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正當防衛(wèi)熱案帶給我們的幾個問題思考

2018-02-26 12:55黃京平
中國檢察官·經(jīng)典案例 2018年9期
關(guān)鍵詞:行兇昆山司法

黃京平

聽了幾位老師的高見,就這兩起案件,我想說以下四個方面的思考:

第一,關(guān)于民意,因為我們不可能回避民意。無論是于歡案還是昆山反殺案,我個人認為,至少在現(xiàn)有的環(huán)境下,在新媒體、自媒體極度發(fā)達的情況下,我們應(yīng)該將涉及案件的民意引申理解為一種司法參與。這是民眾參與司法的一種方式,我們現(xiàn)在必須面對這么一個現(xiàn)實。以往,司法民主更多的主要體現(xiàn)在案件旁聽、陪審,參審等方面。但是,有很多案件,比如昆山的案件和于歡案件,民眾參與的方式是不同的。在昆山這個案件中,結(jié)案時間很特殊,它在公安機關(guān)立案偵查階段撤案,立案后再撤案,就不可能按照正常的訴訟階段進入到審判階段?;蛘哒f換句話說,這個標桿性案件的示范效應(yīng),會使更多的案件在偵查階段、審查起訴階段終止刑事訴訟。在這種情況下,民眾如何參與到司法中來?我個人覺得應(yīng)當正常的看待輿論。昆山反殺案的正確定性,到底是輿論勝利還是法律人勝利?我個人認為兩者的權(quán)重應(yīng)該是都很大。所以,某種意義上講,在新媒體時代下,我們要關(guān)注民眾參與司法的新途徑、新的方式。法律人也應(yīng)該適應(yīng)這種新的環(huán)境和新的氛圍。在這種新的環(huán)境和新的氛圍下,應(yīng)有冷靜的法律思考,這是我想說的第一點。記得拉德布洛赫曾經(jīng)說過這樣的話,“人民不能過問之權(quán)力,乃以人民為工具,不以人民為目的之權(quán)力”。換句話說,在我們追求法治的進程中,民眾參與司法的途徑、方式、力度都在發(fā)生改變。所以,我們從這個案件中應(yīng)該總結(jié)出這么一點。而且,黃河院長領(lǐng)導的國家檢察官學院,可以把它作為一個話題進一步去研究、去思考,去調(diào)研,甚至可以研究它的制度化。

第二, 技術(shù)重要還是理念重要?今天更多的學者,比如說剛才周光權(quán)教授、馮軍教授,講的更多的是技術(shù)層面的事情。我個人認為,這兩個案件反映出,我們的制度資源已經(jīng)足夠。我們關(guān)于正當防衛(wèi)的規(guī)定,其實已經(jīng)相對比較完整。我們現(xiàn)在更多的缺的是什么?缺的是理念。換句話說,實際上我們的視角變了,我們的理念調(diào)整了,在一定程度上就可以去充分的激活我們沉睡的制度。激活沉睡的制度,在有些情況下,實際上就是調(diào)整或改變我們已有的一些司法慣性,或者換句話說,這種司法慣性的調(diào)整是因理念的調(diào)整而改變。其實我們的司法官都知道這些制度,都知道這些規(guī)則。包括剛才講的規(guī)則,包括新總結(jié)的規(guī)則。比如說車浩教授總結(jié)的規(guī)則,我贊同車浩教授總結(jié)的規(guī)則。 正當防衛(wèi)制度,就要樹立邪不壓正的觀念、正必壓邪的觀念。這個案件就是邪不壓正,正必壓邪,不退讓,不妥協(xié),就得向民眾傳達這種理念。在這種案件的定性判斷中,優(yōu)勢當然要向正義一方傾斜,所有的關(guān)于規(guī)則的判斷,包括技術(shù)的運用,包括制度的激活,都要以這種理念為支撐,這是我想說的第二點。

第三, 檢察機關(guān)在昆山這個案件中提前介入,是一個成功的案例,要很好的總結(jié)。總結(jié)或歸納這個案例的判斷規(guī)則,應(yīng)注意到檢察官精確的取證。精確的取證很重要,但是也應(yīng)注意到檢察官在精確取證的情況下,還是做了一個整體判斷。就像周光權(quán)教授剛才說的,要把它作為一個連續(xù)性的行為加以理解。我再補充剛才前面說的理念問題,比如剛才說到行兇,其實行兇這個詞,如果理念改了,就沒有必要用行兇這個詞,有第20條第3款規(guī)定的嚴重危及人身安全的暴力行為,完全可以把行兇解釋進去。比如周光權(quán)教授剛才提到國外的刑法沒有我們這么詳細的規(guī)定,為什么可以把行兇解釋進去?那就是因為理念——邪不壓正、正必壓邪的理念,這是進行實質(zhì)性解釋的結(jié)果。

第四點,關(guān)于指導案例的形成機制和修正機制。我們的指導案例制度,目前要求是必須進入到檢察環(huán)節(jié)的案例,比如說不起訴案例,法定不起訴、相對不起訴、存疑不起訴,以及必須是進入到審判環(huán)節(jié)的案例,才能形成指導案例。但是,昆山的這個案例,毫無疑問具有充分的指導意義,但是按照目前的制度運行情況,它不能上升到指導案例的層面。這是一個非常新的問題。我建議黃河院長,組織國家檢察官學院研究指導案例制度能不能往前走一步,就是把這個案件,檢察機關(guān)提前介入的成功案例變成指導案例。這是指導案例制度發(fā)展值得重視的一個新的領(lǐng)域。最后,我想說一下于歡故意傷害案。于歡案已經(jīng)成為最高人民法院第93號指導案例。93號指導案例的裁判要點之一是,限制人身自由有侮辱、輕微毆打情節(jié),且并不十分緊迫的不法侵害,針對這種情況,認定為防衛(wèi)過當。但是必須注意,這個指導案例里,有一個值得高度關(guān)注的一個問題:案件事實的認定部分確認,22:22分,那幾個加害人人沖上去,有掐于歡脖子的行為。如果這個事實要能認定,換句話說,前面的說不十分緊迫的不法侵害可能就改變了,我不知道我這樣的理解對不對。換句話說,最高人民法院對93號指導案例裁判要點的歸納和總結(jié),與案件的事實之間是有一些偏差或偏離。如果是有掐脖子等行為,我個人認為已經(jīng)轉(zhuǎn)換成十分緊迫的不法侵害,已經(jīng)不是不十分緊迫的不法侵害了。我想提出一個問題,我們的指導案例如果錯了,能不能有一個修正指導案例的機制?于歡案作為指導案例,為什么事實是這樣的,最后總結(jié)出來的裁判要點是另外一回事。我感覺到非常蹊蹺。所以,這也是一個值得討論的問題,如果指導案例真是錯了,應(yīng)該有一個調(diào)整的辦法,或者說有一個調(diào)整的機制。

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