陶慧
摘 要:我國出于保證行政管理效率及其連續(xù)性、行政行為公定力理論及公共利益優(yōu)先理論等方面的考量,采用行政訴訟不停止執(zhí)行原則。但隨著我國行政訴訟實(shí)踐的開展和行政法學(xué)領(lǐng)域相關(guān)問題討論的深入,理論和實(shí)踐領(lǐng)域?qū)ξ覈姓V訟中不停止執(zhí)行原則的質(zhì)疑之聲越來越多。為了充分發(fā)揮行政訴訟的功能,確保公民權(quán)益保護(hù)的無漏洞性和有效性,我國應(yīng)借《行政訴訟法》修改的契機(jī),放棄不停止執(zhí)行原則,改用停止執(zhí)行原則。
關(guān)鍵詞:行政訴訟;停止執(zhí)行原則;不停止執(zhí)行原則
中圖分類號(hào):D925.3 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):1002-2589(2013)17-0122-02
一、我國行政訴訟中的不停止執(zhí)行原則
(一)《行政訴訟法》第44條
《行政訴訟法》第44條內(nèi)容為:“訴訟期間,不停止具體行政行為的執(zhí)行。但有下列情形之一的,停止具體行政行為的執(zhí)行:被告認(rèn)為需要停止執(zhí)行的;原告申請停止執(zhí)行,人民法院認(rèn)為該具體行政行為的執(zhí)行會(huì)造成難以彌補(bǔ)的損失,并且停止執(zhí)行不損害社會(huì)公共利益,裁定停止執(zhí)行的;法律、法規(guī)規(guī)定停止執(zhí)行的。”
由此可知,我國行政訴訟中采取以不停止執(zhí)行為原則,停止執(zhí)行為例外的做法。
(二)我國采用不停止執(zhí)行原則的理由
1.保證國家行政管理的效率及其連續(xù)性
行政是為了達(dá)到某種目的而進(jìn)行的具有連續(xù)性的具體活動(dòng),在顧及合法性的同時(shí),也需要考慮到行政的效率問題。這是由國家資源的有限性和行政管理的復(fù)雜多變性決定的[1]。國家行政管理理應(yīng)是連續(xù)并有一定效率保證的,這就要求行政行為不能因訴訟而停止。如果行政相對人提出訴訟請求就意味著停止涉訴行政行為的執(zhí)行,則容易導(dǎo)致訴訟泛濫,降低行政管理的效率,動(dòng)搖正常的行政管理秩序。
2.行政行為的公定力理論
“公定力的概念由日本學(xué)者美濃部達(dá)吉首先提出”,他“對國家的權(quán)威和行政組織內(nèi)部的監(jiān)督手段予以極大的信賴,并依此作為公定力的依據(jù)”[2]。行政行為的公定力理論認(rèn)為“行政行為一經(jīng)做出,即使具有瑕疵,在未經(jīng)法定國家機(jī)關(guān)按法定程序做出認(rèn)定和宣告以前,也具有被視為合法行為并要求所有國家機(jī)關(guān)、社會(huì)組織和個(gè)人尊重的法律效力”[3],這一點(diǎn)不應(yīng)受到訴訟活動(dòng)的影響。
3.公益優(yōu)先理論
可以說公共利益高于公民私益是不停止執(zhí)行原則的直接根據(jù)[4]。公益優(yōu)先理論源于利益衡量理論,該理論以價(jià)值相對主義為基礎(chǔ),注重各種具體利益的比較。在采?。ú唬┩V箞?zhí)行原則的選擇方面,實(shí)際上涉及立法者對公共利益和公民私益孰輕孰重的衡量。采取不停止執(zhí)行原則比較有利于保障公共利益:首先,在涉訴行政行為針對的對象是具有社會(huì)危害性的行為時(shí),停止執(zhí)行有可能給社會(huì)帶來不良后果,不利于公共利益的維護(hù);其次,在當(dāng)今社會(huì)環(huán)境下,人與人之間的關(guān)系日益復(fù)雜,在很多情況下“某一行政行為地做出不僅關(guān)系到直接相對人的利益,也可能影響眾多相關(guān)人的利益”[2]。如果采取停止執(zhí)行原則,僅僅基于行政相對人單方面的懷疑及其起訴行為就停止執(zhí)行涉訴具體行政行為,這不利于不特定“眾多相關(guān)人”的利益,不利于公共利益的維護(hù)。另一方面,采取停止執(zhí)行原則比較有利于保障行政相對人的公民私益:在涉訴行政行為對行政相對人直接產(chǎn)生負(fù)面影響,有可能使相對人權(quán)益受到無法補(bǔ)救的損害時(shí)候,不停止執(zhí)行有可能會(huì)將行政相對人的公民私益置于十分危險(xiǎn)的境地。
我國在被社會(huì)普遍認(rèn)可的價(jià)值理念的影響下,當(dāng)公民私益與公共利益發(fā)生沖突時(shí),社會(huì)整體而言會(huì)更加傾向于保護(hù)后者。這與我國的傳統(tǒng)文化背景有著十分密切的聯(lián)系,也直接影響了我國在行政訴訟中選擇采用不停止執(zhí)行原則。
二、對我國行政訴訟不停止執(zhí)行原則的質(zhì)疑
隨著我國行政訴訟實(shí)踐的開展和行政法學(xué)領(lǐng)域相關(guān)問題討論的深入,理論和實(shí)踐領(lǐng)域?qū)ξ覈姓V訟中不停止執(zhí)行原則的質(zhì)疑之聲越來越多,這主要集中在以下幾個(gè)方面。
(一)對“保證國家行政管理的效率及其連續(xù)性”理由的質(zhì)疑
在提起訴訟之后,行政行為執(zhí)行的阻礙只是一個(gè)短暫的過程,而且其目的在于防止被訴行為給行政相對人帶來負(fù)面影響,這符合現(xiàn)代行政既重效率又重公正的趨勢。此外,如果違法的行政行為得到了執(zhí)行,相應(yīng)的行政主體需要在判決做出之后采取一定措施來進(jìn)行補(bǔ)救,能否補(bǔ)救暫且不論,其必然會(huì)在整體上降低行政效率,不利于保證行政管理的有效性和連續(xù)性。
另一方面,認(rèn)為采取停止執(zhí)行原則會(huì)影響國家行政管理效率及其連續(xù)性的觀點(diǎn)主要基于這樣一種邏輯:如果僅因?yàn)樾姓鄬θ似鹪V,涉訴具體行政行為便要被中止執(zhí)行,則有可能帶來訴訟泛濫的情況。然而實(shí)際上,從我國現(xiàn)階段的行政訴訟司法實(shí)踐情況來看,行政訴訟案件數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于民事訴訟等其他訴訟類型,甚至有些地方法院的行政審判庭淪為了“空擺設(shè)”。在這樣一種行政訴訟案件“畸少”的現(xiàn)實(shí)條件下,仍將避免濫訴作為采用不停止執(zhí)行原則的理由顯然過于牽強(qiáng)。
(二)對“行政行為的公定力理論”理由的質(zhì)疑
首先,所謂行政行為的公定力理論屬于特別權(quán)力關(guān)系理論的重要內(nèi)容,其本質(zhì)是“以國家權(quán)威和地位作為行政行為合法及有效的基礎(chǔ),顯然與民主自由的法治國理念不相符”,“現(xiàn)代很多國家的行政法理論已對公定力理論做出了修正”[5]。其次,鑒于公權(quán)力主體的天然優(yōu)越地位,行政活動(dòng)過程中的行政主體與行政相對人已經(jīng)處于較為明顯的地位不平等狀態(tài)。如果在行政相對人為了尋求司法保護(hù)而提起行政訴訟,并進(jìn)入到行政訴訟過程之后仍以公定力理論為由,在未經(jīng)法定機(jī)關(guān)判斷之前主觀臆斷涉訴具體行政行為的合法性,并不停止執(zhí)行涉訴行為的話,這將在很大程度上減弱司法保護(hù)的有效性,并有將雙方當(dāng)事人在行政過程中的不平等地位延續(xù)到司法過程中的嫌疑。
(三)對“公益優(yōu)先理論”理由的質(zhì)疑
首先,如何界定“公共利益”一直以來難有定論。一般看來,行政機(jī)關(guān)被認(rèn)為是公共利益的代表者。但實(shí)際上,行政機(jī)關(guān)在日常運(yùn)行過程中會(huì)不可避免地產(chǎn)生獨(dú)立的部門利益,這種部門利益既可能與公共利益相符,也可能與公共利益相悖。在這種情況下,加之“公共利益”的界定存在困難,其很可能淪為行政機(jī)關(guān)的一塊“萬能磚”,行政機(jī)關(guān)假借公共利益的名義另謀其他的情形在所避免。
此外,我國現(xiàn)階段的時(shí)代背景較之《行政訴訟法》制定時(shí)已經(jīng)發(fā)生了十分重大的變化。與過去年代習(xí)慣性地呼吁“公共利益高于一切”不同,在現(xiàn)階段的社會(huì)大背景下,人們逐漸開始注重對公民私益的保護(hù)。在這種背景下,再次將“公共利益高于公民私益”作為采用不停止執(zhí)行原則的理由之一,顯然不太令人信服。
(四)不停止執(zhí)行原則與我國行政強(qiáng)制執(zhí)行制度相矛盾
由《行政訴訟法》的相關(guān)規(guī)定可知,我國的行政強(qiáng)制執(zhí)行包括兩條途徑,即行政機(jī)關(guān)依法強(qiáng)制執(zhí)行與申請人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。
行政機(jī)關(guān)申請人民法院強(qiáng)制執(zhí)行的情況。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于執(zhí)行<中華人民共和國行政訴訟法>若干問題的解釋》第93條可知,“人民法院受理行政機(jī)關(guān)申請執(zhí)行其具體行政行為的案件后,應(yīng)當(dāng)在30日內(nèi)由行政審判庭組成合議庭對具體行政行為的合法性進(jìn)行審查,并就是否準(zhǔn)予強(qiáng)制執(zhí)行作出裁定”。法院在執(zhí)行前需要對具體行政行為的合法性進(jìn)行審查,只有審查認(rèn)為合法的才予以執(zhí)行。在這種情況下,采用不停止執(zhí)行原則,則相當(dāng)于“讓人民法院繼續(xù)對一個(gè)已被自己確認(rèn)為合法的行政行為繼續(xù)審理,看其是否合法”。這顯然造成了一個(gè)不可自圓的矛盾,將法院推入到了尷尬的境地[6]。
行政機(jī)關(guān)依法自行強(qiáng)制執(zhí)行的情況。根據(jù)我國現(xiàn)行有效的法律法規(guī),我國享有強(qiáng)制執(zhí)行權(quán)的行政機(jī)關(guān)屈指可數(shù),這使得我國行政強(qiáng)制執(zhí)行制度的基本格局為“以法院為主,以行政機(jī)關(guān)為輔;以申請執(zhí)行為一般,以自己執(zhí)行為例外”[6]。由此可知,不停止執(zhí)行原則真正能夠得以使用的情況少之又少,這樣一來就很難稱之為一項(xiàng)“原則”了。
三、結(jié)語
由于受到傳統(tǒng)行政法學(xué)理論等因素的影響,我國行政訴訟往往過于強(qiáng)調(diào)事后性,而“忽視了如何有效避免行政行為所確定的權(quán)利義務(wù)關(guān)系付諸實(shí)現(xiàn)之前,特別是形成不可逆轉(zhuǎn)的現(xiàn)實(shí)之前,對公民權(quán)益的保護(hù)問題?!盵7]為了充分發(fā)揮行政訴訟的功能,確保公民權(quán)益保護(hù)的無漏洞性和有效性,諸多學(xué)者認(rèn)為應(yīng)借《行政訴訟法》修改的契機(jī),放棄不停止執(zhí)行原則,改用停止執(zhí)行原則。筆者對我國行政訴訟中不停止執(zhí)行原則的理由進(jìn)行簡要分析并展開質(zhì)疑,這也在于表明筆者贊同停止執(zhí)行原則的觀點(diǎn)。
參考文獻(xiàn):
[1]彭情寶.德日兩國起訴(不)停止執(zhí)行原則之比較[J].溫州大學(xué)學(xué)報(bào):社會(huì)科學(xué)版,2008,(6).
[2]陳霜玲.不停止執(zhí)行原則的反思與變革——比較法的維度[D].重慶:西南政法大學(xué),2006.
[3]葉必豐.行政行為的效力研究[M].北京:中國人民大學(xué)出版社,2002:76.
[4]馬懷德.司法改革與行政訴訟制度的完善[M].北京:中國政法大學(xué)出版社,2004:308.
[5]許炎.行政法上不停止執(zhí)行原則之思考與重構(gòu)[D].武漢:武漢大學(xué),2004.
[6]石紅心.起訴不停止執(zhí)行原則質(zhì)疑[J].行政法學(xué)研究,1997,(4).
[7]黃學(xué)賢.行政訴訟中的暫時(shí)性法律保護(hù)制度探討[J].東方法學(xué),2008,(4).