由佳田
摘 要:美國的“私人檢察總長”理論經(jīng)過誕生之初對(duì)原告資格探討到正式納入立法予以明確、發(fā)展為公民訴訟形式等階段,逐步成為維護(hù)社會(huì)公共利益的重要訴訟理論,也是公民參與社會(huì)公共利益保護(hù)的有效途徑。我國當(dāng)前公益訴訟制度發(fā)展過程中,應(yīng)進(jìn)一步借鑒“私人檢察總長”理論原告主體多元,通過訴前程序開展預(yù)防性公益保護(hù),堅(jiān)持行政權(quán)力優(yōu)先原則等經(jīng)驗(yàn),規(guī)避該理論存在的原告資格過度擴(kuò)張,私人逐利性與公益保護(hù)價(jià)值追求相矛盾以及片面追求政治效果的弊端,促進(jìn)行政公益訴訟制度更加全面發(fā)展。
關(guān)鍵詞:私人檢察總長 公益訴訟 原告資格 公民訴訟
黨的二十大報(bào)告在“堅(jiān)持全面依法治國,推進(jìn)法治中國建設(shè)”一章中專門指出,“完善公益訴訟制度”,為新時(shí)代檢察公益訴訟工作擘畫了發(fā)展方向,具有里程碑意義。通過研究美國“私人檢察總長”的傳統(tǒng)判例,借助比較研究的視角與方法,分析“私人檢察總長”理論對(duì)我國行政公益訴訟的借鑒意義,同時(shí)對(duì)這一理論的不足進(jìn)行剖析,有利于促進(jìn)完善我國行政公益訴訟的制度設(shè)計(jì)和運(yùn)行方式,為公益訴訟發(fā)展提供理論與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
一、“私人檢察總長”理論發(fā)展溯源
美國被認(rèn)為是現(xiàn)代公益訴訟制度的發(fā)源地。在判例法為主要法律淵源的英美法系國家,行政公益訴訟最為著名的是“私人檢察總長”理論。公益“私人檢察總長”理論是美國環(huán)境公益訴訟制度的重要成就。[1]20世紀(jì)30至40年代,公益訴訟“私人檢察總長理論”正式確立的標(biāo)志為美國聯(lián)邦第二巡回上訴法院審理的“美國紐約州工業(yè)聯(lián)合會(huì)訴伊克斯案”(Associated Industries of NewYork State v.lckes)。
“美國紐約州工業(yè)聯(lián)合會(huì)訴伊克斯案”發(fā)生于1943年,原告是美國紐約州工業(yè)聯(lián)合會(huì),作為一家會(huì)員公司,其成員主要為紐約的工商業(yè)公司,并包含許多煤炭消費(fèi)者。被告是掌管著煙煤交易定價(jià)職責(zé)的內(nèi)政部長Ickes和煙煤部門的主任惠勒,該案的主審法官是弗蘭克(Frank)。原告紐約州工業(yè)聯(lián)合會(huì)代表眾多煙煤消費(fèi)者要求審查內(nèi)政部根據(jù)1937年煙煤法案授權(quán)所作的命令,該命令旨在提高紐約州煙煤最低價(jià)格,即每噸增加20美分,因這一命令造成煙煤消費(fèi)者權(quán)益受損而向法院依法提起訴訟,要求法院進(jìn)一步審查內(nèi)政部提高煤炭價(jià)格的命令是否符合聯(lián)邦法律規(guī)定,并解決煤炭交易價(jià)格過高引發(fā)的消費(fèi)者權(quán)益受損問題。內(nèi)政部及其煙煤主管部門辯稱,原告沒有資格就該命令質(zhì)疑,因?yàn)樗皇抢媸軗p的主體。法院審理過程中就原告(消費(fèi)者)是否具有起訴資格展開爭論,法官弗蘭克在法庭中提出了私人檢察總長理論,“國會(huì)為了公共利益可以授權(quán)檢察總長對(duì)行政機(jī)關(guān)行為申請(qǐng)司法審查,也有權(quán)以法律指定其他當(dāng)事人作為私人檢察總長”,法院在判決中詳細(xì)論述了這一理論的內(nèi)在邏輯,并作出最終判決:“駁回上訴人(即煤炭消費(fèi)者)反對(duì)煤價(jià)上漲的請(qǐng)求”的動(dòng)議被否決,因?yàn)樽袷亍睹绹鵁熋悍ā窌?huì)損害上訴人的權(quán)利,而且被上訴人(內(nèi)政部即煙煤部門)對(duì)于原告群體資格的質(zhì)疑沒有任何根據(jù)。
這一判例認(rèn)同了煤炭消費(fèi)者、紐約州工業(yè)聯(lián)合會(huì)的原告資格,也標(biāo)志著“私人檢察總長”理論正式在美國的確立定型。不僅明確了“私人檢察總長”制度框架下參與訴訟的目的和主體范圍,即其目的就是可以出于對(duì)公共利益保護(hù)的考慮進(jìn)行訴訟,而且對(duì)于私人檢察長的身份合法性、合憲性進(jìn)行了更為充分的闡釋。私人檢察總長也可以是與行政機(jī)關(guān)違法行為有實(shí)質(zhì)性關(guān)聯(lián)的公民個(gè)人代表作為原告提起訴訟。即判決書中提出,“人們可能認(rèn)為,一個(gè)可能因行政機(jī)關(guān)頒發(fā)的許可證而受到經(jīng)濟(jì)損害的人將是唯一有足夠的利益的原告以起訴政府部門的人,并請(qǐng)求法院確認(rèn)授予許可證行為違法,但國會(huì)有權(quán)授予這些相關(guān)公民以原告資格來起訴”。關(guān)于這些相關(guān)公民的限定,判決進(jìn)一步指出,公民針對(duì)政府官員非法行為的起訴,如果沒有可審理的“爭議”,《美國憲法》第3條規(guī)定法院沒有管轄權(quán),除非公民表明政府行為侵犯或即將侵犯其私人實(shí)質(zhì)性利益,則公民的原告資格受到法律保護(hù);這一判例還明確國會(huì)可指定司法部長(總檢察長)及政府官員擔(dān)任“私人檢察總長”提起訴訟,該案判決中載明“國會(huì)可以根據(jù)憲法授權(quán)自己的官員,如司法部長提起訴訟,以防止其他官員違反其法定權(quán)力,因?yàn)榇嬖趯?shí)際爭議,而司法部長在爭議中出于維護(hù)公眾或政府的利益的目的。同時(shí),國會(huì)可以根據(jù)憲法頒布法令,指定其他公職人員來提起訴訟,授予任何非官方人士或指定的非官方人士提起訴訟,以防止官員違反其法定權(quán)力采取行動(dòng)”。該判例也闡明其他主體也可以得到國會(huì)授權(quán)擔(dān)任“私人檢察總長”,如社會(huì)組織可被授權(quán)擔(dān)任私人檢察總長,對(duì)行政行為申請(qǐng)司法審查。判決中指出,“憲法并沒有禁止國會(huì)授權(quán)存在實(shí)際爭議的任何人,提起涉及這類爭議的訴訟,即使唯一的目的是維護(hù)公眾利益,這被授權(quán)的人就是私人檢察總長”。
通過分析上述判例,私人檢察總長訴訟既可以由特定國家機(jī)關(guān)提起,又可以由與被訴事實(shí)沒有直接利害關(guān)系、但有間接利害關(guān)系的普通公民擔(dān)任公共利益代表提起,為了防范政府官員采取違反法律規(guī)定權(quán)力的行政行為,政府官員、檢察機(jī)關(guān)、公民、社會(huì)組織都有權(quán)獲得國會(huì)授權(quán),對(duì)行政違法行為進(jìn)行監(jiān)督并起訴,前提是法院經(jīng)審查認(rèn)為公共利益確實(shí)遭受損害,存在實(shí)際“爭議”,其原告范圍較為廣闊。這一案例對(duì)公益訴訟公民原告資格放寬是頗為積極的信號(hào),20世紀(jì)60至70年代,美國《民權(quán)法案》中第一次加入了“私人檢察總長”理論,這一理論的發(fā)展逐漸達(dá)到高峰。70至90年代,這一理論逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楣裨V訟形式,并在生態(tài)環(huán)境保護(hù)、污染治理和綠色發(fā)展等領(lǐng)域發(fā)揮出獨(dú)特作用;90年代以來,“私人檢察總長”訴訟在民眾權(quán)益保護(hù)、反壟斷等領(lǐng)域遭受一定程度的挑戰(zhàn),表現(xiàn)為聯(lián)邦法院對(duì)訴訟范圍、訴前程序、原告資格等進(jìn)行限制,其在司法實(shí)踐中的應(yīng)用也隨之發(fā)生變化。
二、“私人檢察總長”理論的借鑒意義
(一)檢察機(jī)關(guān)作為行政公益訴訟的起訴人
“私人檢察總長”經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌驗(yàn)闄z察機(jī)關(guān)在行政公益訴訟制度中,承擔(dān)行政執(zhí)法活動(dòng)的監(jiān)督者、行政機(jī)關(guān)履職的協(xié)助者等角色提供十分有益的借鑒。根據(jù)美國三權(quán)分立的憲政結(jié)構(gòu),聯(lián)邦司法部是美國政府的行政分支,由總統(tǒng)管轄,其法律地位與我國檢察機(jī)關(guān)作為憲法和法律所明確的司法機(jī)關(guān)、法律監(jiān)督機(jī)關(guān)定位并不同。聯(lián)邦司法部長擔(dān)任總檢察長,其職權(quán)、地位與我國檢察官也不盡相同。有學(xué)者認(rèn)為,由于中美政治體制上的差異,不應(yīng)籠統(tǒng)地將聯(lián)邦司法部歸入行政或司法機(jī)關(guān)的范疇,而應(yīng)具體考察其承擔(dān)的法定職責(zé)再分析?!翱倷z察長處于法律和公共政策的交匯點(diǎn),其典型權(quán)力包括:提起民事訴訟;代表政府機(jī)構(gòu)并辯護(hù)或質(zhì)疑立法活動(dòng)或行政活動(dòng)的合憲性;……執(zhí)行空氣、水污染和危險(xiǎn)物廢棄法;處理刑事上訴和嚴(yán)重的聯(lián)邦、州范圍內(nèi)的刑事訴訟?!保?]聯(lián)邦司法部具有類似于“準(zhǔn)司法機(jī)關(guān)”的性質(zhì),雖然是政府的行政分支,但履行代表行政機(jī)關(guān)提起訴訟等司法職能。[3]因此,對(duì)于美國總檢察長代表公共利益起訴的經(jīng)驗(yàn)借鑒,重點(diǎn)并不在于作為司法權(quán)屬性的檢察權(quán)運(yùn)行方面,不能將聯(lián)邦司法部與我國檢察機(jī)關(guān)同等視之而進(jìn)行混淆,因?yàn)閮烧叩男再|(zhì)職能有很大不同。借鑒意義在于,在公共利益保護(hù)和社會(huì)治理領(lǐng)域,允許以法律形式賦予某種特定主體以代表國家職能的權(quán)力,在訴訟中承擔(dān)著國家和社會(huì)管理、維護(hù)社會(huì)公共利益的職能和責(zé)任。而我國檢察機(jī)關(guān)作為公益訴訟起訴人,符合檢察機(jī)關(guān)公訴機(jī)關(guān)、法律監(jiān)督機(jī)關(guān)、公共利益代表人的憲法法律定位。
(二)行政公益訴訟提起主體應(yīng)更多元
美國“私人檢察總長”理論指引下的公民訴訟對(duì)于擴(kuò)張公眾參與,建立多元的訴訟主體機(jī)制有一定借鑒價(jià)值。我國行政公益訴訟制度的原告資格,僅有檢察機(jī)關(guān)被授權(quán)具有對(duì)行政機(jī)關(guān)履職進(jìn)行監(jiān)督的權(quán)力,而其他社會(huì)組織、公民個(gè)人沒有在法律上賦予其提起行政公益訴訟的資格。社會(huì)組織真正參與到行政公益訴訟中的可謂鳳毛麟角。同時(shí),“私人檢察總長”理論可以為公民參與行政公益訴訟提供借鑒。相較于美國的公民訴訟制度,我國在公民提起行政公益訴訟領(lǐng)域法律供給相對(duì)不足,有學(xué)者提出,可以適度引入利益誘導(dǎo)為基礎(chǔ)的自益式“行政公益訴訟”(實(shí)質(zhì)上是私益救濟(jì))或民事公益訴訟來對(duì)沖主體單一的行政公益訴訟,即在立法和司法實(shí)踐層面鼓勵(lì)、倡導(dǎo)通過私益救濟(jì)方式保護(hù)公益,形成多元的公益司法保護(hù)機(jī)制。[4]
(三)訴前程序中開展預(yù)防性公共利益保護(hù)
20世紀(jì)90年代以來,美國法院逐步對(duì)公民訴訟設(shè)置了訴前告知制度,在提起公民訴訟前,“私人檢察總長”應(yīng)當(dāng)提前60或90天以書面形式送達(dá)聯(lián)邦政府獨(dú)立職能機(jī)構(gòu)、行政違法行為所在州政府以及違法行為主體。如果送達(dá)之后的60天或90天內(nèi),相關(guān)政府部門積極采取行政行為有效制止違法行為、挽救公共利益,則政府的補(bǔ)救措施優(yōu)先于公民訴訟,公民不可以再對(duì)政府提起訴訟,即使提起法院也將駁回。但如果相關(guān)政府部門接到書面通知后,仍不能及時(shí)糾正行政違法行為,公民就有權(quán)提起行政訴訟。訴前告知制度的借鑒意義主要有兩方面:
一方面,把握行政權(quán)力優(yōu)先的原則。要優(yōu)先推進(jìn)行政機(jī)關(guān)行使行政權(quán)力保護(hù)公共環(huán)境利益,我國檢察機(jī)關(guān)行政公益訴訟應(yīng)當(dāng)是兜底性質(zhì)的,處于生態(tài)環(huán)境公益保護(hù)的第二順位。公民訴訟的目的是補(bǔ)充和促進(jìn)行政執(zhí)法,只有在行政執(zhí)法權(quán)怠于行使、違法行使前提條件下,公民才可以依法提起公益訴訟。在我國的環(huán)境保護(hù)、食品藥品安全等領(lǐng)域,公共利益保護(hù)更依賴于行政執(zhí)法水平,類似于美國公民訴訟訴前告知程序,我國設(shè)置了督促行政機(jī)關(guān)履職的“訴前程序”,兩者異曲同工。但在司法實(shí)踐中,還應(yīng)完善如行政機(jī)關(guān)已經(jīng)糾正違法行為、明確并積極履行環(huán)保職責(zé),檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)主動(dòng)撤訴等處理方式,堅(jiān)持行政權(quán)力優(yōu)先原則,保持公益訴訟制度不越位、不越權(quán)的“謙抑性”。
另一方面,借鑒美國“私人檢察總長”經(jīng)驗(yàn)探索預(yù)防性公益訴訟。公益受損如環(huán)境污染與破壞問題一旦發(fā)生后續(xù)治理難度較大,因此在環(huán)境損害尚未發(fā)生前采取防范性措施杜絕損害的發(fā)生,可降低后續(xù)公益破壞后的治理成本。美國對(duì)于“環(huán)境損害”的認(rèn)定并不要求環(huán)境利益侵害已實(shí)際發(fā)生,僅要求存在法律上環(huán)境利益損害風(fēng)險(xiǎn)或可能性即可提起公益訴訟。美國法律的實(shí)際損害的判定標(biāo)準(zhǔn)不是基于實(shí)體權(quán)利的判斷,而是基于法律利益的判斷。[5]這一預(yù)防性原則有一定借鑒意義,應(yīng)在公共利益受損有高度可能性的預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)時(shí),借助專家學(xué)者的專業(yè)研判,通過訴前檢察建議等第一時(shí)間督促行政執(zhí)法機(jī)關(guān)履職,對(duì)政府或者侵害公共利益的主體行為進(jìn)行早期干預(yù)和治理,促進(jìn)行政公益訴訟對(duì)于生態(tài)環(huán)境污染、國土資源流失等的預(yù)防和訴源治理,實(shí)現(xiàn)“抓前端、治未病”。
三、借鑒“私人檢察總長”理論應(yīng)規(guī)避的問題
如前所述,美國私人檢察總長理論及其公民訴訟形式在起訴主體、訴前程序等方面對(duì)于我國行政公益訴訟有借鑒意義。正如任何法律制度誕生都根源于其所處的社會(huì)政治經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展階段,“私人檢察總長”制度隨著美國的政黨制度的演變也在不斷調(diào)整。我國行政公益訴訟制度借鑒“私人檢察總長”經(jīng)驗(yàn)的同時(shí),還需去其糟粕、規(guī)避弊端,才能適應(yīng)本土土壤、走出中國特色公益保護(hù)之路。
一是原告資格的過度擴(kuò)張導(dǎo)致私人訴訟泛濫。有學(xué)者提出,美國給予公民極大的自主權(quán)利,但這種把公益作為私益來保護(hù)的做法,也在一定程度上模糊了公益和私益的界限。[6]美國公益訴訟的原告范圍不斷擴(kuò)大,如果對(duì)原告資格不加區(qū)分,誰都能夠隨便提起訴訟,容易造成濫訴進(jìn)而浪費(fèi)司法資源,引發(fā)案件量激增,降低社會(huì)治理的效率、不利于實(shí)現(xiàn)公共利益保護(hù)。
二是美國公民訴訟具有一定私人逐利特征,與公益訴訟保護(hù)公共利益的價(jià)值追求相矛盾。如“私人檢察總長”理論要求公民提起訴訟前必須有與訴訟相關(guān)聯(lián)的利益,美國在環(huán)境領(lǐng)域相關(guān)立法中均要求公民必須在個(gè)體權(quán)益受損的前提下提起公民訴訟,并建立了訴訟費(fèi)用保障與激勵(lì)機(jī)制,如律師費(fèi)由行政機(jī)關(guān)承擔(dān)等,這些規(guī)定增大了公民為維護(hù)自身利益、獲取各類賞金而參與訴訟的可能性,容易與“私人檢察總長”初衷是為了促進(jìn)行政機(jī)關(guān)執(zhí)法、保護(hù)社會(huì)公益相背離。不僅是律師費(fèi)支付規(guī)則的改變,還包括公益性社會(huì)組織訴訟中追逐私有利益的事實(shí),都說明普通公民與社會(huì)組織提起訴訟的目的與表達(dá)特定政治主張、追求物質(zhì)利益等有較高關(guān)聯(lián)度。[7]美國的實(shí)踐說明:私人檢察訴訟利益驅(qū)動(dòng)機(jī)制存在明顯缺陷,而且其合理性與美國較弱的執(zhí)法力量有重要關(guān)聯(lián)。[8]這對(duì)我國行政公益訴訟有啟發(fā)性意義,如果公益訴訟起訴人都以私人牟利動(dòng)機(jī)來提起公益訴訟程序,將阻礙制度的良性發(fā)展,因此在制度設(shè)計(jì)上應(yīng)當(dāng)注意規(guī)避以“賞金獵人”等物質(zhì)性獎(jiǎng)勵(lì)制度來激發(fā)各公益訴訟主體積極性、參與度的“飲鴆止渴”舉措。
三是美國“私人檢察總長”公益訴訟制度存在政黨制度的政治考量,在一定程度上片面追求政治效果,而破壞公益訴訟法律制度的穩(wěn)定性。如,19世紀(jì)60年代的美國民權(quán)運(yùn)動(dòng)是孕育現(xiàn)代公益法的熔爐,是美國政治界與法律界合力推進(jìn)的結(jié)果,對(duì)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、環(huán)境保護(hù)等發(fā)揮了重要作用。在“私人檢察總長”訴訟中,民主黨和共和黨對(duì)于原告資格有著不同的政策傾向。民主黨提名的法官對(duì)原告資格問題比較寬松、開明,而共和黨提名的法官更傾向于否決“弱勢群體”的原告資格。[9]20世紀(jì)60年代,在美國民主運(yùn)動(dòng)浪潮中,民主黨順應(yīng)社會(huì)思潮擴(kuò)大了公民訴訟原告的參與范圍,而隨著20世紀(jì)90年代共和黨占據(jù)了美國國會(huì)多數(shù)席位后,又進(jìn)一步否定了之前的私人檢察訴訟制度,對(duì)于過去的“私人檢察總長”相關(guān)立法進(jìn)行部分否定,特別是在原告資格、訴訟范圍、訴訟程序等方面設(shè)置了諸多條款,限制制度的發(fā)展。這一轉(zhuǎn)向與司法機(jī)關(guān)的立場轉(zhuǎn)化具有相關(guān)性,是由美國兩黨制的政治體制特點(diǎn)所決定的。我國行政公益訴訟制度在發(fā)展過程中,要堅(jiān)持黨的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo),沿著中國特色社會(huì)主義法治道路前行,有效發(fā)揮監(jiān)督行政、維護(hù)公益方面的治理效能,實(shí)現(xiàn)政治效果、社會(huì)效果、法律效果相統(tǒng)一,切實(shí)推進(jìn)國家治理體系和治理能力的現(xiàn)代化。
*最高人民檢察院辦公廳咨詢委員處干部,中共中央黨校(國家行政學(xué)院)博士研究生[100726]
[1] 參見侯佳儒:《環(huán)境公益訴訟的美國藍(lán)本與中國借鑒》,《交大法學(xué)》2015年第4期。
[2] 徐卉:《通向社會(huì)正義之路:公益訴訟理論研究》,法律出版社2009年版,第170頁。
[3] 參見李艷芳、吳凱杰:《論檢察機(jī)關(guān)在環(huán)境公益訴訟中的角色與定位——兼評(píng)最高人民檢察院〈檢察機(jī)關(guān)提起公益訴訟改革試點(diǎn)方案〉》,《中國人民大學(xué)學(xué)報(bào)》2016年第2期。
[4] 參見楊建順:《〈行政訴訟法〉的修改與行政公益訴訟》,《法律適用》2012年第11期。
[5] 參見張輝:《美國公民訴訟之“私人檢察總長理論”解析》,《環(huán)球法律評(píng)論》2014年第1期。
[6] 參見陳嬋:《論環(huán)境行政公益訴訟的利益范疇與原告資格的確立》,《黑龍江教育學(xué)院學(xué)報(bào)》2012年第1期。
[7] See John C.Coffee, Jr.Rescuing the Private Attorney General: Why the Model of the Lawyer as Bounty Hunter is Not Working. [J].Maryland Law Review,1983.
[8] 參見劉藝:《美國私人檢察訴訟演變及其對(duì)我國的啟示》,《行政法學(xué)研究》2017年第5期。
[9] C.K.Rowland,Bridget Jeffrey Todd,Where You stand Depends on Who Sits:Platform Promisesand Judicial Gste keeping in the Federal District Courts, 53 J.Pol.175,178-183(1991).