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孔祥?。簭R堂之高到江湖之遠

2019-11-18 02:12魯周煌
中國知識產(chǎn)權(quán) 2019年7期
關(guān)鍵詞:裁量司法知識產(chǎn)權(quán)

魯周煌

三十年鳳興夜寐、東奔西顧如彈指一揮,從一線實務回歸學術(shù)研究,在整個采訪對話中,乳祥俊顯得十分坦率直接,牽著些淡泊的泰然和無謂?!拔椰F(xiàn)在不是官員,而是一名學者,早沒有那么多的欲望和功利心,可以很超脫、很中立地去做一些實務性的學術(shù)研究和總結(jié);不同于行政化,可以用中性且中肯的學術(shù)語言來理性思考當下?!边@一刻,他淡然而滿足,“現(xiàn)在的狀態(tài),應該是我最好的狀態(tài)。”

和孔祥俊的采訪約在上海交通大學的校園內(nèi)。三三兩兩的留學生在身旁經(jīng)過,成排的法國梧桐,掩映著這所百年名校里紅灰相間的西式老建筑,令人莫名沉靜。2019年新年伊始,孔祥俊出席了由中國知識產(chǎn)權(quán)雜志主辦的“2019中國知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)理人年會頒獎盛典”,并榮獲“2018年度中國知識產(chǎn)權(quán)影響力人物”,當時匆匆一見,卻并未有機會交談。

再見到孔祥俊本人時,他一身素色中式布衣,很有些閑適灑脫的學者風度。就在采訪前不久,上海交大凱原法學院舉辦了一場高規(guī)格的國際會議,作為法學院院長的孔祥俊,以自己的私人名義邀請到了他的一些老朋友——美國聯(lián)邦巡回上訴法院法官、德國聯(lián)邦最高法院法官、荷蘭海牙上訴法院高級法官、英格蘭與威爾士上訴法院法官,以及來自美國加州伯克利大學法律中心主任、名古屋大學法學院院長等活躍在國際司法一線的法官及學者,共聚一堂對話全球熱點知識產(chǎn)權(quán)話題。然而,這場會議并沒有對外大肆宣傳,除了本校師生,前來參會的業(yè)內(nèi)人士并不多?!耙婚_始就沒想做得很隆重,我這個人,本身就不喜歡很高調(diào)?!笨紫榭±世室恍?,“但是這種國際性交流,對于實務性的學術(shù)研究是一種很好的引導。未來我們會繼續(xù)打造國際交流的高地和平臺?!?/p>

事實上,近兩年來,孔祥俊的身影也經(jīng)常出現(xiàn)在國際知識產(chǎn)權(quán)交流的舞臺上:受邀赴美出席2018年全球創(chuàng)新法律峰會、首屆在線市場競爭和管制高端圓桌會議、赴新加坡出席第七屆全球知識產(chǎn)權(quán)論壇……在這些林林總總的國際性學術(shù)會議上,孔祥俊經(jīng)常做的主旨發(fā)言,便是向世界介紹中國的知識產(chǎn)權(quán)保護現(xiàn)狀。如此受國際性機構(gòu)的青睞,則源于他本人的特殊身份。

1982年的秋天,16歲的孔祥俊考入華東政法大學,畢業(yè)后,他先后進入地方基層法院、國家工商總局直至最高人民法院工作,曾任最高院民三庭庭長、掛職四川省政法委副書記及最高院第一巡回法庭黨組副書記、副庭長?!拔易鲞^行政、司法、黨委工作,加起來已有近30年,2016年,在離開上海三十年后,他再次重歸滬上,擔任上海交通大學凱原法學院院長。三十年后的今天,不再是少年游,風景亦不如斯,采訪中,談及自己從少年學生時代就烙下的江南情結(jié),那一刻,他顯得放松而意猶未盡,曾經(jīng)我想過,下半生找個自己喜歡的地方定居下來,首先就想到了上海。江南的文化,江南的氣候,就是那一股特別的江南味道,對我而言并不陌生,反而像是久別重逢的故鄉(xiāng)。”

三十年夙興夜寐、東奔西顧如彈指一揮,從一線實務回歸學術(shù)研究,在整個采訪對話中,孔祥俊顯得十分坦率直接,帶著些淡泊的泰然和無謂?!拔椰F(xiàn)在不是官員,而是一名學者,早沒有那么多的欲望和功利心,可以很超脫、很中立地去做一些實務性的學術(shù)研究和總結(jié);不囿于行政化,可以用中性且中肯的學術(shù)語言來理性思考當下。”這一刻,他淡然而滿足,“現(xiàn)在的狀態(tài),應該是我最好的狀態(tài)。”

三十載司法創(chuàng)新:裁量性賠償、規(guī)制商標搶注、“侵權(quán)不停止”

知識產(chǎn)權(quán)裁量性賠償計算方法在今天的司法實踐中已被普遍運用,對于權(quán)利人而言,它為突破法定賠償上限提供了有效路徑。早在2013年,最高人民法院就曾向媒體發(fā)布裁量性賠償適用的典型案例,并將“裁量性賠償”定義為廟計算賠償所需的部分數(shù)據(jù)確有證據(jù)支持的基礎(chǔ)上,人民法院根據(jù)案情運用裁量權(quán),確定計算賠償所需要的其他數(shù)據(jù),從而確定公平合理的賠償數(shù)額。

彼時的裁量性賠償被命名為“酌定賠償方法”。而鮮為人知的是,最早提出這一司法創(chuàng)新概念的,正是孔祥俊本人。

一直以來,我國的知識產(chǎn)權(quán)審判普遍存在“重侵權(quán)認定、輕判賠論證”的問題,難免使得損害賠償救濟的公允性受到質(zhì)疑。2007年,當時還在最高人民法院工作的孔祥俊,在無錫的一次會議上提出突破法定賠償?shù)摹白枚ㄙr償實踐中我們遇到很多案例,權(quán)利人有實際損失,但是證據(jù)又不是很確鑿。在這種情況下,權(quán)利人的損失往往超過50萬元的法定賠償標準。于是我們也絞盡腦汁想辦法:如果權(quán)利人的實際損失超過50萬元,且有初步證據(jù)和其他相關(guān)參考因素,但是還缺乏確實的證據(jù)以證明,法官此時可以酌定行使裁量權(quán),孔祥俊說。

然而,創(chuàng)新概念的推出必然伴隨著不解和爭論。法律規(guī)定50萬元的賠償上限,突破50萬元豈不是違法了嗎?——法官根本不敢判。為此,孔祥俊當年曾做了大量的解釋工作,解釋這不是違法,而是另外開辟一個路徑。這一解釋,就是好幾年。”直至幾年后,裁量性賠償終于被寫入正式文件,并逐漸被運用在司法實踐中。2018年“426”期間,北京市高級人民法院發(fā)布實施了《侵害著作權(quán)案件審理指南》,首次確定了裁量性賠償?shù)挠嬎惴椒?。談及此,孔祥俊笑稱:“少有人知道,我就是那個‘始作俑者?!?/p>

2019年4月23日,《中華人民共和國商標法》通過了第四次修改,其中增加了規(guī)制商標惡意搶注的內(nèi)容,“對不以使用為目的的惡意商標注冊申請,明確規(guī)定應當予以駁回”,并將其增列為提出商標異議和宣告注冊商標無效的絕對事由。當前市場競爭日漸加劇,利益驅(qū)使下的商標搶注愈演愈烈,如何有效規(guī)制商標搶注已成為亟待解決的問題。而此次修法,正是立法對這一問題的呼應。

在《商標法》第三次修改對搶注的規(guī)制中,關(guān)于“使用”的要求主要體現(xiàn)在第四十九條第二款規(guī)定中,即對注冊后連續(xù)三年不使用的商標予以撤銷。按照規(guī)定,商標不使用只會導致撤銷的法律后果。而第四次修法,商標不使用則首先導致商標不能注冊。立法再一次通過“以使用為目的”來重拳打擊商標囤積行為。

事實上,最早提出《商標法》第四條內(nèi)含“注冊商標是為了使用這個目的”這一條件的操作性功能的,也正是孔祥俊本人。

剛剛提出這一想法時,孔祥俊也遭遇到了很多外部壓力——大家不理解,覺得這個條文看起來沒什么作用記得當時開會時我就解釋,有用??!因為通過這個法律條文就可以無效和撤銷商標,從而規(guī)制商標搶注,孔祥俊說,工商局曾經(jīng)發(fā)過相關(guān)文件,規(guī)定注冊時需要提供要使用的證據(jù),比如要登記的營業(yè)執(zhí)照等。我是從這里面解讀出商標注冊要有實際使用意圖,之后,《商標法》第四條最早適用在了北京高院判決的蠟筆小新商標搶注案中,“一開始大家使用起來不是很大膽,我就鼓勵大家用,直至該條后來越來越多地被運用到司法實踐中?!笨紫榭?009年出版的《商標與反不正當競爭法》一書,就曾收錄了上述觀點。

2018年7月,上海市公安局經(jīng)偵總隊會同浦東分局,破獲一起非專利實施主體(NPE)涉嫌敲詐勒索案。該案中,犯罪嫌疑人囤積數(shù)百件專利,以侵犯專利權(quán)為名多次惡意發(fā)起訴訟、向證監(jiān)會惡意舉報,最終被逮捕。該案一度引起學術(shù)界和實務界的極大關(guān)注和討論。

提及此案,孔祥俊表示自己極不贊成這種動用刑事手段的簡單做法?!澳呐逻@個人再惡,他畢竟擁有專利權(quán),有概擇在任何時候向任何人起訴,而司法需要的是作出應對。在創(chuàng)新領(lǐng)域,還是輕易不要動用刑事手段,最好能夠通過民事途徑、禁令或者其他方式來完善、遏制非專利實施主體?!?/p>

2016年3月,最高人民法院發(fā)布了《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》,其中第二十六條規(guī)定,法院可以基于國家利益、公共利益的考量判令被告不停止被訴行為,而是代以支付相應的合理費用。這一規(guī)定的出臺,意味著停止侵權(quán)請求權(quán)將受到限制,是對我國司法實踐慣例的一種突破。

鮮為人知的是,最早在國內(nèi)司法體系中提出“侵權(quán)不停止”主張的,也是孔祥俊。

2007年,孔祥俊正在美國伯克利大學訪問學習。美國eBay公司和一家NPE在當時的一場專利訴訟引起廣泛關(guān)注,最終美國聯(lián)邦最高法院對此案作出終審判決,指出專利侵權(quán)成立與否不直接導致永久性禁令的發(fā)布。此案在專利領(lǐng)域最早確立了“侵權(quán)不停止”規(guī)則,其核心在于不對侵權(quán)行為加以規(guī)制,而是強調(diào)以賠償損失代替禁令,從而充分發(fā)揮賠償求嫌的作用,保證社會公共利益。

談及此案,孔祥俊坦言,我這個人,做實務工作30年,慢慢在實踐中形成了根深蒂固的實務思維。但凡遇到適合自己的,就會主動去借鑒。”eBay案令他深受啟發(fā)。2007年,結(jié)束訪問學習的孔祥俊回到最高院,把“侵權(quán)不停止”的提議直接寫進院長報告,并推動相關(guān)文件出臺。而事實上,當時這一提議亦遭遇多方質(zhì)疑和誤解——案子已經(jīng)判完,被告還在侵權(quán)狀態(tài),這仍是在實施侵權(quán)行為啊!因此,最初的司法解釋文件仍是規(guī)定“不停止侵權(quán)行為”?!拔艺f這樣寫不對,準確的說法應該是‘不停止行為,因為賠償之后行為已經(jīng)合法,相當于進行了強制許可?!笨紫榭≌f,“如此摳住細節(jié)不放,事實上還是出于對制度背景的理解,時隔近10年,2016年,侵權(quán)不停止”規(guī)則終于被寫入了最高院專門的司法解釋里。

新形勢下的冷靜思考:不被口號綁架不被標簽左右

當下,中美貿(mào)易戰(zhàn)愈演愈烈,作為大國崛起的制高點之爭,其背后的高科技與知識產(chǎn)權(quán)博弈日漸浮出水面。

“改革開放四十年,中國的知識產(chǎn)權(quán)保護歷程可以概括為:由‘倒逼保護到自主保護。而當前中美貿(mào)易戰(zhàn)以及美、歐、日推動的新一輪全球化,正在對中國形成新的‘倒逼、中國知識產(chǎn)權(quán)保護正面臨已經(jīng)開啟的再全球化的重大挑戰(zhàn)?!笨紫榭≌f,越是這個時候,我們越要保持清醒客觀的判斷和理性平和的頭腦。既要防止浮夸,又要防止冒進。制度要做到中性,不走極端,不被口號綁架,不被標簽左右?!?/p>

近年來,“賠償成本低、維權(quán)成本高、訴訟周期長”幾乎成為描述我國知識產(chǎn)權(quán)保護狀況的一大標簽和口號。在孔祥俊看來,這些說法固然生動凝練甚至具有強烈鼓動性,但失之簡單化,不能客觀充分地反映真實情況,而具體的司法實踐也很容易被這些標簽、口號綁架。

比如,近年來不斷提高的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)判賠數(shù)額。尤其自2006年以來,知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件的判賠額呈現(xiàn)快速增長趨勢,判賠金額超過千萬元似乎開始成為常態(tài),一些媒體甚至會將各個法院的判賠額做成數(shù)據(jù)表格來一較高下。對此,作為最早提出并推動裁量性賠償理念的孔祥俊,在此時卻有些冷靜而尖銳地指出:盲目追求加大賠償,過猶不及。“加大賠償不是盲目加大和推高賠償額,而是依法

和依據(jù)事實證據(jù),充分認識和有效針對賠償情況的復雜性,區(qū)分不同情況,使賠償問題各適其宜。尤其要注意,加大賠償不是簡單福過裁量性和懲罰性賠償?shù)姆绞酱_定大額賠償,而主要是通過完善證據(jù)制度及增強其他訴訟手段的可操作性等,從制度上解決賠償難問題,孔祥俊說。

另一方面,在孔祥俊看來,當前甚囂塵上的加大賠償?shù)穆暲酥校殖霈F(xiàn)了擴張懲罰性賠償?shù)姆秶徒档推溥m用條件的傾向。“賠償畢竟以彌補實際損失為基本目的,懲罰性賠償屬于私法處罰,只能是補充性和法定性的,是例外而不是常態(tài)。不能因不適當?shù)膽土P性賠償而使權(quán)利人額外得利,權(quán)利人額外獲利同樣有悖公平?!?/p>

“反搶注”同樣遇此問題。利益驅(qū)使下的商標搶注行為愈演愈烈,與此同時,商標“撤三”申請量也在逐年遞增。“先貼上反搶注的標簽,就容易一股腦地不區(qū)分實際情況地去反搶注。實踐中,商標權(quán)人一開始可能是囤積商標,但之后在其已經(jīng)使用商標的情況下,如果不區(qū)分對待,僅以商標注冊之時屬于搶注行為的理由進行撤銷,那就是過猶不及了?!?/p>

加入交大法學院以來,孔祥俊的主要工作依然是做法律應用研究,通俗的說法是研究如何將法律進行實際運用。“實際上,這和我原來的工作整體區(qū)別不大,只是以前做法律政策學多一點,現(xiàn)在更多的是從法理角度出發(fā),但依然是通過問題導向來研究實踐中的熱點話題?!笨紫榭〖尤虢淮髸r正值《反不正當競爭法》修訂,他告訴記者,自己有大半年的精力都花在了這部法律的研究上。

“我現(xiàn)在的觀點,恰恰是慎用反不正當競爭法。”

事實上,孔祥俊已在多個場合反復強調(diào):在理解適用2017年《反不正當競爭法》時,更應突出其競爭法屬性,尤其應防止反不正當競爭法知識產(chǎn)權(quán)化的傾向?!胺床徽敻偁幏ê椭R產(chǎn)權(quán)法是相互獨立的法律分支。即便是籠統(tǒng)地將反不正當競爭法歸入知識產(chǎn)權(quán)法,也只是因為其部分內(nèi)容與知識產(chǎn)權(quán)保護有關(guān),這部分內(nèi)容與知識產(chǎn)權(quán)具有功能上的補充性,但兩種法仍屬于不同的法律部門?!笨紫榭≌f,“司法實踐中,對于本屬專門法調(diào)整和解決的問題,如果僅僅因為專門法有爭議或認識不清,就轉(zhuǎn)而以反不正當競爭法取而代之,變相授予專有權(quán)或不適當?shù)財U張專有權(quán)的保護范圍,將可能導致侵占共有領(lǐng)域、妨害創(chuàng)新的不利后果,同時也削弱專門法的法律調(diào)整功能?!北热?,目前的信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護中仍固守“服務器”原則,導致盜鏈行為得不到名正言順的直接侵權(quán)救濟,轉(zhuǎn)而選擇反不正當競爭法來尋求保護的案例比比皆是。在他看來,反不正當競爭法不應該成為其他專門法的后門。

采訪到最后,孔祥俊反復提到一個詞——“自信”。改革開放四十年來,中國突飛猛進的知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展步伐,伴隨著國際社會的倒逼壓力而加快推進。雖然這一輪倒逼已然過去,但多年來,我國的知識產(chǎn)權(quán)保護長期受到指責,動輒得咎,致使某些時代觀念依然殘存,比如,在制度設(shè)計上強調(diào)與國際接軌,在裁判標準上強調(diào)與國外主流國家一致。”究其原因,孔祥俊用了一個非常形象的詞語加以概括——“道德劣勢心理”。

在他看來,最理想的狀態(tài)應該是:司法審判始終保持審慎和淡定,尤其在中美貿(mào)易戰(zhàn)的敏感時期?!斑@種淡定和自信,一方面是要回應社會需求,解決亟待解決的社會問題,而不是簡單地為了迎合。我們是個怎樣的創(chuàng)新國家,社會發(fā)展有什么具體需求,在認識這些問題的基礎(chǔ)上確定我們的法律標準和政策,并且審慎使用,而不是簡單盲目地跟隨歐美,用國外的經(jīng)驗來做我們的衡量標準。”

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