摘 要:如今,我國的故意傷害罪在司法現(xiàn)狀中存在諸多問題,同時定罪率也非常的高。從刑法的角度來分析,造成的原因主要有三點:一是在發(fā)生故意傷害行為時,通常會把正當(dāng)防衛(wèi)認(rèn)定為相互斗毆或是防衛(wèi)過當(dāng),進(jìn)而把正當(dāng)防衛(wèi)判定為故意傷害罪;二是由斗毆導(dǎo)致的輕傷,則直接認(rèn)定為故意傷害罪;三是把暴行故意認(rèn)定為故意傷害罪,而輕傷故意則不被判定為故意傷害罪。因此,本文針對以上三個原因進(jìn)一步的分析,分別從正當(dāng)防衛(wèi)、被害人承諾、以及缺乏故意傷害行為認(rèn)識這三個方面來研究故意傷害罪的判定,從而給刑法學(xué)界提供有意義的理論基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:故意傷害罪;司法現(xiàn)狀;正當(dāng)防衛(wèi)
一、將正當(dāng)防衛(wèi)認(rèn)定為故意傷害罪
(一)將典型的正當(dāng)防衛(wèi)認(rèn)定為相互斗毆,進(jìn)而認(rèn)定為故意傷害罪
從司法的角度去看待與搶劫、強(qiáng)奸等不法行為作斗爭的現(xiàn)象,都可以被納為正當(dāng)防為這一類型,之所以可以被歸納為正當(dāng)防衛(wèi),是因為搶劫、強(qiáng)奸等行為屬于違法行為,而被害人進(jìn)行反擊是屬于制止這種不法行為,所以在司法機(jī)關(guān)視角里面,被害人和不法分子進(jìn)行反擊不能被認(rèn)定為相互斗毆。但是,與之恰恰相反的是從我國種種實踐案例來看,幾乎不存在被害人對不法分子實施傷害行為時候,被害人采取正當(dāng)行為的案例,從這一點可以看出,在實際生活中,對于正當(dāng)防衛(wèi)這種行為都會被司法機(jī)關(guān)認(rèn)為是斗毆行為,更為嚴(yán)重者甚至?xí)徽J(rèn)定為故意傷害罪,所以這也是我國在犯罪行為中故意傷害罪出現(xiàn)最高次數(shù)的根本原因。
(二)將正當(dāng)防衛(wèi)認(rèn)定為防衛(wèi)過當(dāng), 進(jìn)而認(rèn)定為故意傷害罪
通過列舉幾個實際案例來分析說明目前司法現(xiàn)狀:第一類過分要求正當(dāng)防衛(wèi)的手段不能太激烈,不能傷害到其他人,若因為在正當(dāng)防衛(wèi)過程中,因為使用不正當(dāng)工具傷害到不法分子,那么就會被司法機(jī)關(guān)認(rèn)定為故意傷害罪;第二類對《刑法》里面的第20條第一款與第三款兩者之間的關(guān)聯(lián)存在一定誤解,認(rèn)為不法侵害行為沒有實實在在的傷害到被害人,但是被害人卻在自護(hù)過程中實實在在的傷害到了不法分子,那么就被認(rèn)為故意傷害罪。第三類沒有重視和注重在司法機(jī)關(guān)抓捕不法分子的時候,不法分子對被傷害者造成了新的傷害,卻把視角著重放在被害人在行使防衛(wèi)自護(hù)行動時,對不法分子造成的傷害,將其判定為故意傷害罪名。
二、將被害人承諾的行為認(rèn)定為故意傷害罪
無論是站在刑法角度還是有無價值的立場角度,不管這個方面是否明確制定得承諾的傷害,只要被害人和不法分子二者之間都達(dá)成了共識,那么 ,被害人對輕傷害的承諾是具備可承認(rèn)性的,是不能被認(rèn)定為故意傷害罪。之所以出現(xiàn)這類理論,是因為法益基本構(gòu)成包括了自由法益處分, 所以, 從客觀的角度去分析,對比所受的輕傷害和自己的決定權(quán)利之間的比重,適度的將自己具備的決定權(quán)和傷害形成均衡比例,便可以得出輕傷害的承諾。在實踐中有著這樣一類情況,發(fā)生聚眾斗毆這類情況,傷害者便可以對被害人做出傷害承諾,但是《刑法》里面第292條第二款明確規(guī)定了如果因為發(fā)生聚眾斗毆這類情況而造成某一方受到重傷,便會判定為故意傷害罪,這一現(xiàn)象就充分說明如果聚眾斗毆沒有造成某一方受到嚴(yán)重創(chuàng)傷,只是受到輕微傷害的話,不會被判定為故意傷害的罪名,只會被判定為聚眾斗毆的罪名,所以傷害程度的重與輕與判定的罪名是有直接的關(guān)聯(lián)。
三、將缺乏傷害故意的行為認(rèn)定為故意傷害罪
在我國刑法條例里面沒有明確表明暴行罪應(yīng)該受到的處罰有哪些,但是故意傷害罪卻不能被納入為暴行罪里面。所以,成立故意傷害罪最主要的條件之一便是傷害者要具備故意的行為,簡單來說,明知道傷害他人會造成的后果,卻仍對最終結(jié)果置之不管,肆意行使傷害行為造成被受害者身體上、精神上的損傷,則可以認(rèn)定為故意傷害罪,但是,若是造成他人受到較輕程度的傷害,或者是在偶然的情況下,意外造成他人發(fā)生死亡事件,也不能武斷的被判定為故意傷害罪名。但是,從宏觀的角度來看,暴行本身和毆打沒有實質(zhì)上面的區(qū)別,其均會對被害者造成一定程度上的肉體或者精神上面的傷害,若是暴行和毆打都造成輕傷以上傷害然,那么基本本便可以判定為故意傷害罪。
可是,相較于日本、韓國等多種國家的做法,我國的做法是按照《刑法》第一條第一款規(guī)定的條例,只有傷害者做出的傷害行為是出自于故意的初衷,那么便具備成立故意傷害罪名的條件。如何判斷傷害者是否具備故意的想法,不能僅僅只憑借當(dāng)事人的說法為依據(jù)從而得出相應(yīng)的結(jié)論,而是要綜合整個案例進(jìn)行分析,詳細(xì)了解整件事情的起因經(jīng)過,從而得出準(zhǔn)確的結(jié)論。
參考文獻(xiàn):
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作者簡介:
吳其珊(1996~ ),女,漢族,海南瓊中人,本科,研究方向:法學(xué)。