法人享有名譽(yù)權(quán),公民的人格尊嚴(yán)受法律保護(hù),禁止用侮辱、誹謗等方式損害公民、法人的名譽(yù)?!鞍凑者@一規(guī)定,政府作為機(jī)關(guān)法人,似乎應(yīng)當(dāng)享有名譽(yù)權(quán),但其實(shí)不然。政府的名譽(yù)既不受民法保護(hù),也不受刑法保護(hù),政府根本沒有名譽(yù)權(quán)!民法上的名譽(yù)權(quán)是保護(hù)公民、法人在民事活動(dòng)中的民事權(quán)益,而政府的公共管理活動(dòng)不是民事活動(dòng),是政務(wù)活動(dòng),不受法律上的名譽(yù)權(quán)保護(hù)。其背后的道理在于,在法治社會(huì)里,批評(píng)政府不僅是人民的基本權(quán)利,而且是人民的神圣義務(wù)。只有讓人民毫無顧忌的批評(píng)政府,才可能將政府牢牢地置于人民的監(jiān)督之下,使人民的政府愛人民?!辈粌H如此,很多學(xué)者對(duì)此事通過網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙等各種渠道都發(fā)表了自己的看法,但不論分析過程如何,得出的結(jié)論卻是一樣的。那就是作為政府機(jī)關(guān),應(yīng)該接受公民的批評(píng),及時(shí)披露事實(shí)真相,而不能以所謂的影響政府的聲譽(yù)等為由出人人罪。其次,具體到該兩個(gè)案件中,有無侵犯到具體的個(gè)人的人身權(quán)利呢?筆者通讀了兩個(gè)案件

中的最初的幾篇帖子,發(fā)現(xiàn)在王帥案中并沒有涉及具體的被誹謗的公民,而在吳保全一案中,雖然吳保全在一片帖子中用幾個(gè)叉號(hào)似乎隱晦的寫出了一個(gè)人的名字,但是并沒有一定的指向性,或者根本沒有具體的指向性,而根據(jù)進(jìn)二步的推論,我們只能得出這是一名國家工作人員的結(jié)論,而具體卻不能知道,因此也不會(huì)涉及到具體的個(gè)人。那么既然無論從法律的規(guī)定上還是法理上,兩個(gè)案件的所謂的“犯。限嫌疑人”都沒有構(gòu)成對(duì)任何人的權(quán)利的侵害,東勝區(qū)法院在給吳保全定罪中的誹謗政府罪,是否可以呢?通覽刑法的規(guī)定,筆者更是找不出這樣一個(gè)罪名。而另一個(gè)問題,兩者有沒有給社會(huì)秩序和國家利益造成嚴(yán)重的危害呢?這里我們要具體看待這個(gè)嚴(yán)重怎么解釋了,或許一定程度的危害到社會(huì)秩序是有可能的,畢竟帖子的發(fā)出給相應(yīng)的家鄉(xiāng)的相關(guān)村民會(huì)造成一定的情緒上的影響而有可能進(jìn)一步導(dǎo)致社會(huì)管理的被動(dòng),從而產(chǎn)生危害社會(huì)秩序的后果,但是如果說嚴(yán)重危害,似乎有些牽強(qiáng)。而在法官的自由裁量權(quán)范圍之內(nèi),雖然可以這樣定罪,一是控方很難提出有力的證據(jù)去證明這一后果,即便控方能夠找到合適的證據(jù),如何認(rèn)定這個(gè)嚴(yán)重,法院難免會(huì)給人留下隨便出入人罪的嫌疑。

第四,犯罪的客觀方面。通俗的理解就是行為人的行為。對(duì)于行為人的行為,能否認(rèn)定為誹謗行為呢?筆者認(rèn)為顯然是不能的。所謂的捏造,是指無中生有,憑空制造虛假信息或者虛假事實(shí),而所捏造的事實(shí),也應(yīng)是有損于他人的社會(huì)評(píng)價(jià)的,具有某種程度的具體內(nèi)容的事實(shí)。在這里應(yīng)當(dāng)指出的是,如果行為人散布的是真實(shí)事實(shí),即便這種散布造成了損害他人名譽(yù)的后果。由于其不是捏造的事實(shí),因此也不應(yīng)定為誹謗罪。具體到該兩案中,兩個(gè)行為人在網(wǎng)上發(fā)帖散布的這種情況。是一個(gè)真實(shí)的事實(shí)還是一個(gè)虛假的事實(shí)這些都有待于進(jìn)一步的了解和確認(rèn),而法院所做出的判決,也應(yīng)該有這方面的根據(jù),其中鄂爾多斯市的中級(jí)人民法院在裁定將案件發(fā)回重審的時(shí)候的一個(gè)用詞就是“事實(shí)不清”,而重審法院在沒有提出新的證據(jù)和事實(shí)的情況下,僅憑多出的“嚴(yán)重”兩個(gè)字,就把吳保全的刑期從一審的一年提高到了重審的二年,是不妥當(dāng)?shù)摹?/p>

至此,綜合以上幾點(diǎn),顯而易見,對(duì)于兩個(gè)案件的定性,都是一種不合適,甚至有一種濫用職權(quán)的嫌疑,姑且不去討論相關(guān)國家機(jī)關(guān)在這兩個(gè)案件中的行為的性質(zhì)問題,通過這兩個(gè)案件的發(fā)生,留給我們的思考是:刑法,作為一國懲治犯罪保護(hù)人民之法,其目的究竟何在,其任務(wù)究竟何在,而作為社會(huì)的審判機(jī)關(guān)的人民法院,其所能使用的刑法的目的又是什么?通過對(duì)刑法之目的的思考,我們?cè)賮矸从^這兩個(gè)所謂的誹謗罪。

二、誹謗罪的刑事立法目的分析

《中華人民共和國刑法》第一條開篇就明確規(guī)定了我國的刑法立法的目的:為了懲罰犯罪,保護(hù)人民,根據(jù)憲法,結(jié)合我國同犯罪作斗爭(zhēng)的具體經(jīng)驗(yàn)及實(shí)際情況,制定本法。無疑,任何一部法律都是統(tǒng)治階級(jí)意志的一個(gè)體現(xiàn),這是馬克思主義的理論。非但如此,奧地利的社會(huì)學(xué)家貢普洛維奇也是這樣認(rèn)為:貢普洛維奇從社會(huì)學(xué)實(shí)證主義的立場(chǎng)去分析解釋法律,實(shí)證主義認(rèn)為,法律本質(zhì)上是對(duì)國家權(quán)力的行使。而貢普洛維奇則為這種理論建構(gòu)了一個(gè)社會(huì)學(xué)的基礎(chǔ)。他指出,歷史的主要?jiǎng)恿κ遣煌N族為了爭(zhēng)奪權(quán)利和至上地位而進(jìn)行的斗爭(zhēng)。在這種斗爭(zhēng)中,較強(qiáng)的種族征服了較弱的種族,并且建立了一種鞏固和維護(hù)其統(tǒng)治的組織,這種組織就是國家,而法律則是實(shí)現(xiàn)政府目標(biāo)的最主要的社會(huì)工具之一。貢普洛維奇指出,法律是從具有不同力量的不同社會(huì)族群之間的沖突中產(chǎn)生的一種社會(huì)生活的形式。法律的目的是通過運(yùn)用國家權(quán)力來確立和維護(hù)強(qiáng)者對(duì)弱者的統(tǒng)治。根據(jù)貢普洛維奇的觀點(diǎn),法律的指導(dǎo)思想是維持和鞏固政治經(jīng)濟(jì)以及社會(huì)上的不平等。任何法律都是不平等的體現(xiàn)。就這點(diǎn)而言,法律是國家權(quán)力的真正反映,其唯一的目的就是通過較強(qiáng)群體對(duì)較弱群體的統(tǒng)治來調(diào)整不平等的種族和社會(huì)群體之間的和平共處問題。沒有國家就沒有法律,因?yàn)榉稍诒举|(zhì)上就是對(duì)國家權(quán)力的行使。而對(duì)于自然法中所提倡的人權(quán)平等等概念。在貢普洛維奇看來,自然法以及不可剝奪的權(quán)利等概念是純粹想象出來的荒謬產(chǎn)物,就像理性和自由意志一樣是毫無意義的。那種認(rèn)為法律所關(guān)注的是在人與人之間創(chuàng)立平等和自由的設(shè)想實(shí)際上是精神幻想的表現(xiàn)。恰恰相反,法律從一般意義上講,乃是同自由和平等極為對(duì)立的,而且從法律的本質(zhì)上講。它也必定如此。筆者認(rèn)為,貢普洛維奇所謂的法律實(shí)質(zhì)上是同自由和平等相對(duì)立的觀點(diǎn)乃是站在統(tǒng)治階級(jí)和被統(tǒng)治階級(jí)的立場(chǎng)上分析的,而在統(tǒng)治階級(jí)內(nèi)部,這種對(duì)立是不存在的,或者說在統(tǒng)治階級(jí)內(nèi)部。更多的是涉及到權(quán)利的一個(gè)平衡,而這種平衡,也是一種統(tǒng)治階級(jí)內(nèi)部的各種主體爭(zhēng)取平等和自由的一個(gè)體現(xiàn)。正如我們常說的,沒有規(guī)制也就談不上自由。因此,法律的設(shè)置也是維護(hù)自由的實(shí)現(xiàn),但這種自由不是統(tǒng)治階級(jí)相對(duì)于外部的被統(tǒng)治階級(jí)而言,而是相對(duì)于內(nèi)部的主體而言。這些話和我們所接受的馬克思主義的觀點(diǎn)是不相悖的。當(dāng)然,換個(gè)角度去思考的話,按照功利主義的觀點(diǎn),所謂的善惡之分,在功利主義者看來是以苦與樂為標(biāo)準(zhǔn)的,像邊沁所指出的;自然把人類置于兩個(gè)主宰——苦與樂的統(tǒng)治之下,只有這兩個(gè)主宰才能向我們指出應(yīng)當(dāng)做什么和不應(yīng)當(dāng)做什么。他認(rèn)為,政府的職責(zé)就是通過避苦求樂來增進(jìn)社會(huì)的幸福,最大多數(shù)人的最大幸福乃是判斷是非的標(biāo)準(zhǔn)。約翰奧斯丁也信奉功利的生活哲學(xué),他認(rèn)為,功利原則是檢驗(yàn)法律的最終標(biāo)準(zhǔn)。他說,一個(gè)擁有主權(quán)的政府的崇高意圖或者目的便是最大可能地增進(jìn)人們的幸福。因此,對(duì)于擁有大多數(shù)人作為統(tǒng)治階級(jí)的政府,統(tǒng)治階級(jí)所要做的,或者通過立法行政和司法等途徑所反映出來的就是采取各種措施保證公民的幸福,保證公民的安全,而具體反映到刑事立法上則是保證無罪的人不受控訴和羈押,約束司法機(jī)關(guān)的行為,嚴(yán)禁利用職權(quán)來實(shí)現(xiàn)任何其他的目的,刑法的目的只有一個(gè),那就是懲罰犯罪。保護(hù)人民。何謂犯罪,何謂正常的批評(píng)與建議,甚至何謂是對(duì)權(quán)益的一個(gè)正常訴求,這些都是需要司法機(jī)關(guān)認(rèn)真去把握的。在追求一個(gè)人權(quán)平等的今天,更是要求司法機(jī)關(guān)嚴(yán)格執(zhí)法。

但是貢普洛維奇的這種觀點(diǎn)并不意味著國家內(nèi)部的統(tǒng)治群體和被統(tǒng)治群體之間的關(guān)系在整個(gè)社會(huì)生活中是一成不變的。他認(rèn)為,被統(tǒng)治階級(jí)可以利用統(tǒng)治階級(jí)所制定的法律中所規(guī)定的平等自由等權(quán)利而為了自身的解放而斗爭(zhēng)。他認(rèn)為,在這種斗爭(zhēng)中,被壓迫的階級(jí)經(jīng)常把理想的法律思想作為爭(zhēng)取更多自由、更多平等的重要武器,這種武器是統(tǒng)治階級(jí)鍛造出來的,但被統(tǒng)治階級(jí)卻常常運(yùn)用他來反對(duì)和摧毀統(tǒng)治階級(jí)的統(tǒng)治。例如在與封建階級(jí)的斗爭(zhēng)中,資產(chǎn)階級(jí)就曾訴諸普遍的人權(quán)自由和平等的觀念。現(xiàn)在勞動(dòng)階級(jí)在擴(kuò)大權(quán)利和增加經(jīng)濟(jì)權(quán)利的斗爭(zhēng)中也運(yùn)用類似的意識(shí)形態(tài)。貢普洛維奇強(qiáng)調(diào)指出,被統(tǒng)治階級(jí)在爭(zhēng)取解放的斗爭(zhēng)中容易獲得某些成功,但是他們那種充分自由和完全平等的終極目

標(biāo)則從未實(shí)現(xiàn)過。在我們國家的政治體制之下,廣大的人民群眾才是真正意義上的統(tǒng)治階級(jí),而政府機(jī)關(guān)則是一種執(zhí)行機(jī)關(guān),他所執(zhí)行的乃是統(tǒng)治階級(jí)——全體人民——的決定。貢普洛維奇的這種淪述,具體到刑法上,在筆者看來可以理解成,其意指被統(tǒng)治階級(jí)——犯罪分子——也有充分的權(quán)利去爭(zhēng)取更大的自由和平等,而這些的前提則是在統(tǒng)治階級(jí)(即人民大眾)的統(tǒng)治之下。在符合法律規(guī)定的前提之中,尋求法律的幫助,保護(hù)自己的應(yīng)有權(quán)益不被惡意侵蝕。

因此,作為刑事立法的目的,總的來說是為了維護(hù)統(tǒng)治階級(jí)的統(tǒng)治和利益,打擊犯罪,保護(hù)人民,但是維護(hù)統(tǒng)治階級(jí)的統(tǒng)治并不意味著維護(hù)政府機(jī)關(guān)的管理,這是兩個(gè)截然相反的概念。政府各級(jí)機(jī)關(guān)包括人民法院的各種行為是為統(tǒng)治階級(jí)服務(wù),其所謂的管理也不是以前的所謂的“牧民”而是一種服務(wù)于民,管理的目的是為了服務(wù),立法的目的是為r更好地管理國家,調(diào)整人與人之間以及公民與政府之間的各種關(guān)系,而這最終的結(jié)果是服務(wù)于人民,我們國家正處在社會(huì)主義的初級(jí)階段,而且這個(gè)階段會(huì)持續(xù)相當(dāng)長的一段時(shí)期。在這一時(shí)期,法治的發(fā)展和成熟,乃是一個(gè)重要方面。推進(jìn)法治,逐步消除以往的人治觀念。是我們的長期而艱難的目標(biāo)。使我們的整個(gè)社會(huì)處于一個(gè)法治的氛圍之下,那么公民的法治觀念。權(quán)利觀念也會(huì)變得更加凸顯。而這反過來可以更進(jìn)一步地促進(jìn)我們的法治進(jìn)程,英國著名宗教哲學(xué)家約翰·希克說:“如果一個(gè)人生活在埃及,巴基斯坦或者印度尼西亞的穆斯林家庭,那么他很可能成為一名穆斯林;如果一個(gè)人生活在西藏、斯里蘭卡或者日本的佛教家庭。那么,他就很可能成為一名佛教徒;如果一個(gè)人生活在印度教徒家庭,那么他很可能成為一名印度教徒;如果一個(gè)人生活在墨西哥、波蘭或者意大利的基督教家庭,那么他很可能成為一名天主教徒?!笨梢娨粋€(gè)社會(huì)環(huán)境,生存環(huán)境對(duì)于一個(gè)人的影響是甚大的,而我們的國家在法治進(jìn)程中,難免會(huì)出現(xiàn)諸多問題,但是只要有一個(gè)法治的氛圍,相信每一個(gè)人都會(huì)成為一個(gè)為權(quán)利而斗爭(zhēng)的人,而這,將會(huì)最大程度地促進(jìn)我們國家的民主法制建設(shè),也最終達(dá)到一個(gè)各方面和諧之社會(huì)。

誹謗罪的立法目的。或許我們不能很好地把握,但是其作為保護(hù)公民的基本權(quán)利中的人身權(quán)利(具體而言是名譽(yù)權(quán))的目的是一定的,對(duì)于這樣一項(xiàng)立法,更可以肯定的是,絕不是為了容易使我們的公民“因言獲罪”的目的,更不是任何一級(jí)政府機(jī)關(guān)握在手中的一把“利劍”,為了達(dá)到某種其他的目的而隨意運(yùn)用之。這是同立法的目的。同人權(quán)法治的大方向相背離的,最終也將是被拋棄的。

三、慎重對(duì)待刑事處罰

一國刑事立法之后,何謂刑法之目的。何謂刑法之任務(wù)?刑法干預(yù)的度何在?這些都是值得我們思考的問題。而眼下,各類刑事案件的不斷增長,公民對(duì)于訴諸法律保護(hù)的意識(shí)的不斷增強(qiáng)給我們的刑事立法和司法提出了考驗(yàn)。刑法同每一個(gè)公民的關(guān)聯(lián)程度,不僅僅因?yàn)樾谭ㄖ行塘P的執(zhí)行方式問題,而且在筆者看來,在某種程度上。還在于刑罰的實(shí)施意味著國家對(duì)于犯罪行為人的人格否定。雖然理論上是不會(huì)造成這樣的結(jié)果,專家們學(xué)者們會(huì)說刑罰就是對(duì)行為人所觸犯刑律之行為的一個(gè)懲罰,不會(huì)涉及到人格問題。他或她仍然具有一個(gè)健全的人格,但是現(xiàn)實(shí)中卻不是這樣,刑罰的實(shí)施不僅僅是一個(gè)對(duì)行為的懲罰,而更重要的是對(duì)于行為人的懲罰。不管理論上刑罰到底可以產(chǎn)生什么樣的后果,在現(xiàn)實(shí)中,當(dāng)行為人接受了刑法的處罰之后,其也便不再具有某種意義上的健全的人格,或者說是不完整的一個(gè)人格。而這所謂的某種意義,更多的指向于社會(huì)對(duì)于行為人的一個(gè)評(píng)價(jià)。也是鑒于此,最高院在前段時(shí)間發(fā)布的第三個(gè)五年計(jì)劃里面明確指出:“配合有關(guān)部門有條件地建立未成年人輕罪犯罪記錄消滅制度,明確其條件、期限、程序及法律后果?!睉?yīng)該說這是一個(gè)法治發(fā)展的進(jìn)步,從另一個(gè)側(cè)面也可以得出一個(gè)結(jié)論,那就是。最高院已經(jīng)意識(shí)到刑事處罰的實(shí)施會(huì)對(duì)某些青少年產(chǎn)生連鎖反應(yīng),而這個(gè)反應(yīng)更多的是在于社會(huì)對(duì)相關(guān)有犯罪記錄的公民的人格歧視方面。推而廣之,其實(shí)這種效應(yīng)在其他公民中也是存在的。因此。作為擁有刑事審判權(quán)的各級(jí)人民法院,在對(duì)每一個(gè)有犯罪嫌疑的人員進(jìn)行法律上的宣判的時(shí)候。都應(yīng)該采取一種謹(jǐn)慎的態(tài)度,嚴(yán)格按照法律行使自己的職權(quán),嚴(yán)格依據(jù)罪刑法定的要求,遵守法官的職業(yè)道德,嚴(yán)禁出入人罪,更不能把賦予其上的審判大權(quán)變成一種鏟除異己,平暴懲亂的工具。而王帥案和吳保全案的出現(xiàn),也給我們指出了另一個(gè)方面的問題,那就是刑事立法反映的是廣大公民的一個(gè)底線道德,而實(shí)際上刑事立法也是這樣做的,作為審判機(jī)關(guān)的法院,在進(jìn)行具體的司法審判的過程中,應(yīng)該慎之又慎,嚴(yán)格把握法律的原意,嚴(yán)格執(zhí)行法律的解釋,不能隨便擴(kuò)張解釋。因?yàn)樽鳛楸O(jiān)督者和主權(quán)者的人民,在他們看來,刑法就是法律的底線,更是民眾是非善惡觀念共識(shí)的一個(gè)集中體現(xiàn),在現(xiàn)代民主憲政的要求之下,刑法是以公民是非善惡之共識(shí)為基礎(chǔ),尊重這種是非善惡之觀念,不僅是民主憲政的要求,也是現(xiàn)代刑事立法正義性的要求。

在司法改革日益進(jìn)行的今天,對(duì)于法院的審判權(quán)如何定位,仍是不斷探討的一個(gè)話題,但是不論怎么樣定位,它的基本底線,維護(hù)公平正義,是不會(huì)改變的——因?yàn)檫@是法律的目的。

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