王迎龍
(中國政法大學(xué),北京 100088)
《刑事訴訟法》修改以前,根據(jù)法律規(guī)定,適用簡易程序?qū)徖淼陌讣瑱z察機(jī)關(guān)是可以不派員出庭的。也就是說,公訴案件運(yùn)用簡易程序時(shí)公訴人是否出席法庭,其決定權(quán)在檢察機(jī)關(guān)。實(shí)踐中大多數(shù)簡易程序都是在公訴人和辯護(hù)人不在場的情況下由法官一人對被告人進(jìn)行的單獨(dú)審判。這樣,簡易程序?qū)徟械脑V訟結(jié)構(gòu)由控、辯、審三方構(gòu)架演變?yōu)榉ü俸捅桓嫒藘煞綄χ诺膽B(tài)勢。
實(shí)踐中,簡易程序公訴人不出庭導(dǎo)致簡易程序缺乏法律監(jiān)督,造成一些案件審判發(fā)生錯(cuò)誤也難以糾正,如定性錯(cuò)誤,量刑、刑種適用不當(dāng),刑期折抵不當(dāng)?shù)鹊取!缎淌略V訟法》修改后,第184條規(guī)定:“人民法院審判公訴案件,人民檢察院應(yīng)當(dāng)派員出席法庭支持公訴?!备鶕?jù)該條規(guī)定,適用簡易程序的公訴案件,公訴人必須出庭支持公訴。
刑事訴訟的基本結(jié)構(gòu)無論在哪一種程序之下都應(yīng)該是正三角結(jié)構(gòu),控審應(yīng)當(dāng)分離。多數(shù)國家和地區(qū)規(guī)定了檢察機(jī)關(guān)派員出席支持公訴。在德國,檢察人員缺席審判的情況構(gòu)成“絕對上訴的理由”。在日本,凡是法院開庭審理的案件,不論是適用簡易程序或公判程序,檢察機(jī)關(guān)都應(yīng)當(dāng)派員支持公訴。只是在簡易程序或公判程序中,檢察機(jī)關(guān)出庭支持公訴的內(nèi)容、方式不同。
在我國的簡易程序中它并不是省略所有的庭審程序,而只是庭審程序的簡化,也就是說控方控訴犯罪事實(shí)調(diào)查事實(shí)和證據(jù)的順序和內(nèi)容與普通程序不同,但其庭審調(diào)查活動(dòng)卻必不可少。如果檢察人員不出庭,這些職能就只能由法官代行,法官既是案件的控訴者又是案件的仲裁者,集控審于一身,“偏聽則暗,兼聽則明”,這樣的審理違背了法官中立、控辯平衡的一般原理,根本不可能保證實(shí)現(xiàn)實(shí)體公正。因?yàn)槿绻V人不出庭,使原有的指控和舉證的職能難以實(shí)現(xiàn),也無法開展相互質(zhì)證和辯論程序,由此增加了錯(cuò)案的風(fēng)險(xiǎn)。
人民檢察院是《憲法》和《刑事訴訟法》規(guī)定的專門的法律監(jiān)督機(jī)關(guān),對刑事訴訟行使法律監(jiān)督權(quán)。行使法律監(jiān)督權(quán),既是人民檢察院享有的權(quán)力,也是其重要職責(zé),不能夠推脫。公訴案件簡易程序公訴人出庭支持公訴,是其履行證明責(zé)任的必然要求,也是履行法律監(jiān)督職責(zé)的重要途徑。我國《刑事訴訟法》第203條規(guī)定:“人民檢察院發(fā)現(xiàn)人民法院審理案件違反法律規(guī)定的訴訟程序,有權(quán)向人民法院提出糾正意見?!备鶕?jù)已有司法解釋的相關(guān)規(guī)定,人民檢察院對人民法院的審判活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。從人民檢察院的審判監(jiān)督活動(dòng)來看,檢察人員不參加出庭很難行使審判監(jiān)督權(quán)。事實(shí)證明,事后監(jiān)督式的補(bǔ)救監(jiān)督很難起到事前或者事中監(jiān)督的效果。出庭公訴無疑是簡易程序中檢察機(jī)關(guān)對法院的刑事審判活動(dòng)履行法律監(jiān)督職責(zé)的最主要方式。
在檢察人員不參與審判的情況下,被告人面對的是糾問式的審判,它根本不可能針對控訴者本人進(jìn)行反駁,其辯護(hù)權(quán)受到了極大的制約。辯護(hù)權(quán)的一個(gè)重要內(nèi)容就是在法庭上的辯論權(quán)。辯論原則是刑事審判的一個(gè)重要原則,所謂辯論原則是指在法庭審理中控訴方和被告方應(yīng)當(dāng)以公開的、口頭的、對立性的方式進(jìn)行充分的辯駁,未經(jīng)充分的辯駁,不得進(jìn)行裁判。所謂辯駁必須要由正反雙方的存在。沒有辯論的審判是侵犯了被告人基本權(quán)利的審判。從簡易程序中的辯論來看,它沒有像普通程序中那么明顯的辯論階段以及可以進(jìn)行分散辯論的法庭調(diào)查階段,但是,這并不意味著可以沒有辯論,恰恰相反,無論是國際公約還是各國的法律規(guī)定,都規(guī)定簡易程序應(yīng)該格外關(guān)懷被告人的辯護(hù)權(quán)包括辯論權(quán)。因此,從程序公正這個(gè)角度出發(fā),簡易程序中公訴人出庭有利于保障當(dāng)事人辯護(hù)權(quán)的行使。
世界各國檢察機(jī)關(guān)的職能雖然不盡相同,但刑事公訴都是其主要職能,故檢察是一種以刑事公訴為主要職能的活動(dòng)。[1]檢察官在刑事訴訟中的角色定位首先是一名控訴人,他代表政府負(fù)責(zé)對被追訴人進(jìn)行追訴,以懲罰犯罪。[2]同時(shí),檢察又是一項(xiàng)帶有監(jiān)督性質(zhì)的活動(dòng)。在刑事訴訟中,除了控訴人的角色之外,檢察官還具有一定訴訟監(jiān)督者的角色,檢察官一方面將犯罪嫌疑人訴至法院,要求法院判處刑罰;另一方面,通過審查起訴、決定起訴或不起訴、變更起訴、出庭公訴、抗訴等活動(dòng),監(jiān)督警察偵查權(quán)與法官審判權(quán)。這兩個(gè)功能不可分割,統(tǒng)一于公訴之中,是一個(gè)事物的兩個(gè)方面。[3]因此,我國《憲法》明確規(guī)定:人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
在普通程序中,公訴人在法庭上的角色既是控訴者,同時(shí)也是法律監(jiān)督者。同樣,簡易程序中的公訴人也同樣扮演這兩種角色,履行控訴與監(jiān)督的職能,同時(shí),簡易程序中公訴人應(yīng)當(dāng)更傾向于扮演法律監(jiān)督者的角色,對于控訴則相對簡化。理由如下:首先,根據(jù)《刑事訴訟法》第213條規(guī)定,簡易程序中可以對訊問被告人、詢問證人、鑒定人、出示證據(jù)、法庭辯論等環(huán)節(jié)予以簡化,但并不是意味著省略這些環(huán)節(jié),檢察官在這些程序中仍然要履行控訴與監(jiān)督的法律職責(zé);其次,新《刑事訴訟法》將原“簡易程序”和“普通程序簡化審”的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一規(guī)定在簡易程序中,擴(kuò)大了可以適用簡易程序的案件范圍,主要適用于案件事實(shí)清楚、證據(jù)充分的案件以及被告人承認(rèn)自己所犯罪行,對指控的犯罪事實(shí)沒有異議的案件等。簡易程序在適用范圍上不同于普通程序,因此,檢察官在兼顧履行控訴職能的同時(shí),應(yīng)當(dāng)更加注重對法律監(jiān)督職能的履行,防止因?yàn)槌绦虻暮喴讓?dǎo)致當(dāng)事人程序性和實(shí)體性權(quán)利受到侵害。
檢察官在簡易程序中扮演控訴者和法律監(jiān)督者,履行控訴職能和法律監(jiān)督職能。但是具體到控訴職能和監(jiān)督職能,檢察官在簡易程序中又各有側(cè)重。重點(diǎn)在于認(rèn)定被告人有罪后的量刑階段,應(yīng)當(dāng)如何在簡易程序提出適當(dāng)?shù)牧啃探ㄗh。
目前,量刑建議主要有以下三種方式:第一種是概括的量刑建議,它在指明量刑應(yīng)適用的刑法條款的基礎(chǔ)上,僅提出從重、從輕、減輕處罰等原則性的建議;第二種是相對確定的量刑建議,即在法定刑幅度內(nèi)提出一定幅度但又小于法定刑幅度的量刑建議;第三種是絕對確定的量刑建議,即所建議的刑罰沒有幅度,明確提出應(yīng)判處的具體刑罰,包括刑種、刑期及執(zhí)行方式等。[4]
簡易程序適用的公訴案件,由于對于犯罪指控事實(shí)異議不大,對于是否有罪的問題產(chǎn)生的錯(cuò)誤可能性較低,因此,公訴人行使監(jiān)督的重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)關(guān)注量刑是否適當(dāng)以及是否存在侵犯被告人訴訟權(quán)利的情形。公訴人對簡易程序案件量刑情況的監(jiān)督可以參照量刑建議進(jìn)行,法官如果作出不同于公訴人提出的量刑建議的判決,必須作出相關(guān)解釋。如果法院作出解釋后公訴人對于判決仍然存在異議的,可以提起抗訴。
[1][3]朱孝清.檢察的內(nèi)涵及其啟示[J].法學(xué)研究,2010,(2).
[2]龍宗智.檢察制度教程[M].北京:法律出版社,2002.
[4]王 軍,呂衛(wèi)華.關(guān)于量刑建議的若干問題[J].國家檢察官學(xué)院學(xué)報(bào),2009,(5).