陳瑞華
近期,隨著一些重大刑事案件的庭審過程在新聞媒體上的披露,辯護律師的職業(yè)倫理問題引起各界的廣泛關(guān)注。在陜西漢中市中級人民法院對張扣扣涉嫌故意殺人案的庭審中,辯護律師從“復(fù)仇有著人性和社會基礎(chǔ)”“國家法吸納民間正義情感”等角度進行的辯護,引發(fā)了部分學(xué)者和法律界人士的批評。而爭議的焦點從最初的“辯護是否適當(dāng)”走向了“律師如何進行有效辯護”的問題?!?〕參見劉遠(yuǎn)舉:《張扣扣案余波:辯護詞引發(fā)的輿論之爭》,來源:http://www.uzaobao.com/mon/keji/20190722/59973.html,2019 年10 月2 日訪問。另參見蘇力:《法律辯護應(yīng)基于案情和事實》,來源:https://www.chinacourt.org/article/detail/2019/07/id/4191883.shtml,2019 年10 月2 日訪問。通過此案所引發(fā)的爭議,我們要反思的問題是,在一個貌似被告人“罪大惡極”、訴訟結(jié)局沒有太大懸念的案件中,辯護律師究竟如何從事實和法律的角度提出專業(yè)化的辯護?而律師在明知難以說服法官作出有利于被告人裁判的情況下,選擇從道德、社會、政治等法律以外的角度進行一些帶有“表演性”的辯護,這究竟能否維護委托人的合法權(quán)益,是否符合律師的職業(yè)倫理?
假如我們再往前追溯的話,就會發(fā)現(xiàn)幾乎在所有引起爭議的刑事案件中,律師職業(yè)倫理早就成為社會各界關(guān)注的問題。只不過,這種關(guān)注往往存在于新聞領(lǐng)域和社會公共領(lǐng)域之中,而很少變成一個學(xué)術(shù)問題,更談不上引發(fā)法學(xué)界的討論了。例如,在浙江杭州中級人民法院對莫煥晶縱火案的審理中,辯護律師因所提出的諸如申請證人出庭作證、申請法院變更管轄等請求,沒有得到合議庭的批準(zhǔn),就憤而退出法庭,拒絕繼續(xù)從事辯護活動。這一案件在引發(fā)各界對該案法庭審理的公正性進行議論的同時,也導(dǎo)致人們對辯護律師擅自“罷庭”行為的正當(dāng)性提出了質(zhì)疑。未經(jīng)與委托人協(xié)商并征得其同意,律師退出法庭辯護的行為是否會損害委托人的利益?這一問題困擾著很多人,并沒有因為某市律師協(xié)會對該律師作出懲戒決定而得到真正解決?!?〕參見章寧旦:《杭州保姆縱火案辯護律師被調(diào)查》,來源:https://www.0771ch.net/hot/136859.html,2019 年10 月2 日訪問。又如,在幾年前發(fā)生在上海的楊佳殺人案件中,某中級人民法院為被告人指定了當(dāng)時擔(dān)任某區(qū)政府法律顧問的律師擔(dān)任辯護人,而在法院開庭審理之前,該律師在媒體上發(fā)表了諸如“楊佳被判死刑是不可避免的”等方面的言論,引發(fā)律師界對該律師的強烈批評,該律師的職業(yè)操守也受到各界的普遍質(zhì)疑。這一點再加上法庭審理流于形式的問題,最終導(dǎo)致一審的審理過程和裁判結(jié)論受到各界的廣泛批評?!?〕參見《楊佳案背后的故事之“雙面律師”?》,來源:https://service.law-star.com/zt/zt0180/index.htm,2019 年10 月2 日訪問。另參見王鋼橋:《謝有明律師應(yīng)主動回避楊佳案》,來源:http://news.sina.com.cn/p1/2008-07-22/082415975508.shtml,2019 年10 月2 日訪問。再如,在更早的時間里,一些律師熱衷于在法庭上進行“獨立辯護”,“不受委托人意志的左右”,經(jīng)常與被告人發(fā)生辯護觀點的分歧乃至沖突,要么在被告人認(rèn)罪的情況下做無罪辯護,要么在被告人不認(rèn)罪的情況下做有罪辯護,甚至兩個為同一被告人辯護的律師,竟然發(fā)表相互矛盾的辯護觀點。這種律師與委托人發(fā)生辯護觀點沖突的情況,引發(fā)各界對律師“獨立辯護”正當(dāng)性及其實際效果的強烈質(zhì)疑?!?〕參見趙蕾、雷磊:《李莊案辯護:荒誕的各說各話?》,來源:http://www.infzm.com/contents/48800,2019 年10 月2 日訪問。
我國律師法對于律師的職業(yè)倫理問題作出了一些規(guī)定。但是,這些規(guī)定要么籠統(tǒng)地強調(diào)律師應(yīng)當(dāng)“維護委托人的合法權(quán)益”,要么武斷地要求律師“以事實為根據(jù)”,“維護國家法律的正確實施”,“維護社會公平正義”,而沒有為律師確立一些可操作的行為準(zhǔn)則。尤其是面對辯護律師在執(zhí)業(yè)中面臨的諸多困境,律師法沒有確立一些有針對性的規(guī)則。而自1996 年以來,我國律師的法律定位進行了幾次重大轉(zhuǎn)變,先是從“國家法律工作者”變成“社會法律工作者”,再變成“為當(dāng)事人提供法律服務(wù)的執(zhí)業(yè)人員”,但律師的職業(yè)倫理并沒有隨著這種身份定位的轉(zhuǎn)變而發(fā)生實質(zhì)性的變化。不僅如此,中華全國律師協(xié)會2000 年發(fā)布的一份律師辦理刑事案件業(yè)務(wù)指引,竟然明文確立了律師“獨立辯護”的原則,要求律師在辯護時“不受當(dāng)事人意志的左右”?!?〕參見中華全國律師協(xié)會2000 年發(fā)布的《律師辦理刑事案件規(guī)范》第7 條。在這種法律規(guī)范的約束和影響下,辯護律師與委托人的關(guān)系產(chǎn)生了異化和扭曲,一些律師不顧及委托人的意思而隨心所欲地進行辯護的情況,就變得十分普遍了。對于這種所謂的“獨立辯護”理論及其在理論上和實踐中的問題,法學(xué)界進行了初步的討論,律師界也有人進行了難得的反思。〔6〕參見陳瑞華:《獨立辯護人理論的反思與重構(gòu)》,載《政法論壇》2013 年第6 期,第13-24 頁。
2017 年,在經(jīng)過激烈的爭論和征求意見之后,中華全國律師協(xié)會推出了新版的律師辦理刑事案件規(guī)范。原有的律師“獨立辯護”條款最終被刪除,取而代之的是一種嶄新的律師執(zhí)業(yè)行為規(guī)范。該規(guī)范在堅持律師“依法獨立履行辯護職責(zé)”觀點的同時,又明確要求律師“在法律和事實的基礎(chǔ)上尊重當(dāng)事人意見,按照有利于當(dāng)事人的原則開展工作,不得違背當(dāng)事人的意愿提出不利于當(dāng)事人的辯護意見”。與此同時,該規(guī)范還要求,律師與委托人就辯護方案產(chǎn)生嚴(yán)重分歧,不能達(dá)成一致的,可以“代表律師事務(wù)所與委托人協(xié)商解除委托關(guān)系”?!?〕參見中華全國律師協(xié)會2017 年發(fā)布的《律師辦理刑事案件規(guī)范》,第5 條和第12 條。
應(yīng)當(dāng)說,全國律師協(xié)會通過的這部律師辦理刑事案件規(guī)范,首次確立了辯護律師的忠誠義務(wù),要求律師在按照有利于委托人的原則進行辯護的同時,也要尊重委托人的意愿。這相對于過去片面強調(diào)律師“獨立辯護”而言,顯然是一個重大的進步?!?〕參見田文昌:《關(guān)于〈律師辦理刑事案件規(guī)范〉修改的幾個問題》,載《中國律師》2017 年第9 期,第36、37 頁。該項規(guī)范還要求律師與委托人就辯護觀點進行協(xié)商,在存在嚴(yán)重分歧時通過解除委托關(guān)系來解決問題,而禁止律師當(dāng)庭與委托人發(fā)生辯護觀點的沖突?!?〕參見韓嘉毅:《修改〈律師辦理刑事案件規(guī)范〉的幾點說明》,載《中國律師》2017 年第9 期,第45-47 頁。這對于維護律師的形象和聲譽,確保委托人獲得有效的辯護,都是有利的。但是,由于律師界在辯護律師職業(yè)倫理問題上存在著嚴(yán)重的分歧和爭議,該項規(guī)范的上述表述屬于各方達(dá)成妥協(xié)的結(jié)果,因此,相關(guān)條款的表述就勢必存在著邏輯不周延、含義欠清晰的問題。而根據(jù)一些資深律師的解讀,這些新的條款也有可能引發(fā)新的分歧和爭議。
例如,該規(guī)范對律師提出的“依法獨立履行辯護職責(zé)”的要求,被解讀為獨立于司法機關(guān)及當(dāng)事人以外的其他因素,而不等于獨立于當(dāng)事人?!?0〕參見田文昌:《關(guān)于〈律師辦理刑事案件規(guī)范〉修改的幾個問題》,載《中國律師》2017 年第9 期,第36、37 頁。但是,該規(guī)范又要求律師依據(jù)“事實”和“法律”進行辯護,只能維護委托人的“合法”權(quán)益。這本身是否存在矛盾?又如,該規(guī)范禁止律師違背委托人意愿提出“不利于委托人的辯護意見”。這就意味著律師可以違背委托人的意志,提出“有利于委托人的辯護意見”,也就是在委托人認(rèn)為自己有罪的情況下,提出無罪辯護意見,或者在委托人認(rèn)為自己罪重的情況下,提出罪輕的辯護意見。對于這一點,幾乎所有律師都以委托人不懂法律,沒有辯護能力和判斷能力為由,表示贊同的態(tài)度。但是,這種以是否“有利于委托人”為標(biāo)準(zhǔn)來確定律師可否違背委托人意志的觀點,仍然會帶來律師與委托人發(fā)生辯護觀點沖突的問題?!?1〕參見許蘭亭:《〈律師辦理刑事案件規(guī)范〉的幾點理解》,載《中國律師》2017 年第9 期,第43、44 頁。再如,在與委托人發(fā)生辯護觀點沖突的情況下,規(guī)范允許律師通過解除委托關(guān)系來作為最終解決方案。但這也會帶來律師通過解除委托關(guān)系來迫使委托人接受其辯護觀點的問題?!?2〕參見韓嘉毅:《修改〈律師辦理刑事案件規(guī)范〉的幾點說明》,載《中國律師》2017 年第9 期,第45-47 頁。而在刑事訴訟的緊要關(guān)頭,尤其是在法庭審理過程中,辯護律師因為與委托人辯護觀點不一致就動輒威脅“解除委托關(guān)系”,這豈不會使委托人陷入更加危險的境地?
很顯然,上述規(guī)范在試圖解決律師與委托人辯護沖突問題的同時,又制造了一些新的問題。這些問題就其本質(zhì)而言,仍然屬于辯護律師職業(yè)倫理的范疇。而對于這種職業(yè)倫理問題,法學(xué)界和律師界過去更多是從法理學(xué)角度進行一些宏觀的思考,對于一些源自英美法的命題或概念采取無保留接受的態(tài)度,而對于中國律師界面臨的職業(yè)倫理難題則缺乏有針對性的討論。尤其是面對中國辯護律師遇到或者面臨的職業(yè)倫理困境,現(xiàn)有研究既缺乏實證分析,也談不上系統(tǒng)的理論總結(jié)和提煉。有鑒于此,本文擬從模式轉(zhuǎn)型的角度,對辯護律師職業(yè)倫理問題做出初步的討論。筆者將從辯護律師與委托人關(guān)系的定位出發(fā),將我國現(xiàn)行的律師職業(yè)倫理模式概括為一種“雙中心模式”。對該模式的基本特征和主要缺陷,本文將做出簡要的分析。在反思“雙中心模式”的基礎(chǔ)上,筆者將提出一種新的辯護律師職業(yè)倫理模式,也就是“單一中心模式”。對于這一新模式的基本特征和正當(dāng)性基礎(chǔ),本文將做出全面的討論。本文的結(jié)論是,唯有堅持將維護委托人利益和尊重委托人意志作為律師辯護的出發(fā)點和歸宿,不再要求律師遵循司法人員的行為準(zhǔn)則,才符合辯護律師作為法律代理人的職業(yè)定位,為未來辯護律師職業(yè)倫理制度的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
與其他行業(yè)的職業(yè)倫理一樣,律師職業(yè)倫理是用來規(guī)范和約束律師執(zhí)業(yè)行為的規(guī)范。與一般的社會公共道德規(guī)范不同,律師職業(yè)倫理規(guī)范具有強制力和可執(zhí)行力,可成為具有法律效力的行為準(zhǔn)則。任何律師一旦違反這些行為規(guī)范,就有可能遭受不利的后果,在程序上會被啟動調(diào)查和懲戒程序,在實體上則可能受到從警告、譴責(zé)一直到取消律師資格的紀(jì)律制裁。一般說來,律師除了要履行遵守職業(yè)倫理規(guī)范的義務(wù)以外,還要履行律師與委托人所達(dá)成的委托代理協(xié)議,并且要遵守行政法和刑法的規(guī)定。其中,遵守委托代理協(xié)議屬于律師的民事守約義務(wù),違反這類協(xié)議會構(gòu)成一種民事違約行為,要承擔(dān)違約責(zé)任;遵守行政法和刑法等國家法律,則是律師作為一個公民的守法義務(wù),違反這些法律的律師要承擔(dān)行政責(zé)任乃至刑事責(zé)任。而遵守職業(yè)倫理規(guī)范的義務(wù)則屬于在遵守委托代理協(xié)議之上的更高義務(wù)。這種義務(wù)具有相對的獨立性,經(jīng)常被視為律師行業(yè)協(xié)會內(nèi)部要求律師履行的義務(wù)。但是,有些職業(yè)倫理規(guī)范具有非常重要的地位,以至于被確立在律師法、行政法乃至刑法之中,律師一旦違反這些倫理規(guī)范,就不僅會受到行業(yè)協(xié)會的紀(jì)律懲戒,還有可能直接受到民事處罰、行政處罰乃至被追究刑事責(zé)任。
辯護律師的職業(yè)倫理規(guī)范主要是圍繞著律師與委托人的關(guān)系而建立起來的一套行為準(zhǔn)則。在幾乎所有國家的辯護律師職業(yè)倫理中,忠誠義務(wù)都被作為辯護律師所要承擔(dān)的首要義務(wù)。所謂忠誠義務(wù),其核心含義是辯護律師應(yīng)當(dāng)維護委托人的利益。但從其所要解決的問題來看,忠誠義務(wù)其實有積極層面和消極層面之分,前者與有效辯護具有相似的含義,是指律師應(yīng)盡其所能,追求有利于委托人的最佳結(jié)局,實現(xiàn)委托人利益的最大化。后者則是律師所要承擔(dān)的最低義務(wù),也就是律師不得從事?lián)p害、妨礙或不利于委托人利益的行為。
但是,辯護律師假如將維護委托人利益奉為唯一的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,就有可能從事一些妨礙事實發(fā)現(xiàn)、阻礙法律實施、損害社會公平正義的行為。例如,律師可能會從事毀滅、偽造證據(jù)或者唆使、引誘證人作偽證的行為,可能會對司法人員采取賄賂、輸送利益、不當(dāng)接觸等違法行為,也可能采取擾亂法庭秩序、損害法庭尊嚴(yán)、有辱法官人格等不當(dāng)行為。這些行為在任何一個社會都會被視為不當(dāng)乃至違法的行為,實施這些行為的律師都會受到不同程度的紀(jì)律懲戒乃至法律處罰。因此,為確保律師的辯護活動被納入一個準(zhǔn)確的軌道,律師在承擔(dān)調(diào)查義務(wù)的同時,又被要求承擔(dān)另一種義務(wù),也就是尊重事實真相、維護法律實施和維護社會公平正義的義務(wù)。通過承擔(dān)這一種義務(wù),律師要站在社會公共利益的立場上,維護一種超越委托人利益之上的更大利益,因此,我們可以將其稱為“公益義務(wù)”。
在處理與委托人關(guān)系方面,我國律師法和律師執(zhí)業(yè)規(guī)范確立了忠誠義務(wù)與公益義務(wù)并重的模式,這一模式幾乎體現(xiàn)在律師辯護的全過程之中。對此職業(yè)倫理模式,我們可以稱為“辯護律師職業(yè)倫理的雙中心模式”(以下簡稱“雙中心模式”)。
在我國的辯護律師職業(yè)倫理規(guī)范中,一直存在著將忠誠義務(wù)與公益義務(wù)加以兼顧的理論。根據(jù)這一理論,律師在辯護過程中,要按照有利于委托人的原則,注重維護委托人的權(quán)益,實現(xiàn)委托人利益的最大化,但同時也要注重尊重事實和法律,維護法律正確實施,維護社會公平和正義。律師所要維護的是委托人的“合法權(quán)益”,而不能背離事實和法律來尋求委托人利益的最大化。同時盡管律師要像司法人員那樣遵循“以事實為根據(jù),以法律為準(zhǔn)繩”的原則,但也應(yīng)遵守不損害委托人利益的底線,沒有法定事由不得泄露委托人的個人秘密,不得隨意拒絕或退出辯護,不得存在可能影響其履行忠誠義務(wù)的利益沖突。由于律師在辯護中要同時遵守并兼顧忠誠義務(wù)和公益義務(wù),而兩者至少在法律層面并沒有高下之分,因此,我們可以將這種理論稱為辯護律師職業(yè)倫理的“雙中心理論”。
我國律師法和律師執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則確立了辯護律師的大量義務(wù),其中的大部分內(nèi)容都可以被歸入忠誠義務(wù)或者公益義務(wù)之中。例如,上述法律和規(guī)范從積極和消極兩個層面列舉了辯護律師的忠誠義務(wù)。為履行積極的忠誠義務(wù),律師應(yīng)當(dāng)遵循以下執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則:一是“誠實守信,勤勉盡責(zé),盡職盡責(zé)地維護委托人的合法權(quán)益”;二是“敬業(yè)勤業(yè),努力鉆研業(yè)務(wù),掌握執(zhí)業(yè)所應(yīng)具備的法律知識和服務(wù)技能,不斷提高執(zhí)業(yè)水平”;三是“充分運用自己的專業(yè)知識和技能,盡心盡職地根據(jù)法律的規(guī)定完成委托事項,最大限度地維護委托人的合法權(quán)益”;四是“嚴(yán)格按照法律規(guī)定的期限、時效以及與委托人約定的時間,及時辦理委托的事務(wù)”;五是“及時告知委托人有關(guān)代理工作的情況,對委托人了解委托事項情況的正當(dāng)要求,應(yīng)當(dāng)盡快給予答復(fù)”;六是“謹(jǐn)慎保管委托人提供的證據(jù)和其他法律文件,保證其不丟失或者損毀”,等等。〔13〕參見《律師職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀(jì)律規(guī)范》第5、6、30、31 條等。
為了有效地承擔(dān)消極的忠誠義務(wù),避免損害委托人的利益,律師應(yīng)遵守以下基本行為準(zhǔn)則:一是“不應(yīng)接受自己不能辦理的法律事務(wù)”;二是“遵循誠實守信的原則,客觀地告知委托人所委托事項可能出現(xiàn)的法律風(fēng)險,不得故意對可能出現(xiàn)的風(fēng)險做不恰當(dāng)?shù)谋硎龌蜃鎏摷俪兄Z”;三是“不得在同一案件中為雙方當(dāng)事人擔(dān)任代理人”,也不得存在可能妨礙其履行形成義務(wù)的利益沖突;四是“不得超越委托人委托的代理權(quán)限,不得利用委托關(guān)系從事與委托代理的法律事務(wù)無關(guān)的活動”;五是“接受委托后無正當(dāng)理由不得拒絕為委托人代理”;六是“接受委托后未經(jīng)委托人同意,不得擅自轉(zhuǎn)委托他人代理”;七是“不得挪用或者侵占代委托人保管的財物”;八是“不得從對方當(dāng)事人處接受利益或向其要求或約定利益”;九是對與委托事項有關(guān)的保密信息,“委托代理關(guān)系結(jié)束后仍有保密義務(wù)”?!?4〕參見《律師職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀(jì)律規(guī)范》第25、28、33、34、35 條等。
在依據(jù)忠誠義務(wù)確立律師行為準(zhǔn)則的同時,律師法和律師執(zhí)業(yè)規(guī)范還從維護公益義務(wù)的角度確立了一系列律師行為準(zhǔn)則。從執(zhí)業(yè)目標(biāo)來看,律師應(yīng)當(dāng)“忠于憲法和法律,堅持以事實為根據(jù),以法律為準(zhǔn)繩,嚴(yán)格依法執(zhí)業(yè)”;律師應(yīng)當(dāng)“忠于職守,堅持原則,維護國家法律與社會正義”;律師應(yīng)“珍視和維護律師執(zhí)業(yè)聲譽,模范遵守社會公德,注重陶冶品行和道德修養(yǎng)”。而從與執(zhí)法人員交往的角度來看,律師應(yīng)當(dāng)遵守以下行為準(zhǔn)則:一是遵守法庭紀(jì)律,尊重法官,按時提交法律文件,按時出庭;二是“出庭時按規(guī)定著裝,舉止文明禮貌,不得使用侮辱、謾罵或誹謗性語言”;三是不得以影響案件的審理和裁決為目的,與本案審判人員、檢察人員“在非辦公場所接觸,不得向上述人員饋贈錢物,也不得以許諾、回報或提供其他便利等與承辦案件的執(zhí)法人員進行交易”;四是不得“向委托人宣傳自己與有管轄權(quán)的執(zhí)法人員及其他人員有親朋關(guān)系,不得利用這種關(guān)系招攬業(yè)務(wù)”;五是“依法取證,不得偽造證據(jù),不得慫恿委托人偽造證據(jù)、提供虛假證詞,不得暗示、誘導(dǎo)、威脅他人提供虛假證據(jù)”,等等?!?5〕參見《律師職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀(jì)律規(guī)范》第18-23 條等。
在處理與委托人的關(guān)系方面,律師應(yīng)按照維護公益義務(wù)的原則,遵守以下行為準(zhǔn)則:一是“維護委托人的合法權(quán)益”,“有權(quán)根據(jù)法律的要求和道德的標(biāo)準(zhǔn),選擇完成或?qū)崿F(xiàn)委托目的的方法”;二是“恪守獨立履行職責(zé)的原則,不因迎合委托人或滿足委托人的不當(dāng)要求,喪失客觀、公正的立場,不得協(xié)助委托人實施非法的或具有欺詐性的行為”;〔16〕《律師職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀(jì)律規(guī)范》第40 條。三是作為禁止拒絕辯護規(guī)則的例外,在“委托事項違法、委托人利用律師提供的服務(wù)從事違法活動或者委托人故意隱瞞與案件有關(guān)的重要事實的”,“有權(quán)告知委托人并要求其整改,有權(quán)拒絕辯護或者代理,或以其他方式終止委托”;〔17〕《律師職業(yè)行為規(guī)范》第41 條。四是作為保守職業(yè)秘密原則的例外,律師對于在執(zhí)業(yè)活動中知悉的“委托人或其他人準(zhǔn)備或者正在實施危害國家安全、公共安全以及嚴(yán)重危害他人人身安全的犯罪事實和信息”,不承擔(dān)保密義務(wù)?!?8〕參見《律師法》第37 條。
通過分析上述律師執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則,我們可以發(fā)現(xiàn),辯護律師在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)同時承擔(dān)忠誠義務(wù)和公益義務(wù),這兩種義務(wù)不僅被融入律師執(zhí)業(yè)的基本目標(biāo),而且對律師的辯護活動具有同等重要的規(guī)范作用。而在紀(jì)律懲戒方面,違反上述任何一項義務(wù),都有可能構(gòu)成律師違規(guī)行為,并受到某種紀(jì)律懲戒。辯護律師職業(yè)倫理的“雙中心理論”其實是為律師的執(zhí)業(yè)行為確立了兩套職業(yè)倫理體系,其中,忠誠義務(wù)是以委托人利益的維護為中心的倫理規(guī)范,而公益義務(wù)則是以國家和社會利益為中心的倫理準(zhǔn)則。在律師兼顧忠誠義務(wù)和公益義務(wù)這一現(xiàn)象的背后,其實存在著“委托人利益與國家和社會利益并重”的理念。
應(yīng)當(dāng)說,站在我國法律改革和律師制度發(fā)展的角度來說,這種律師職業(yè)倫理的雙中心模式的出現(xiàn),與律師從“國家法律工作者”到“社會法律工作者”,再到“法律服務(wù)工作者”的職業(yè)定位相適應(yīng),屬于一種符合律師制度和辯護制度發(fā)展規(guī)律的職業(yè)倫理模式。這種模式糾正了過去過于偏重公益義務(wù)的立法和司法傾向,逐漸將忠誠義務(wù)與公益義務(wù)視為律師職業(yè)倫理的兩個中心理念,將委托人利益與國家和社會利益予以同等對待,引導(dǎo)著律師制度和辯護制度進入準(zhǔn)確的發(fā)展軌道。幾乎所有國家在確立律師職業(yè)倫理規(guī)范時,都要對忠誠義務(wù)與公益義務(wù)的關(guān)系做出適當(dāng)調(diào)整,這是當(dāng)代律師職業(yè)倫理不容回避的兩個基本面向。
然而,由于深受中國儒家“中庸”思想的影響,也由于對國家權(quán)力與個人權(quán)利的關(guān)系沒有形成較為成熟的認(rèn)識,我國公法領(lǐng)域在面對國家權(quán)力與個人權(quán)利的沖突時,經(jīng)常出現(xiàn)一些以諸如“兼顧”“協(xié)調(diào)”“并重”“有機統(tǒng)一”為標(biāo)志的理論。尤其是在刑事訴訟領(lǐng)域,法律界動輒倡導(dǎo)所謂“打擊犯罪與保障人權(quán)的平衡”“實體真實與正當(dāng)程序的兼顧”“實體正義與程序正義的協(xié)調(diào)”“司法正義與訴訟效率的并重”,等等。這種貌似全面的理論,其實在邏輯上非??斩?,所提出的是一種似是而非的命題,對于兩個相對立的主張何者優(yōu)先的問題進行了回避。可以說,這是一種較為庸俗的“辯證法”思想,在理論上規(guī)避了矛盾和沖突,卻給實踐帶來了極大的隱患。在司法實踐中,面對國家權(quán)力與個人權(quán)利的沖突,司法人員無法從這種理論中找到任何可資借鑒的指引或答案。最終,個人權(quán)利仍然讓位于國家權(quán)力,保障人權(quán)服務(wù)于打擊犯罪的需要,正當(dāng)程序成為實體真實的工具,程序正義成為保障實體正義實現(xiàn)的手段,甚至司法正義服從于提高訴訟效率的需要。可以說,在公法領(lǐng)域,面對國家權(quán)力與個人權(quán)利的沖突,一種雙中心理論注定會成為為國家權(quán)力任意實施進行辯解的理論。
辯護律師職業(yè)倫理的雙中心模式也不例外。這一模式也將兩個相互沖突的命題并列在一起,既不劃定優(yōu)先順序,也不提供解決沖突的方案和指引,而任由辯護律師去“協(xié)調(diào)”和“并重”。所謂“忠誠義務(wù)”,其實就是保護刑事被告人權(quán)利的一種方式,是辯護律師為委托人利益而斗爭的重要體現(xiàn)。律師要維護委托人的利益,就要與刑事追訴機關(guān)進行積極的抗?fàn)?,并對審判機關(guān)施加積極的說服力和影響力。而所謂“公益義務(wù)”,則是維護國家和社會利益的重要表現(xiàn),意味著辯護律師要從尊重事實、維護法律實施和實現(xiàn)社會公平和正義的角度,對其辯護活動進行自我限制,避免對犯罪事實的發(fā)現(xiàn)造成消極影響,防止對國家懲罰犯罪的目標(biāo)施加過多的妨礙。既然如此,所謂“忠誠義務(wù)與公益義務(wù)的兼顧和協(xié)調(diào)”,不就是“打擊犯罪與保障人權(quán)保持平衡”的代名詞嗎?既然“打擊犯罪”與“保障人權(quán)”是難以協(xié)調(diào)的,那么,“忠誠義務(wù)”與“公益義務(wù)”又怎么得到協(xié)調(diào)、兼顧和平衡呢?將這兩個處于對立地位的命題并列在一起,要求律師在辯護過程中既要維護委托人利益又要尊重事實和法律,除了在理論上制造似是而非的命題以外,在辯護實踐中豈不造成辯護律師無所適從嗎?
除了在理論上存在著邏輯錯亂以外,“雙中心模式”還會對律師的辯護實踐產(chǎn)生消極的影響。在這一理論的“指導(dǎo)”下,面對忠誠義務(wù)與公益義務(wù)發(fā)生矛盾的一些場合,律師通常會選擇站在“事實”“法律”乃至“社會正義”的立場上,來犧牲忠誠義務(wù),甚至直接成為委托人利益的損害者。我們可以從以下幾個角度對此加以分析和評論。
首先,“雙中心模式”對律師提出了含義不明的公益義務(wù)要求,混淆了律師與司法人員的職業(yè)倫理界限,使得律師承擔(dān)了與其“法律服務(wù)工作者”身份不符的職業(yè)倫理。
我國律師法和律師行為規(guī)范經(jīng)常要求律師維護委托人的“合法”權(quán)益,要求律師“以事實為根據(jù),以法律為準(zhǔn)繩”,在尊重事實和法律的基礎(chǔ)上進行辯護活動,還要維護法律的正確實施,維護社會公平和正義。這些公益義務(wù)無異于要求律師承擔(dān)法官、檢察官所要承擔(dān)的司法責(zé)任,使得律師維護委托人權(quán)益的效果受到諸多法的限制。但司法實踐的經(jīng)驗表明,律師在接受委托擔(dān)任辯護人之后,對事實認(rèn)定和法律適用并沒有清晰的認(rèn)識。有時候就連偵查員、檢察官和法官,對案件事實和法律適用都有一個認(rèn)識的過程,甚至?xí)l(fā)生一定的分歧,更何況專門負(fù)責(zé)維護委托人權(quán)益的辯護律師呢?假如我們動輒要求律師“以事實為根據(jù)”,那么,在案件事實不清、證據(jù)不足時,哪有“事實”可供律師作為辯護的根據(jù)呢?假如我們要求律師“維護法律的正確實施”,那么,在偵查人員存在非法取證行為時,律師一旦提出排除非法證據(jù)的申請,并成功地說服法院作出排除非法證據(jù)的裁決,那么,這種有助于刑事訴訟法實施的辯護方式,豈不妨礙了刑法的“正確實施”嗎?又假如我們動輒要求律師“維護社會公平正義”,那么,在律師盡職盡責(zé)地進行無罪辯護,并成功地說服法院以“事實不清”或者“某一犯罪構(gòu)成要件不成立”為由宣告被告人無罪,那么,這豈不導(dǎo)致“放縱一些事實上有罪的人”嗎?這怎么符合社會公平正義的理念呢?
四十年來,我國律師的身份定位經(jīng)歷了從“國家法律工作者”到“社會法律工作者”,再到“法律服務(wù)工作者”的轉(zhuǎn)變,但是,律師所承擔(dān)的公益義務(wù)無論是在內(nèi)容還是形式上都沒有隨之發(fā)生實質(zhì)的變化。讓辯護律師承擔(dān)“尊重事實”的責(zé)任,無異于將偵查員、檢察官和法官的責(zé)任強加到律師身上;讓辯護律師履行“維護法律正確實施”的責(zé)任,意味著律師被賦予“法律守護人”的職責(zé),使得辯護與公訴、審判的職能發(fā)生混淆;讓辯護律師承擔(dān)“維護社會公平正義”的義務(wù),則等于給律師套上沉重的“枷鎖”,承擔(dān)不應(yīng)該有的政治負(fù)擔(dān)和道德負(fù)擔(dān),背離了律師職業(yè)倫理的初衷。馬克思有句名言:“在刑事訴訟中,法官、原告和辯護人都集中到一個人身上,這種集中是和心理學(xué)的全部規(guī)律相矛盾的。”〔19〕《馬克思恩格斯全集》(第1 卷),人民出版社1956 年版,第30 頁。同樣,“雙中心理論”要求辯護律師既充當(dāng)刑事被告人權(quán)益的維護者,又承擔(dān)一些本應(yīng)由檢察官、法官承擔(dān)的發(fā)現(xiàn)事實真相、維護法律實施、實現(xiàn)社會公平正義的責(zé)任,這顯然也違背了心理學(xué)的基本規(guī)律,使得辯護律師承擔(dān)了無法承受的職業(yè)倫理。
其次,“雙中心模式”要求辯護律師維護委托人的“合法”權(quán)益,使得律師在辯護過程中充當(dāng)了裁判者的角色,對委托人權(quán)益的“合法性”和“正當(dāng)性”進行審查和判斷。這是造成“獨立辯護”理論盛行不衰的重要原因。
“雙中心模式”要求辯護律師時刻注意委托人權(quán)益的合法性和正當(dāng)性,這等于在為委托人提供法律幫助時充當(dāng)了裁判者的角色,不僅要對委托人權(quán)益的合法性和正當(dāng)性進行審查,而且對其中“沒有事實根據(jù)”“不合法”及“不正當(dāng)”的權(quán)益和主張,可能直接加以拒絕和排斥。這是產(chǎn)生“獨立辯護”理論的重要根源。律師既然要站在事實和法律的立場上進行辯護活動,當(dāng)然就會保持獨立的意志,不受委托人意愿的左右和約束。例如,委托人認(rèn)為自己無罪,律師“根據(jù)事實和法律”認(rèn)為他有罪的,就可以不顧其反對,而提出有罪辯護意見;委托人認(rèn)為自己有罪,律師依據(jù)事實和法律認(rèn)為他不構(gòu)成犯罪的,也可以置委托人意愿于不顧,而提出無罪辯護意見。又如,兩名接受同一被告人委托的辯護律師,不僅不受委托人意志的左右,甚至也不受其他辯護人辯護觀點的影響,也可以“獨立辯護”為由,提出相互矛盾的辯護意見。這些類似“同室操戈”“自相殘殺”的辯護方式,之所以長期在我國辯護實踐中出現(xiàn),之所以為律師界普遍所接受,與“雙中心理論”的影響是密不可分的。2017 年全國律師協(xié)會通過的律師辦理刑事案件規(guī)范,在禁止律師違背委托人意愿發(fā)表“不利于委托人的辯護意見”的同時,仍然允許律師違背委托人意愿提出“有利于委托人的辯護意見”。這顯然表明,律師界仍然有條件地接受“獨立辯護”的理念,哪怕這種獨立辯護違背忠誠義務(wù)也在所不惜。應(yīng)當(dāng)說,這種根深蒂固的“獨立辯護”思想,還是受到了“雙中心理論”的深刻影響。假如不對“雙中心理論”進行深刻反思,那么,“獨立辯護”理論的盛行將是不可避免的。
再次,根據(jù)“雙中心模式”,律師法和律師行為規(guī)范在確立消極的忠誠義務(wù)的同時,又保留了一些帶有公益義務(wù)性質(zhì)的例外情形,使得律師在辯護過程中充滿矛盾,左右為難,進退失據(jù),無法有效維護委托人的權(quán)益。這突出地體現(xiàn)在禁止無理拒絕辯護和保守職業(yè)秘密等方面。
在禁止拒絕辯護方面,辯護律師在三種情況下可以拒絕辯護或者解除委托關(guān)系:一是“委托事項違法”;二是“委托人利用律師提供的服務(wù)從事違法活動”;三是“委托人故意隱瞞與案件有關(guān)的重要事實的”。其中,對于委托人委托事項的合法性問題,經(jīng)常缺乏清晰的判斷標(biāo)準(zhǔn),容易造成律師任意解釋這一條款。例如,委托人要求律師做無罪辯護,而律師認(rèn)為委托人構(gòu)成犯罪,或者認(rèn)為案件只有量刑辯護的空間,而委托人要求律師申請退還所有被查封、扣押的涉案財物的,這些情況究竟屬于辯護觀點的分歧,還是委托事項違法呢?而委托人“利用律師提供的服務(wù)從事違法活動”,則更屬于含義模糊的情形。假如委托人要求查閱律師所掌握的案卷材料,以便與律師討論辯護方案,那這種情況究竟屬于“核實有關(guān)證據(jù)”,還是“從事違法活動”呢?更有甚者,委托人即便隱瞞了一些案件事實,但只要不妨礙律師的辯護活動,且不足以影響律師與委托人的信任關(guān)系,律師有什么理由要拒絕辯護呢?
很顯然,這些含義模糊的例外情形,使得律師享有極大的自由裁量權(quán),在判斷是否拒絕辯護方面占據(jù)了絕對的優(yōu)勢地位。而處于弱者地位的刑事被告人,則要戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢地接受律師的裁判,一旦律師認(rèn)為其委托事項“違法”或者“隱瞞重要事實”,就有可能招致被拒絕辯護的風(fēng)險。尤其是在訴訟進程之中,在委托人權(quán)益保護最為關(guān)鍵的場合,辯護律師僅僅因為某一委托事項違法或者委托人不說實話,就退出辯護,這是否有“趁人之?!敝樱苛硗?,假如委托人委托事項確實違反法律,或者委托人提出了一些違法要求,辯護律師只需就事論事,拒絕這種委托事項或者委托要求,繼續(xù)為其進行其他方面的辯護活動,就足已達(dá)到效果了,何必非得采取拒絕辯護或者退出辯護這種重大舉動呢?
而在保守職業(yè)秘密方面,我國法律區(qū)分了所謂的“已然之罪”與“未然行為”,要求律師只承擔(dān)保守已然事實(如委托人已經(jīng)實施犯罪的事實)的義務(wù),而對于委托人的未然行為(如委托人和其他人準(zhǔn)備或者正在實施的犯罪事實),則不承擔(dān)保密義務(wù),而可以揭發(fā)檢舉或者提供相關(guān)證言。但是,在任何現(xiàn)代法治國家,對辯護律師保守職業(yè)秘密的例外情形,都要加以慎重對待,嚴(yán)格限制適用范圍,避免律師隨意地成為“告密者”或者“控方證人”。一般情況下,只有對于委托人正在實施的特定重大犯罪行為,或者委托人以律師本人為加害對象正在實施的犯罪行為,辯護律師才可以放棄對其職業(yè)秘密的保守義務(wù)。與此同時,即便遇有這些情況,辯護律師也要先對委托人的行為加以警告,優(yōu)先使用退出辯護的權(quán)利,而只有在萬不得已的情況下,才可以向有關(guān)司法機關(guān)告知這種行為。但無論如何,司法機關(guān)都只能將律師告知的情況視為相關(guān)線索,而一般不得強迫律師充當(dāng)“控方證人”。但反觀我國律師法和司法實踐,且不說那種委托人針對律師所實施的犯罪行為,并沒有被列入保守職業(yè)秘密的例外情形,就連律師從委托人那里所了解的“其他人”準(zhǔn)備或正在實施的犯罪行為,也被列入律師不再保守秘密的情形,而且保守職業(yè)秘密的例外情形所適用的范圍也過于寬泛,這就等于賦予辯護律師在放棄保守職業(yè)秘密方面享有過大的自由裁量權(quán)。不僅如此,辯護律師即便遇到應(yīng)當(dāng)放棄履行保守秘密義務(wù)的場合,也應(yīng)當(dāng)先行采取諸如警告、退出辯護等措施,即便向司法機關(guān)進行告知,也有拒絕充當(dāng)控方證人的權(quán)利。對于這些問題,我國法律都沒有做出相應(yīng)的制度安排。
可以說,在律師保守職業(yè)秘密的例外情形方面,我國法律側(cè)重將維護國家利益和社會公共利益作為考慮的因素,使得律師的忠誠義務(wù)讓位于公益義務(wù),動輒要求律師充當(dāng)“告密者”和“控方證人”。這對于辯護律師職業(yè)倫理的正當(dāng)設(shè)置,顯然是非常不利的,也會對律師職業(yè)的聲譽和長遠(yuǎn)發(fā)展造成極為負(fù)面的影響。
最后,同樣是違反職業(yè)倫理規(guī)范的行為,辯護律師違反公益義務(wù)的行為會受到嚴(yán)厲懲處,而那些違反忠誠義務(wù)的行為,則會受到明顯不均衡的處罰。
為維護律師職業(yè)倫理規(guī)范的有效實施,幾乎所有國家都會對那些違反職業(yè)倫理的律師確立法律責(zé)任。律師承擔(dān)責(zé)任的方式可以包括紀(jì)律制裁、民事制裁、行政處罰及刑事處罰。但無論如何,對于律師違反忠誠義務(wù)的行為,與違反公益義務(wù)的行為,唯有保持一視同仁,按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)追究法律責(zé)任,這些職業(yè)倫理規(guī)范才能得到良好的實施。正因為如此,一些西方國家,除了要對律師偽造、毀滅證據(jù),賄賂司法人員,擾亂法庭秩序等行為,追究包括刑事責(zé)任在內(nèi)的法律責(zé)任以外,還會對律師泄露職業(yè)秘密、損害委托人利益等方面的行為,追究法律責(zé)任,甚至追究刑事責(zé)任。
但是,由于受“雙中心模式”的影響,我國側(cè)重強調(diào)律師的公益義務(wù),對于律師毀滅、偽造證據(jù),賄賂司法人員,擾亂法庭秩序等方面的行為,確立了較為嚴(yán)厲的法律責(zé)任,甚至在刑法上確立了相應(yīng)的罪名,司法實踐中也不乏追究辯護律師刑事責(zé)任的案例。而對于律師損害委托人利益的行為,如泄露職業(yè)秘密、任意拒絕辯護、欺騙委托人、無效辯護等方面的行為,則確立了較為寬松的法律責(zé)任,甚至刑法就連相應(yīng)的罪名都沒有設(shè)立。司法實踐中極少發(fā)生因為律師損害委托人利益而被追究刑事責(zé)任的案例。這顯然表明,盡管法律將忠誠義務(wù)與公益義務(wù)視為律師職業(yè)倫理的“雙重中心”,但在法律責(zé)任的設(shè)置上,律師的公益義務(wù)顯然被置于忠誠義務(wù)之上,具有更大的優(yōu)先性?!缎谭ā返?06 條專門以辯護律師為特定主體所確立的毀滅、偽造證據(jù)罪,以及妨害作證罪,由于在實踐中經(jīng)常被濫用,因此引發(fā)了法律界的強烈批評。但迄今為止,我國刑法都沒有像意大利和日本刑法那樣,確立泄露職業(yè)秘密罪,為追究律師損害委托人利益的行為提供法律依據(jù)。很顯然,與律師的公益義務(wù)相比,律師的忠誠義務(wù)顯然沒有受到刑事法律的均衡對待。
隨著社會的發(fā)展和法律制度的轉(zhuǎn)型,我國律師和刑事辯護制度處于持續(xù)不斷的變化之中。從原來注重公益義務(wù)的職業(yè)倫理模式,到忠誠義務(wù)的逐漸出現(xiàn),再到今日的“雙中心模式”,顯示出辯護律師的職業(yè)倫理受制于多方面的因素,并隨著那些制約因素的變化而發(fā)生相應(yīng)的變化。本文開頭所說的諸多案例引發(fā)的社會爭議,法律界對律師獨立辯護所形成的激烈討論,都顯示出“雙中心模式”已經(jīng)暴露出一些固有的缺陷和不足,存在著進一步改進的必要性和可能性。如今,盡管律師法和律師行為規(guī)范并沒有發(fā)生重大的變化,但是,全國律師協(xié)會2017 年通過的《律師辦理刑事案件規(guī)范》,首次要求律師按照有利于委托人的原則進行辯護活動,提出了尊重委托人意愿的職業(yè)倫理要求,并要求律師與委托人進行充分協(xié)商,對于雙方辯護觀點的分歧難以彌合時,通過解除委托關(guān)系來解決問題。這顯然意味著忠誠義務(wù)已經(jīng)成為辯護律師職業(yè)倫理的中心,為維護委托人的權(quán)益,寧可犧牲公益義務(wù),也不得違背委托人的意志。而該項規(guī)范的主要起草者甚至認(rèn)為,辯護律師不能獨立于委托人意志,而只是獨立于司法機關(guān)以及委托人以外的其他人。在委托人明確反對的情況下,辯護律師不得發(fā)表不利于委托人的辯護意見。〔20〕參見田文昌:《關(guān)于〈律師辦理刑事案件規(guī)范〉修改的幾個問題》,載《中國律師》2017 年第9 期,第36、37 頁。這顯示出一種新的有別于“雙中心模式”的職業(yè)倫理模式正在悄然地出現(xiàn)。
日本律師佐藤博史在討論辯護律師的“誠實義務(wù)”與“真實義務(wù)”的關(guān)系時,認(rèn)為傳統(tǒng)的律師職業(yè)倫理遵循一種所謂的“橢圓理論”,也就是將被告人和法院視為兩個中心,承擔(dān)著相互矛盾和發(fā)生沖突的行為準(zhǔn)則。為使律師走出困境,應(yīng)當(dāng)堅持一種“圓形理論”,也就是以被告人為唯一中心的職業(yè)倫理理論,強調(diào)辯護律師“是為了被告人而且只是為了被告人而存在的,對于辯護人來說絕對不能犧牲被告人的利益而追求其他利益”?!?1〕[日]佐藤博史:《刑事辯護的技術(shù)與倫理》,于秀峰、張凌譯,法律出版社2012 年版,第37 頁。
德國學(xué)者羅科信認(rèn)為,德國傳統(tǒng)理論將辯護律師視為“獨立的司法機關(guān)”,目前這種主流理論開始受到越來越多的挑戰(zhàn),一些學(xué)者受美國法的影響,提出了一些新的見解,強調(diào)辯護律師是受到被告人指示控制的“代理人”,猶如“社會上的反對勢力”,辯護無非是辯護律師為訴訟程序中為被告人利益所進行的代理工作。還有學(xué)者提出了一種民事契約理論,反對將辯護視為公法的一部分,而認(rèn)為辯護人與委托人所簽訂的無非是一種民事法上處理事務(wù)的契約,辯護律師應(yīng)完全聽從委托人的指示行事,而最多嚴(yán)守法律為代理人設(shè)定的邊界就是了。還有學(xué)者反對將辯護律師定位為代理人,堅持維持其“司法機關(guān)”的定位,但辯護律師并不像檢察官和法官那樣承擔(dān)追求真實和維護公平正義的義務(wù),而是只從維護被告人權(quán)利和有利于被告人的角度進行辯護活動。〔22〕參見[德]克勞思·羅科信:《刑事訴訟法》,吳麗琪譯,法律出版社2003 年版,第148 頁以下。
受上述觀點的啟發(fā),筆者認(rèn)為,既然“雙中心模式”在理論上難以自圓其說,在司法實踐中會帶來種種弊病,那么,我們也可以提出一種“單一中心模式”,強調(diào)辯護律師應(yīng)以維護委托人利益為唯一的目的,以忠誠義務(wù)作為律師的核心職業(yè)倫理。在以下的討論中,筆者擬對“單一中心模式”的基本內(nèi)容及其正當(dāng)性根據(jù)做一簡要分析。
與“雙中心模式”不同,“單一中心模式”不再將忠誠義務(wù)與公益義務(wù)視為兩個并列的職業(yè)倫理要求,而是以維護委托人利益作為辯護律師的唯一目標(biāo),追求委托人利益的最大化,避免損害委托人利益的行為。這一新的職業(yè)倫理理論具有三個方面的要求:一是在原來的“忠誠義務(wù)”中引入“尊重委托人意志”的因素;二是對原來的“公益義務(wù)”進行去司法化改造,使其成為立足并服務(wù)于忠誠義務(wù)的職業(yè)倫理要求;三是合理地確立忠誠義務(wù)的外部邊界。
首先,傳統(tǒng)的“忠誠義務(wù)”只是強調(diào)律師要維護委托人的權(quán)益,從積極的層面上追求委托人利益的最大化,從消極的層面上避免損害委托人的利益。但是,假如辯護律師不尊重委托人的意志,而動輒與委托人發(fā)生辯護觀點的對立和沖突,那么,這種辯護既有可能損害委托人的利益,也難以有效地實現(xiàn)委托人利益最大化的目標(biāo)。經(jīng)驗表明,辯護律師與委托人一旦發(fā)生辯護觀點的沖突,兩者的辯護效果是相互抵消的,即辯護難以起到說服裁判者的效果,這幾乎就等于“無效辯護”的代名詞。正因為如此,辯護律師要維護委托人的利益,就要盡量尊重委托人的意志,從而形成協(xié)調(diào)一致的辯護立場。當(dāng)然,律師尊重委托人的意志,并不意味著成為委托人的“代言人”甚至“喉舌”。律師根據(jù)自己的專業(yè)判斷一旦形成辯護觀點,應(yīng)當(dāng)及時告知委托人,使其享有知情權(quán);與委托人進行充分的溝通、協(xié)商和討論,說服其接受辯護方案;一旦發(fā)生辯護觀點的分歧,或者委托人提出了令辯護律師無法接受的要求,后者應(yīng)當(dāng)表明自己的立場,或者按照委托人的意愿修正自己的辯護方案,或者經(jīng)過協(xié)商在不損害委托人辯護權(quán)的前提下,退出辯護,解除委托關(guān)系。因此,新的“忠誠義務(wù)”,同時包含了“維護委托人利益”和“尊重委托人意志”這兩個方面的要求。
其次,按照“單一中心模式”,忠誠義務(wù)才是辯護律師職業(yè)倫理的核心要求,至于原來與忠誠義務(wù)相并列的“公益義務(wù)”,固然要繼續(xù)堅持,但其內(nèi)涵和外延都要發(fā)生實質(zhì)的改變。具體而言,律師的辯護意見固然要建立在“事實基礎(chǔ)上”,但律師并不承擔(dān)“積極的真實義務(wù)”,對于搜集犯罪證據(jù)、發(fā)現(xiàn)犯罪事實真相,律師不負(fù)有任何保障義務(wù)。律師所承擔(dān)的只是“消極的真實義務(wù)”,也就是不得通過積極的行為來毀滅證據(jù),偽造證據(jù),威脅、唆使、引誘證人改變證言或者作偽證,不得提交自己明知是虛假或偽造的證據(jù)材料。律師站在維護委托人利益的立場上,強調(diào)對委托人有利的證據(jù)問題和事實問題,指出現(xiàn)有證據(jù)不足以證明被告人的“犯罪事實”,現(xiàn)有指控證據(jù)在證明力或證據(jù)能力方面存在缺陷和瑕疵,需要被排除于法庭之外。只要不故意妨礙司法人員查明事實真相的活動,律師的上述辯護方式就是無可指責(zé)的。
在“單一中心模式”之下,辯護律師固然要承擔(dān)“維護法律實施”的義務(wù),但是,這與檢察機關(guān)和法官維護法律實施的職責(zé)具有本質(zhì)的區(qū)別。律師并不承擔(dān)司法職責(zé),而只是從維護委托人利益的角度,對于偵查員、檢察官和法官的違法行為尋求救濟措施,并主動尋找有助于維護委托人利益的法律依據(jù)和裁判先例。對于辯護律師而言,只要不故意錯誤援引法律,不有意曲解法律原意,也不慫恿司法人員對法律條文作出錯誤的解釋,也就足夠了。至于案件最終沒有達(dá)到維護法律實施的效果,那就不是辯護律師的責(zé)任了。
而根據(jù)“單一中心模式”,“維護社會公平正義”固然也是一種不錯的職業(yè)倫理表述,但這種義務(wù)應(yīng)當(dāng)被加以重新解釋。其實,對于辯護律師而言,維護社會公平正義的真正含義應(yīng)當(dāng)是站在委托人立場上,為維護委托人權(quán)益,而與偵查機關(guān)、公訴機關(guān)進行有效的訴訟抗辯,并說服審判機關(guān)作出有利于委托人的裁判結(jié)論,從而對上述國家機關(guān)行使權(quán)力的行為進行強有力的制約與平衡。辯護律師站在刑事被告人的立場上進行有效的辯護,這本身就是維護社會公平正義的體現(xiàn)。除此以外,不能再要求律師像司法人員那樣承擔(dān)維護 “司法公正”的義務(wù)了。
最后,在對“忠誠義務(wù)”和“公益義務(wù)”進行重新解釋的前提下,有必要對兩者的關(guān)系做出重新調(diào)整。原則上,新的“忠誠義務(wù)”應(yīng)成為辯護律師職業(yè)倫理的核心要求,而經(jīng)過重新解釋的“公益義務(wù)”則屬于忠誠義務(wù)的必要保障和外部邊界。具體而言,只要對公益義務(wù)作出重新解釋,那么,律師承擔(dān)公益義務(wù)本身,就可以從不同方面保障忠誠義務(wù)的實現(xiàn)。例如,只要堅持“消極的真實義務(wù)”,律師就不必承擔(dān)幫助偵查員、檢察官、法官發(fā)現(xiàn)案件事實真相的義務(wù),而至多不通過積極行為來妨礙這些官員查明事實的活動。又如,只要堅持“維護有利于委托人的法律得到實施”,律師就不必再承擔(dān)不合理的司法職責(zé),而只要強調(diào)那些有助于委托人利益實現(xiàn)的法律規(guī)定就足夠了。再如,只要協(xié)助委托人有效行使各項權(quán)利,對國家權(quán)力形成有效的制衡,那么,律師維護社會公平正義的義務(wù)也就完成了。
另外,律師在承擔(dān)忠誠義務(wù)的過程中也確實要受到一系列的外部法律限制,這些限制可以被解釋為“公益義務(wù)”的要求。但是,假如認(rèn)真做出分析,我們會發(fā)現(xiàn)這些外部限制并不是只有辯護律師才要遵守的義務(wù),它們其實是所有人都要嚴(yán)守的法律邊界。例如,不得毀滅、偽造證據(jù),不得唆使、引誘證人違背事實改變證言或者作偽證,這難道不是所有人都要遵守的法律義務(wù)嗎?法官、檢察官、偵查員甚至各方當(dāng)事人,一旦違背這些禁止性規(guī)定,難道不也應(yīng)被追究責(zé)任嗎?又如,禁止賄賂司法人員,禁止向司法人員進行利益輸送或者做出利益承諾,這不也是所有人都要遵守的法律要求嗎?難道除了辯護律師以外,各方當(dāng)事人就不需要遵守這些規(guī)定了嗎?再如,禁止擾亂法庭秩序,禁止損害司法人員的人格和尊嚴(yán),這不照樣屬于所有人都要遵守的法律規(guī)定嗎?除了律師以外,當(dāng)事人、證人、鑒定人、偵查員、檢察官乃至庭審旁聽人員,不也對此進行一體遵守嗎?
很顯然,上述這些禁止性規(guī)定并不是辯護律師所獨有的職業(yè)倫理規(guī)范,而屬于法律為維護基本的司法公正和訴訟秩序所建立的法律規(guī)范。對于辯護律師而言,遵守上述規(guī)范固然可以被解釋為“公益義務(wù)”的要求,但是,這些要求充其量只是律師承擔(dān)忠誠義務(wù)的外部邊界,而并不具有替代忠誠義務(wù)的作用和地位。
任何命題唯有經(jīng)過邏輯上和經(jīng)驗上的論證,才能成為令人信服的理論,否則就只能是一種充滿主觀性的假說而已。我們已經(jīng)對“雙重中心模式”的缺陷做出了分析,但要說服讀者接受“單一中心模式”,還需要做出進一步的論證。
在筆者看來,我們之所以要接受這種“以忠誠義務(wù)為核心”的律師職業(yè)倫理模式,主要有以下四個方面的理由:一是律師所具有的“法律代理人”地位,決定了維護委托人利益才是律師辯護活動的唯一目標(biāo);二是唯有將忠誠義務(wù)視為辯護律師唯一的職業(yè)倫理要求,刑事訴訟才能實現(xiàn)實體正義和程序正義的價值;三是1996 年以來我國刑事審判構(gòu)造對對抗式訴訟的適度引入,決定了辯護律師完全站在被告人一方參與訴訟抗辯,而無須承擔(dān)任何司法職責(zé);四是辯護律師唯有堅持以忠誠義務(wù)作為唯一的職業(yè)倫理,才能實現(xiàn)有效辯護的目標(biāo)。下面依次做出簡要分析。
1.與“法律代理人”地位相適應(yīng)的職業(yè)倫理
自2017 年以來,我國法律將律師定位為“為當(dāng)事人提供法律服務(wù)的執(zhí)業(yè)人員”。這種法律定位固然是對原有的“國家法律工作者”和“社會法律工作者”的替代,體現(xiàn)了律師制度發(fā)展的規(guī)律,但仍然沒有揭示出律師職業(yè)的本質(zhì)特征。其實,從律師與委托人所簽訂委托協(xié)議的性質(zhì)、內(nèi)容、后果及救濟方式來看,兩者具有民法上的代理與被代理的關(guān)系。而律師無論從事訴訟業(yè)務(wù)還是非訴訟業(yè)務(wù),他們與委托人(或客戶)所發(fā)生的都是這種民事代理關(guān)系。無論是擔(dān)任辯護人還是成為訴訟代理人,律師都要在委托人授權(quán)的前提下,在其授權(quán)范圍內(nèi),為維護委托人利益而從事法律服務(wù)活動。與一般意義上的“訴訟代理人”有所區(qū)分,我們將辯護律師與委托人所形成的關(guān)系稱為“法律代理人”。
既然我們承認(rèn)辯護律師與委托人之間具有這種委托代理關(guān)系,那么,辯護律師除了遵守委托協(xié)議書所設(shè)定的權(quán)利義務(wù)條款以外,還需要遵守一種基于“法律代理人”地位所產(chǎn)生的職業(yè)倫理。其實,這種職業(yè)倫理一點都不復(fù)雜,“受人之托,成人之事”就是其最通俗的民間表達(dá)。而我們所說的“忠誠義務(wù)”,就是對這種職業(yè)倫理所作的一種理論表達(dá)形式。一般所說的“不得出賣被代理人的利益”,其實就是“消極的忠誠義務(wù)”;通常所說的“實現(xiàn)被代理人利益的最大化”,其實也就是“積極的忠誠義務(wù)”;“不得超越被代理人的授權(quán)范圍”,其實說的就是“尊重委托人的意志”。除了維護委托人利益以外,辯護律師不承擔(dān)維護其他方面利益的義務(wù)。至于從國家利益層面出現(xiàn)的發(fā)現(xiàn)事實真相、維護法律實施以及維護社會公平正義,則屬于司法人員所要承擔(dān)的義務(wù),而與律師作為法律代理人的角色沒有必然關(guān)系。至于法律為辯護律師執(zhí)業(yè)所設(shè)定的外部法律邊界,那也是任何人都要遵守的法律規(guī)范,并不是律師所獨有的職業(yè)倫理。
唯有堅持將“忠誠義務(wù)”奉為辯護律師的核心職業(yè)倫理,律師的辯護活動才能不偏離法律代理人的正常軌道,與委托人的合作關(guān)系才能得到維系。否則,法律一旦要求律師在維護委托人利益之外還要承擔(dān)維護國家利益、社會利益的職責(zé),就會破壞這種委托代理關(guān)系,損害委托人的利益,甚至導(dǎo)致律師與委托人代理關(guān)系的破裂。
2.程序正義和實體正義的實現(xiàn)
正義是一種在國家權(quán)力與個人權(quán)利之間的均衡狀態(tài)。唯有建立辯護制度并激活律師的辯護能力,才能使刑事訴訟被告人獲得公正的對待。在“雙中心模式”下,辯護律師被要求承擔(dān)較多的公益義務(wù),甚至為維護國家和社會的利益而犧牲委托人的利益。本來,面對強大的偵查機關(guān)、檢察機關(guān),被告人就處于較為弱勢的地位,其權(quán)益很容易受到非法侵犯。而在沒有辯護律師有力幫助的情形下,審判機關(guān)極其容易接受檢察機關(guān)的起訴意見,導(dǎo)致審判成為“定罪量刑的儀式”。假如辯護律師不為被告人提供盡職盡責(zé)的法律幫助,甚至協(xié)助司法機關(guān)分擔(dān)發(fā)現(xiàn)事實真相、維護法律實施的職能,那么,被告人將會陷入更為不利的境地。一個承擔(dān)較多公益義務(wù)的辯護律師,無法保證被告人積極有效地參與訴訟過程,更無法從有利于委托人的角度提出辯護意見,對冤假錯案的發(fā)生難以起到遏制作用。
我們之所以要堅持辯護律師職業(yè)倫理的“單一中心模式”,就是因為律師唯有將維護委托人利益奉為唯一的中心目標(biāo),而不再承擔(dān)那些本應(yīng)由司法人員承擔(dān)的公益義務(wù),才能嚴(yán)守不損害委托人利益的職業(yè)底線,不被迫承擔(dān)協(xié)助追訴犯罪的職責(zé),不再搖身一變成為“控方證人”甚至“第二公訴人”;律師才可以完全站在委托人立場上,與其經(jīng)過充分溝通、協(xié)商和討論,在協(xié)調(diào)一致的基礎(chǔ)上形成最適當(dāng)?shù)霓q護方案和辯護策略,兩者相互配合,發(fā)揮刑事辯護的合力,產(chǎn)生最佳的辯護效果。唯有如此,辯護律師在委托人的配合下,才可以對國家專門機關(guān)構(gòu)成一種有力的制衡力量,通過積極有效的訴訟參與,對司法機關(guān)的裁判施加最大的影響,防止其做出不正確、不合法、不合理的定罪量刑結(jié)論。辯護律師唯有以維護委托人利益作為唯一的執(zhí)業(yè)出發(fā)點,才能保障委托人通過積極參與而獲得程序的正義,并避免委托人受到不公正的定罪量刑,從而實現(xiàn)實體的正義。
3.抗辯式審判方式運轉(zhuǎn)的需要
1996 年以來,我國刑事審判制度逐步吸收了英美對抗式訴訟的一些因素,確立了一種“抗辯式審判方式”。而“對抗式訴訟”的精髓在于確保控辯雙方通過講述“自己一方的故事”,各自展示本方的證據(jù)、事實和法律觀點,從而對中立的裁判者產(chǎn)生說服作用。對抗式訴訟建立在三個原理基礎(chǔ)之上:一是控辯雙方的“平等武裝”(equality of arms);二是法官保持中立裁判者的地位;三是禁止強迫一方為對方提供進攻自己的武器的“公平游戲”(fair play)原理。〔23〕參見陳瑞華:《刑事審判原理論》,北京大學(xué)出版社2003 年版,第273 頁以下。
我國原有的“雙中心模式”,是引進大陸法系刑事訴訟制度的結(jié)果,屬于與職權(quán)主義構(gòu)造相適應(yīng)的職業(yè)倫理模式。因為在職權(quán)主義構(gòu)造下,法官才是實施調(diào)查和法律適用的唯一主導(dǎo)者,而無論是檢察官還是被告人及其辯護律師,都屬于協(xié)助法官發(fā)現(xiàn)事實真相和正確適用法律的參與者。與此訴訟構(gòu)造密切相關(guān),辯護律師在訴訟過程中除了要維護委托人利益以外,更要忠實于事實真相,維護法律的正確實施,必要時不惜犧牲委托人的“不合法利益”,或者違背委托人的真實意愿。
但是,在吸收對抗式訴訟的部分因素建立起“抗辯式審判方式”之后,我國刑事審判程序逐步加強了控辯雙方的“對抗性”,隨著“交叉詢問機制”的引入,檢察官與辯護方各自提出本方的證據(jù),并對對方證據(jù)進行質(zhì)證,對對方證人進行反詢問。與此同時,面對控辯雙方各自講述“本方的故事”,并圍繞著論證本方主張和挑戰(zhàn)對方主張所進行的激烈抗辯,法官大體上保持中立的地位,更多地充當(dāng)“裁斷者”,而不是“發(fā)現(xiàn)者”,其主動發(fā)現(xiàn)事實真相的能力大為削弱。在這樣的審判構(gòu)造下,再賦予辯護律師過多的維護國家利益和社會利益的責(zé)任,顯然既不符合實際情況,也違背了對抗式訴訟的基本原理。辯護律師的唯一使命只能是站在委托人的立場上,與國家追訴機關(guān)進行訴訟抗辯,說服法官作出有利于委托人的裁判結(jié)論。唯有如此,辯護律師才能協(xié)助被告人與檢察官進行盡量地平等對抗,而不至于成為對方“痛打落水狗”的工具;辯護律師才能對法官構(gòu)成強有力的制衡,促使其嚴(yán)守中立的地位,避免對公訴方的指控不經(jīng)嚴(yán)肅審理即予以全盤接受;辯護律師也才能只把維護委托人利益作為唯一的訴訟目標(biāo),而不再承擔(dān)可能有損委托人利益的義務(wù)或責(zé)任。在一定程度上,不建立辯護律師職業(yè)倫理的“單一中心模式”,所謂的“抗辯式審判方式”就難以正常運轉(zhuǎn)。
4.有效辯護的保障
在原有的“雙中心模式”下,辯護律師要遵守相互矛盾的職業(yè)倫理規(guī)范,經(jīng)常在忠誠義務(wù)與公益義務(wù)之間進行困難的選擇,而有時會損害委托人的利益,造成無效的辯護。例如,辯護律師為“尊重事實”,作出被告人構(gòu)成犯罪的判斷,并以此為基礎(chǔ)制定辯護策略,但被告人卻堅持無罪觀點,兩者因此發(fā)生辯護觀點的沖突,法官最終一般不會采納被告人無罪的觀點。又如,辯護律師認(rèn)為委托人“隱瞞了重要事實”,或者提出了“非法委托事項”,未經(jīng)協(xié)商和說服就直接退出辯護,導(dǎo)致委托人處境更為不利。再如,辯護律師堅持依法提出法官回避、法院變更管轄等訴訟請求,在遭到法官拒絕后,直接退出法庭審理過程,拒絕繼續(xù)從事辯護活動,這使得委托人陷入不利的境地。
而在“單一中心模式”下,辯護律師不需要再像檢察官和法官那樣,承擔(dān)過多的發(fā)現(xiàn)真實、維護法律實施和實現(xiàn)公平正義等“司法義務(wù)”,而要按照有利于委托人、尊重委托人意志的原則從事辯護活動。這樣的職業(yè)倫理定位,可以保障律師盡職盡責(zé)地進行辯護,充分進行辯護準(zhǔn)備活動,與其通過協(xié)商、溝通和對話來解決辯護觀點的分歧,找到最佳的辯護方案和辯護策略,通過協(xié)調(diào)立場、形成合力來達(dá)到較好的辯護效果。在一定程度上,辯護律師履行“積極的忠誠義務(wù)”,就等于致力于實現(xiàn)有效辯護;辯護律師履行“消極的忠誠義務(wù)”,就意味著避免出現(xiàn)“無效辯護”;辯護律師尊重委托人的意志,就可以避免與委托人發(fā)生辯護觀點的沖突,實現(xiàn)有效的辯護。
我國辯護律師職業(yè)倫理逐漸從現(xiàn)有的“雙中心模式”走向“單一中心模式”,這是筆者所做的一種理論預(yù)測,也是筆者提出的一個應(yīng)然命題。對于這一觀點,盡管前面已經(jīng)做出了論證,但仍然會引發(fā)一些理論上的質(zhì)疑乃至挑戰(zhàn)。但無論如何,我國2007 年以來律師制度的發(fā)展,表明辯護律師的忠誠義務(wù)在律師職業(yè)倫理中居于越來越重要的地位,律師的公益義務(wù)逐步受到越來越多的限制。而2017年全國律師協(xié)會對辦理刑事案件規(guī)范的重大修訂,則首次確認(rèn)了辯護律師的“法律代理人”地位,強化了消極的忠誠義務(wù),并在忠誠義務(wù)中引入了尊重委托人意愿的內(nèi)涵,明確要求即便為實現(xiàn)公益義務(wù)也不得做“不利于委托人的辯護”。很顯然,這一規(guī)范大大削弱了“雙中心模式”的地位,朝著“單一中心模式”邁出了一大步。
當(dāng)然,要實現(xiàn)辯護律師職業(yè)倫理向“單一中心模式”的轉(zhuǎn)型,僅僅靠全國律師協(xié)會在上述辦案規(guī)范中的宣示性條款還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。在接受“單一中心模式”基本理念的前提下,有必要對辯護律師職業(yè)倫理的基本框架結(jié)構(gòu)進行全方位的改革。
首先,在辯護律師的執(zhí)業(yè)目標(biāo)方面,應(yīng)當(dāng)將忠誠義務(wù)奉為唯一的倫理要求,并要求律師在忠實于委托人利益的前提下,實現(xiàn)新公益義務(wù)的要求。具體而言,辯護律師應(yīng)當(dāng)將有效維護委托人利益,追求委托人利益的最大化作為一切辯護的出發(fā)點和歸宿。在此基礎(chǔ)上,辯護律師應(yīng)力求發(fā)現(xiàn)有利于委托人的證據(jù)和事實,避免委托人受到錯誤的、無根據(jù)的定罪判刑;辯護律師應(yīng)站在委托人的立場上糾正國家專門機關(guān)在適用法律方面的錯誤,避免委托人被采取非法的強制措施或者被給予違法的裁判結(jié)論;辯護律師還應(yīng)為實現(xiàn)委托人的利益而與國家權(quán)力進行法律抗?fàn)?,尋求一切機會和可能,對國家專門機關(guān)行使權(quán)力的行為進行有力的制衡。
其次,在辯護律師的職業(yè)定位方面,應(yīng)當(dāng)將其確定為“法律代理人”的地位,使其在委托代理關(guān)系的基礎(chǔ)上承擔(dān)法律義務(wù)。與民事訴訟代理人一樣,律師唯有經(jīng)過犯罪嫌疑人、被告人的正式授權(quán)或者同意,才能取得辯護人的資格;在取得辯護人資格后,律師應(yīng)在委托人授權(quán)和同意的前提下從事辯護活動,而不得超越授權(quán)和委托的范圍;辯護律師對案件所形成的辯護方案,唯有經(jīng)過與委托人協(xié)商、溝通和討論,并征得委托人同意下才能轉(zhuǎn)化為辯護策略;律師在辯護過程中應(yīng)隨時隨地與委托人保持溝通,遇有委托人提出異議的事項,律師應(yīng)盡到應(yīng)有的告知義務(wù)和溝通義務(wù);遇有律師與委托人發(fā)生嚴(yán)重的辯護意見分歧,并經(jīng)過必要溝通無法達(dá)成一致意見,或者律師與委托人失去基本的相互信任的,律師可以提出退出辯護的要求,但要及時告知委托人,通知主持訴訟程序的國家專門機關(guān),并在委托人委托或者被指定辯護人之后,才能正式解除委托代理關(guān)系。
再次,在“獨立辯護”的問題上,律師在辯護過程中應(yīng)當(dāng)獨立于偵查機關(guān)、檢察機關(guān)和法院,不再承擔(dān)任何與忠誠義務(wù)相矛盾的倫理要求,不再承擔(dān)幫助這些國家機關(guān)發(fā)現(xiàn)事實真相、實施法律和維護公平正義的責(zé)任。但是,在對待委托人方面,律師既要維護委托人的利益,也要尊重委托人的意志。未征得委托人的同意,律師既不得發(fā)表“不利于委托人的辯護意見”,也不得實施“不利于委托人的辯護活動”。遇有委托人固執(zhí)己見,堅持對其不利的辯護立場,律師應(yīng)向其發(fā)出告知、警示,并進行必要的分析、勸誡工作,說服其接受自己確定的“正確辯護方案”。無論如何,在委托人不同意、不接受的情況下,律師不得強行發(fā)表與委托人不一致甚至相互矛盾的辯護意見。
復(fù)次,為實現(xiàn)消極的忠誠義務(wù),律師無正當(dāng)理由不得拒絕辯護,不得泄露委托人的職業(yè)秘密;不得存在有損委托人利益的利益沖突。對于這三項基本的職業(yè)倫理規(guī)范,未來應(yīng)當(dāng)繼續(xù)加強,并重新設(shè)定上述倫理規(guī)范的例外情形。例如,律師中途退出辯護的正當(dāng)理由應(yīng)被限定為兩個方面:一是委托人對律師及其近親屬進行威脅、實施暴力或因其他原因使雙方喪失相互信任的;二是委托人提出了嚴(yán)重違法的委托事項或要求,經(jīng)律師予以勸誡,委托人仍然堅持這些要求的。又如,律師只有在兩種情況下才可以放棄承擔(dān)保守委托人職業(yè)秘密的義務(wù):一是委托人指控律師實施某一犯罪行為,而律師需要提供職業(yè)秘密來進行辯護的;二是委托人正在實施重大犯罪行為,而經(jīng)律師發(fā)出警告、勸誡、阻止仍然一意孤行的。在上述第二種情形下,律師應(yīng)優(yōu)先選擇退出辯護,解除委托關(guān)系,而一般不得充當(dāng)“告密者”或者“控方證人”。再如,作為避免利益沖突的例外,當(dāng)存在法律沒有明文禁止的利益關(guān)系的,只有在不損害委托人利益的情況下,才可以被視為“無害的利益沖突”。
最后,忠誠義務(wù)并不是一項絕對的職業(yè)倫理規(guī)范,而應(yīng)受到外部的法律限制。我們可以將這些外部限制視為公益義務(wù)的要求,但這些限制性規(guī)范也應(yīng)受到嚴(yán)格的限制。一般而言,律師在維護委托人利益方面,應(yīng)遵循以下四個方面的禁止性規(guī)范:一是不得通過實施賄賂、承諾給予利益、進行不當(dāng)接觸等方式來損害司法人員的廉潔性;二是不得對司法人員采取人身攻擊、有辱人格尊嚴(yán)等行為,也不得采取擾亂法庭秩序等破壞法律實施的行為;三是不得實施毀滅、偽造證據(jù),幫助委托人毀滅偽造證據(jù),或者通過威脅、賄買、唆使、引誘等方式迫使證人改變證言或者作偽證等妨礙司法公正的行為;四是不得對正在處理的案件采取披露案情、發(fā)表評論意見、向司法人員施加壓力等干預(yù)司法人員判斷的行為。一般情況下,上述禁止性規(guī)范并不是要由辯護律師所獨自遵守的,而屬于所有人都要一體遵守的行為準(zhǔn)則。在要求律師遵守這些規(guī)范,以及追究律師法律責(zé)任方面,律師應(yīng)受到公平對待,而不應(yīng)有任何差別對待或受到職業(yè)報復(fù)的情況。