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再制造產(chǎn)業(yè)中的專利侵權(quán)問題研究

2017-03-05 10:55賈辰君程德理
河南科技 2017年24期
關(guān)鍵詞:專利產(chǎn)品墨盒專利權(quán)

文/賈辰君 程德理

引言

21世紀(jì),全球經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展帶來了對自然環(huán)境前所未有的破話。發(fā)展節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的循環(huán)經(jīng)濟(jì)勢在必行。大型機(jī)電產(chǎn)品制造業(yè)作為最大的資源消耗品之一,同時也是最大環(huán)境污染源之一。機(jī)電產(chǎn)品的更新頻率不斷加快。全球面臨著自然資源需求量日益劇增和資源日益枯竭的矛盾。再制造產(chǎn)業(yè)正是在這種背景下應(yīng)用而生。

再制造產(chǎn)業(yè)是指在原有產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上,將廢舊產(chǎn)品利用現(xiàn)代化的技術(shù)手段進(jìn)行修復(fù)和改造的一種產(chǎn)業(yè),它以延長產(chǎn)品的使用壽命周期為基礎(chǔ),施以現(xiàn)代化的制造技術(shù),從而實現(xiàn)廢舊產(chǎn)品重新獲得與原產(chǎn)品質(zhì)量相當(dāng)?shù)哪繕?biāo)。與制造新品相比,再制造產(chǎn)品可節(jié)省成本50%,節(jié)能60%,節(jié)材70%,幾乎不產(chǎn)生固體廢物。因此,再制造是一條綠色、可持續(xù)發(fā)展的道路。美國《再制造工業(yè)發(fā)展報告》統(tǒng)計,每再制造1kg的新材料,可以節(jié)省5-9kg的原材料,再制造產(chǎn)品的能耗僅為新品生產(chǎn)的15%。據(jù)美國Argonne國家重點(diǎn)實驗室統(tǒng)計,新制造1輛汽車的能耗是再制造的6倍,新制造1臺汽車發(fā)動機(jī)的能耗是再制造的11倍。

發(fā)達(dá)國家特別重視再制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。美國汽車和工程機(jī)械再制造占整個產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的2/3以上;與相關(guān)制造業(yè)相比,再制造產(chǎn)業(yè)的就業(yè)人數(shù)是其1-3倍。德國大眾汽車公司銷售的再制造發(fā)動機(jī)及其配件和新機(jī)的比例達(dá)到9∶1。日本更是再制造的先鋒者,率先提出“零污染”的再制造理念。而我國再制造產(chǎn)業(yè)剛剛起步,同時我國的機(jī)電等產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入了報廢的高峰期,每年數(shù)以萬計的機(jī)電和工程機(jī)械等待報廢。發(fā)展再制造業(yè)是我國經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。

發(fā)展再制造業(yè),其中有個問題是無法回避的,就是關(guān)于專利侵權(quán)的問題。我國已成為世界最大的生產(chǎn)工廠,大量涉及專利的產(chǎn)品源源不斷從工廠涌入市場,第三方的再制造也是市場經(jīng)濟(jì)不可阻擋的洪流,然而再制造企業(yè)的行為是否侵犯專利權(quán)的問題不可避免。雖然中國目前沒有出現(xiàn)由再制造引起的專利侵權(quán)典型案例,但隨著中國經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型,以后必然會像歐美發(fā)達(dá)國家一樣,出現(xiàn)大量再制造專利侵權(quán)案例。所以,對該問題進(jìn)行研究具有重要的現(xiàn)實意義。

研究現(xiàn)狀

再制造產(chǎn)業(yè)中的專利侵權(quán)問題由來已久。其中集中討論的焦點(diǎn)問題是如何區(qū)分修理和再制造。雖然單純的從專利法理論上講,侵權(quán)問題的難點(diǎn)——修理和再制造的區(qū)分是兩個實質(zhì)內(nèi)容完全不同的法律概念,也較容易理解,但是在現(xiàn)實案例中,由于產(chǎn)品不同、領(lǐng)域不同等因素以及修理與再制造之間在事實的認(rèn)定上具有模糊性,導(dǎo)致很難劃清兩者之間的界限,如何正確的界定二者成為困擾學(xué)界和務(wù)實界的難題。

國內(nèi)學(xué)者尹新天(2005)認(rèn)為,專利產(chǎn)品的合法使用者為維護(hù)該產(chǎn)品的正常使用而更換零部件的,只要這些零部件本身沒有獲得專利保護(hù),就都是法律所允許的行為。胡開忠(2006)認(rèn)為在區(qū)分修理與再造行為時,應(yīng)當(dāng)堅持兼顧專利權(quán)人利益與消費(fèi)者利益的原則、物盡其用原則和禁止專利權(quán)濫用原則。張玲(2007)指出,判斷某一行為是修理還是再造時,應(yīng)把該行為放在整個社會發(fā)展的背景下進(jìn)行考慮,如果是有利于節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境和提高產(chǎn)品利用率,應(yīng)定性為修理,反之,屬于再造。徐濱士(2012)比較分析了國內(nèi)外再制造成形技術(shù)和再制造成形質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)的差異。熊中楷(2011)探討了專利保護(hù)下再制造閉環(huán)供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)機(jī)制,提出了第三方回收再制造的收益分享與費(fèi)用分擔(dān)契約的協(xié)調(diào)機(jī)制。李大開(2013)認(rèn)為再制造最大難題是誠信問題和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)問題。

國內(nèi)外許多著名學(xué)者經(jīng)過潛心研究對如何區(qū)分兩者提出了一些比較有針對性的看法。Serra Caner Bulmu(2013)認(rèn)為再制造是創(chuàng)新的途徑之一,能夠節(jié)省資源和能源。日本學(xué)者田村善之(2006)認(rèn)為再制造產(chǎn)品在什么情況下構(gòu)成專利權(quán)侵權(quán),要從形式上、權(quán)利是否用盡以及是否默示許可三個方面考慮,田村善之的觀點(diǎn)具有一定的參考價值,但是過于停留于理論層面,在實務(wù)中缺乏足夠的實踐操作性。

我國關(guān)于再制造專利侵權(quán)的法律規(guī)定

雖然專利法在2008年進(jìn)行了第三次修改,但是對于專利侵權(quán)條款幾乎未作變動?!秾@ā?008年修改前后均在第11條第1款規(guī)定了專利侵權(quán)行為:“發(fā)明和實用新型專利權(quán)被授予后,除本法另有規(guī)定的以外,任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可,都不得實施其專利,即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品,或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。”《專利法》第69條規(guī)定:專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品,由專利權(quán)人或者經(jīng)其許可的單位、個人售出后,使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口該產(chǎn)品的,則不視為侵犯專利權(quán)。該款是我國專利法律有關(guān)專利權(quán)用盡原則的具體體現(xiàn)。

專利法中沒有關(guān)于再制造侵權(quán)的規(guī)定,或者是對再制造的限定。到目前為止,我國涉及再制造專利侵權(quán)的相關(guān)法律法規(guī)僅有最高人民法院于2003年10月27日下發(fā)的《關(guān)于審理專利侵權(quán)糾紛案件若干問題的規(guī)定(會議討論稿)》第27條,和北京市高級人民法院2001年9月29日頒布并實施的《專利侵權(quán)判定若干問題的意見(試行)》第113條。

最高院《關(guān)于審理專利侵權(quán)糾紛案件若干問題的規(guī)定(會議討論稿)》第27條規(guī)定:“專利法第11條和第63條所稱制造專利產(chǎn)品,是指通過機(jī)械或者手工方式加工、制作專利產(chǎn)品。下列行為屬于制造專利產(chǎn)品的行為:(一)組裝專利產(chǎn)品;(二)收集已售出的專利產(chǎn)品的零部件并重新組裝成專利產(chǎn)品;(三)為生產(chǎn)經(jīng)營目的回收他人使用過的包裝物外觀設(shè)計專利產(chǎn)品用于包裝自己的產(chǎn)品。專利產(chǎn)品的合法使用人為使專利產(chǎn)品能夠正常使用而進(jìn)行的修理、更換零部件等維護(hù)性行為,不視為制造專利產(chǎn)品的行為。”

《專利侵權(quán)判定若干問題的意見(試行)》第113條規(guī)定:“制造該產(chǎn)品,指專利權(quán)利要求書中所記載的產(chǎn)品技術(shù)方案被實現(xiàn),包括∶(1)產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量及制造方法不影響對制造行為的認(rèn)定;(2)委托他人制造或者在產(chǎn)品上標(biāo)明‘監(jiān)制’的視為參與制造;(3)將部件組裝成專利產(chǎn)品的行為,屬于制造;(4)對專利產(chǎn)品的部件進(jìn)行更換性維修,或者對已過使用壽命的專利產(chǎn)品進(jìn)行的維修行為屬于制造?!?/p>

典型案例闡釋再制造專利侵權(quán)

《朗文當(dāng)代高級英語詞典》中解釋,再制造是(破壞后)重建、再建。按照《布萊克法律詞典》的解釋,再制造是事實上或觀念上重建、再建、重新成型,對物的整體丟失或損壞之后的恢復(fù)。修理,是指為使產(chǎn)品能正常使用,通過檢測、修復(fù)、更換零件等方法,恢復(fù)產(chǎn)品使用功能,使其達(dá)到正常設(shè)計使用壽命的維護(hù)性行為。但在本文修理是被特定了的對象,特指對專利產(chǎn)品的修理。日本學(xué)者吉藤幸朔(1990)認(rèn)為“為維持或恢復(fù)機(jī)器最初運(yùn)動(運(yùn)轉(zhuǎn))狀態(tài)而采取的行為”是修理。

二者對比,第一是目的不同:再制造是為生產(chǎn)經(jīng)營目的的,而修理一般是使用者為恢復(fù)產(chǎn)品的使用性能而進(jìn)行修理;第二是針對的對象不同:再制造針對的是己經(jīng)超過壽命周期、應(yīng)當(dāng)報廢的產(chǎn)品,而修理針對的是在壽命周期內(nèi)的、沒有達(dá)到報廢的產(chǎn)品;第三是行為的結(jié)果不同:再制造的結(jié)果是制造出一個與原產(chǎn)品相似新產(chǎn)品,而修理的結(jié)果是更換或修繕了原產(chǎn)品的部分零部件,以恢復(fù)產(chǎn)品的使用性能。

根據(jù)以上分析,我們可能覺得修理和再制造在概念上的差距是非常明顯的,但是在實踐中由于社會生活的多樣性與復(fù)雜性,專利權(quán)人申請的發(fā)明專利也是千變?nèi)f化,導(dǎo)致實踐中的區(qū)分困難較多。雖然到目前為止關(guān)于專利產(chǎn)品修理和再制造的問題在實踐中已有160多年的歷史,但是對專利產(chǎn)品的再制造和修理做出準(zhǔn)確的區(qū)分是很難的。自1850年美國最高法院做出第一個關(guān)于修理與再制造的“刨床案”判決以來,美國法院對該問題的判斷一直爭論不休,時至今日得出的結(jié)論仍然是“沒有區(qū)分修理與再制造的標(biāo)準(zhǔn)”。從某種程度上說,再制造既是一個技術(shù)術(shù)語,也是一個政治術(shù)語。在利益的驅(qū)使下,有時候?qū)τ谕粋€案件可能給出截然相反的判決,以下以兩個案例進(jìn)行分析。

(一)兩個案例介紹

美國打印機(jī)墨盒案?!按蛴C(jī)墨盒案”是美國聯(lián)邦巡回上訴法1997年做出的判例。所涉及的專利產(chǎn)品是一種噴墨打印機(jī)墨盒。該案中的專利權(quán)人是打印耗材業(yè)巨頭惠普公司,它生產(chǎn)的噴墨打印機(jī)專利是一種一次性的墨盒,墨汁用完后不可以重新灌裝,并在墨盒上標(biāo)注了“用完后立即扔掉”的字樣。案中的被告人在購買了原告的墨盒后對其進(jìn)行了改造,將原告的一次性墨盒變成了可以重復(fù)灌裝的墨盒后進(jìn)行銷售。因此惠普公司認(rèn)為被告侵犯其專利權(quán),并向法院提起訴訟。

美國聯(lián)邦巡回法院認(rèn)為,被告人在惠普公司沒有明確限制的情況下,獲得了對該專利產(chǎn)品進(jìn)行修理的默示許可。但是本案中的修理不同于平常認(rèn)可的修理,因為被告所改造的對象是新的墨盒,該墨盒并沒有毀損或其他不能使用的障礙。另外被告對專利產(chǎn)品進(jìn)行了局部改造,提高了墨盒的實際應(yīng)用價值,雖然專利權(quán)人的設(shè)計意圖是該墨盒不可重新灌墨,但與專利權(quán)人意圖相悖的改造不一定就是再制造。在缺少合同限制的情況下,買方有權(quán)對所購買的產(chǎn)品進(jìn)行改造,只要不是對已經(jīng)報廢的產(chǎn)品進(jìn)行再制造就可以,因此,被告的行為既不是非法的“再制造”也不是尋常意義上的“修理”。美國最高法院最后認(rèn)定,被告的行為屬于“類似修理”,并不構(gòu)成對惠普公司的侵權(quán)。

日本打印機(jī)墨盒案。日本佳能公司生產(chǎn)供噴墨打印機(jī)使用的BCI一3e系列噴墨墨盒在日本國內(nèi)及海外市場銷售。該墨盒在最初填充的墨水使用完畢后,留下墨盒本體。中國境內(nèi)的Recycle Assist公司收集這些用完墨水的墨盒后,再次填充墨水制成的再生墨盒并銷售。2004年4月,佳能公司以Recycle Assist公司進(jìn)口、銷售再生墨盒侵犯其專利號為JP3278410的專利為由提起訴訟,要求Recy?cle Assist公司停止進(jìn)口和銷售回收墨盒并廢棄庫存。日本東京地方法院于2004年12月一審判決認(rèn)為Recycle As?sist公司對佳能公司生產(chǎn)的墨盒重新灌墨不屬于新的生產(chǎn),而是屬于修理的行為,所以佳能公司專利權(quán)用盡,其不能主張權(quán)利,所以最后駁回佳能公司的訴訟請求。

佳能公司對法院的判決表示不服,并于當(dāng)月上訴至東京知識產(chǎn)權(quán)高等法院。東京知識產(chǎn)權(quán)高等法院(隸屬于東京高等高院)于2006年1月做出二審判決,認(rèn)定“Recycle Assist對佳能公司的專利墨盒本質(zhì)部分進(jìn)行了加工、替換,侵犯了佳能公司的墨盒專利權(quán)”。但Recycle Assist公司認(rèn)為二審法院對案件的事實認(rèn)識不清,判決錯誤,于是在2006年2月上訴至日本最高法院。經(jīng)過長達(dá)一年零九個月的調(diào)查與審理,日本最高法院于2007年11月8日對本案做出了終審判決,雖然在侵權(quán)論述中有別于二審法院,但維持了東京知識產(chǎn)權(quán)高等法院的二審判決,認(rèn)定Recy?cle Assist侵權(quán)成立。日本最高院駁回Recycle Assist公司上訴請求,并責(zé)令其立即停止銷售佳能的回收改造墨盒。

(二)案例分析

美國的惠普打印機(jī)墨盒案和日本的佳能打印機(jī)墨盒案幾乎一樣,但是結(jié)論卻完全相反。美國打印機(jī)墨盒案的判決結(jié)果認(rèn)為類似修理并不構(gòu)成專利侵權(quán),而日本打印機(jī)墨盒案卻認(rèn)定為侵權(quán)。為什么會有如此大的區(qū)別呢?下面我們就根據(jù)上文所總結(jié)的判決要素對再制造專利侵權(quán)進(jìn)行簡要分析∶

(1)從環(huán)境資源保護(hù)的角度看,墨盒的污染是十分嚴(yán)重的,對墨盒的重新利用有利于節(jié)約資源、減少污染。針對此案,村田善之認(rèn)為:“墨盒作為墨水的容器具有再利用的可能性,與作為消耗品的墨水相比耐用期限很長。從環(huán)境保護(hù)以及節(jié)約的角度來看,墨盒的再利用價值也會超過最廉價的墨盒,因此本案中的注入墨水行為不構(gòu)成新的生產(chǎn)行為,應(yīng)當(dāng)屬于專利權(quán)用盡范圍內(nèi)的行為”。故應(yīng)認(rèn)定為修理。

(2)從更換部件的難度看,對墨盒重新注墨,只需簡單開一小孔,注入新墨汁即可,十分方便,從這個角度應(yīng)認(rèn)定為修理。

(3)從市場需要狀況看,消費(fèi)者都希望買到物美價廉的商品,對于與原裝墨盒性能相當(dāng)?shù)珒r格低廉的灌裝墨盒而言,消費(fèi)者對后者的青睞是毋庸置疑的。從這個角度應(yīng)認(rèn)定灌裝墨盒是對原墨盒的修理。

(4)從所更換的零部件的使用壽命看,如果與整體的專利產(chǎn)品相比,所更換的零部件壽命較短,更換頻率較高,則把這種情況定為“修理”較為合適。在本案中,墨汁作為一種消耗品,其使用壽命大大低于墨盒的壽命,因此從這個角度應(yīng)認(rèn)定為修理。

從以上分析可以看出,中國企業(yè)生產(chǎn)再生墨盒的行為應(yīng)當(dāng)視為是法律所允許的修理,再生墨盒是一種合法的產(chǎn)品,Recycle Assist公司進(jìn)口、銷售再生墨盒的行為并不構(gòu)成侵權(quán)。那為什么日本法院會判決中國Recycle Assist公司侵權(quán)呢?

從全世界范圍來看,目前的打印耗材產(chǎn)業(yè)已經(jīng)被少數(shù)幾個大企業(yè)所壟斷,其中就有上述判決中的佳能公司。壟斷的目的就是為了賺取高額利潤,眾所周知,打印機(jī)等打印設(shè)備具有十分長的使用壽命,為了在最短時間里賺取最多的錢,這些大企業(yè)就把利潤點(diǎn)放在了墨盒上,所以一般出售打印設(shè)備是成本價格,而出售墨盒的價格遠(yuǎn)高于其成本價格,所以墨盒銷量的大小關(guān)系其利潤的高低。但是隨著中國等新興經(jīng)濟(jì)國家的發(fā)展,一批通用耗材企業(yè)也在壯大,其生產(chǎn)的諸如墨盒等廉價產(chǎn)品嚴(yán)重影響了這些壟斷耗材巨頭的利益。為了遏制這些企業(yè)從自己碗中分一杯羹,壟斷耗材巨頭就采取了專利戰(zhàn),以達(dá)到保衛(wèi)自己也已占有利益份額的目的??梢哉f,本案是中國通用耗材業(yè)遭到日本佳能公司的一次專利打壓。中國Recycle Assist公司敗訴,佳能公司定會以此案作為專利霸權(quán)的標(biāo)桿,從而將更多的類似耗材公司擠出該行業(yè),以保證自己的壟斷地位。

因此,日本最高法院此判決的目的在于故意保護(hù)專利權(quán)人即佳能公司的利益,保護(hù)其本國公司在本國市場的利益,因而沒有合理地適用法律。本案的借鑒意思不是在司法實務(wù)的本身,而是給我們提供了一個換位思考的機(jī)會。因為有些時候法律技術(shù)等判定標(biāo)準(zhǔn)并不是決定案例的惟一標(biāo)準(zhǔn),利益才是第一位的。

相關(guān)法規(guī)的評析

(一)《關(guān)于審理專利侵權(quán)糾紛案件若干問題的規(guī)定(會議討論稿)》第27條的不足與改進(jìn)建議:

第一,將組裝專利產(chǎn)品全部歸結(jié)為侵犯專利權(quán),而不考慮原專利產(chǎn)品是否已經(jīng)報廢,組裝該專利產(chǎn)品的難易程度以及市場需求狀況等,這樣的規(guī)定擴(kuò)大了再制造的范圍。

第二,把“收集已售出的專利產(chǎn)品的零部件并重新組裝成專利產(chǎn)品”全部規(guī)定為再制造行為不太合理,擴(kuò)大了再制造侵權(quán)的范圍。雖然這樣規(guī)定能夠比較全面的保護(hù)專利權(quán)人的專利權(quán),但是會損害產(chǎn)品使用者為了維護(hù)產(chǎn)品正常使用而進(jìn)行修理的權(quán)利。因為專利產(chǎn)品一般作為一個整體享有專利權(quán)保護(hù),其中的部分零部件可能是不享有專利權(quán)的,這種規(guī)定就可能以偏概全。另外,正如該條所描述的正常的修理、更換零部件等維護(hù)性行為不是制造,用來修理或更換的零部件來源于其他的專利產(chǎn)品并不能改變其非制造的性質(zhì)。

第三,“專利產(chǎn)品的合法使用人為使專利產(chǎn)品能夠正常使用而進(jìn)行的修理、更換零部件等維護(hù)性行為,不視為制造專利產(chǎn)品的行為”,對此應(yīng)一分為二看待。該條款對修理的定義較為合理,但對再制造行為范圍的認(rèn)定不合理。對于這種情況,認(rèn)定為不正當(dāng)競爭行為更為合理?!盀槭箤@a(chǎn)品能夠正常使用而進(jìn)行的修理、更換零部件等維護(hù)性行為”不是再制造行為,是使用該產(chǎn)品過程中理所當(dāng)然的權(quán)利,這是正確的。但是該規(guī)定把這種權(quán)利的權(quán)利人范圍限定的太過狹窄,僅為“專利產(chǎn)品的合法使用人”,這就大大的縮小了修理的合法主體范圍。

基于以上的理解與分析,筆者建議應(yīng)將“對于修理主體的限制”去掉,不直接設(shè)定權(quán)利主體,而直接規(guī)定:“為使專利產(chǎn)品能夠正常使用而進(jìn)行的修理、更換零部件等維護(hù)性行為,不視為制造專利產(chǎn)品的行為”。這樣只要行為主體是適格的行為主體,且行為落入該定義的規(guī)定,那么該行為應(yīng)該視為合法修理行為。

對于“回收他人使用過的包裝物外觀設(shè)計專利產(chǎn)品用于包裝自己的產(chǎn)品”屬于制造,構(gòu)成侵權(quán),筆者認(rèn)識是不妥當(dāng)?shù)?。根?jù)前文的分析我們知道構(gòu)成侵權(quán)再制造的前提是原專利產(chǎn)品完全報廢。但在實際生活中有很多外觀專利產(chǎn)品被回收后并不是“完全報廢”,那么使用的包裝物是不是就完全報廢了?可能紙質(zhì)的包裝會如此,但很多玻璃、金屬材質(zhì)的包裝并非如此。比如我們熟悉的酒瓶,只要經(jīng)過簡單的清洗、消毒就可以再次使用。而且從節(jié)能環(huán)保、控制成本的角度來說回收酒瓶也是綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)所倡導(dǎo)的。因此使用過的酒瓶并不是再制造視角下的“完全報廢”。不加區(qū)分的將所有回收包裝物的行為均納入專利侵權(quán)范圍也是擴(kuò)大了再制造專利侵權(quán)的保護(hù)范圍。

(二)關(guān)于《專利侵權(quán)判定若干問題的意見(試行)》第113條的不足與改進(jìn)建議

“對專利產(chǎn)品的部件進(jìn)行更換性維修,或者對已過使用壽命的專利產(chǎn)品進(jìn)行維修行為屬于制造”,首先來看前半句:“對專利產(chǎn)品的部件進(jìn)行更換性維修”屬于制造。什么叫做“更換性維修”?如此規(guī)定是不合理的,只能推斷“更換性維修”并不包括正常的修理行為,但究竟欲限制哪些行為不得而知。

第113條第(4)項后半句的表達(dá)明顯就存在語義上的矛盾,因為“對已過使用壽命的專利產(chǎn)品進(jìn)行的維修行為屬于制造”中“已過使用壽命”的表述,是對產(chǎn)品報廢的類似描述,這與“維修行為屬于再制造”的描述就存在自相矛盾的問題,因為維修的對象應(yīng)該是處于使用壽命周期之內(nèi)的產(chǎn)品,而已過使用壽命周期的產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到了整體報廢的程度就不存在維修問題了,如果是重新恢復(fù)其使用價值的行為當(dāng)然屬于再制造,而非維修,用“再制造”替換“維修行為”更貼切。

根據(jù)上文對修理和再制造的對比理解可知二者所針對的對象不同:“再制造針對的是己經(jīng)超過壽命周期、應(yīng)當(dāng)報廢的產(chǎn)品,而修理針對的是在壽命周期內(nèi)的、沒有達(dá)到報廢的產(chǎn)品”,所以修理和再制造是針對的產(chǎn)品壽命的不同階段所做出的行為。對第113條第(4)項后半句可做如下修改:在一個專利產(chǎn)品完全報廢之后,為了生產(chǎn)銷售的目的,實質(zhì)上重新制造一個新的產(chǎn)品的行為屬于制造。

制定我國相關(guān)法律規(guī)則的建議

通過上文的分析,可以看出我國目前在有關(guān)再制造專利侵權(quán)方面立法的不足,當(dāng)然這個與我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有直接關(guān)系,因為到目前為止我們還沒遇到過相關(guān)典型案例,但循環(huán)經(jīng)濟(jì)是未來世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢,我們必須有預(yù)見性的完善我國的再制造專利侵權(quán)相關(guān)法律。上文通過對《關(guān)于審理專利侵權(quán)糾紛案件若干問題的規(guī)定(會議討論稿)》和《專利侵權(quán)判定若干問題的意見(試行)》相關(guān)規(guī)定的分析,可以大致看到我國在再制造專利侵權(quán)方面所存在的問題和需要改進(jìn)的方向。

(一)應(yīng)當(dāng)注重權(quán)利用盡原則的指向性作用

由于我國目前司法實踐中關(guān)于專利產(chǎn)品修理和再制造的案件出現(xiàn)的比較少,沒有足夠的實踐經(jīng)驗,而且由于現(xiàn)實社會中專利數(shù)量巨大,每個案件的情況又各不相同。所以具體到個案中,可以暫時由法官根據(jù)專利權(quán)利用盡原則的立法目的行使自由裁量權(quán),結(jié)合每個案件的不同情況做出判斷,如附加公平原則、物盡其用原則等。

(二)要嚴(yán)格界定“再制造”的范圍

在上文討論的《關(guān)于審理專利侵權(quán)糾紛案件若干問題的規(guī)定(會議討論稿)》第27條中,3個小項的規(guī)定都擴(kuò)大了再制造侵權(quán)范圍。在社會實際生活中,并不是每個專利產(chǎn)品的使用者均有能力對損壞的專利產(chǎn)品進(jìn)行修理,事實上大部分的修理還是需要從事修理的專業(yè)人員進(jìn)行修理。將專門從事修理行業(yè)的個人或單位排除在修理的主體之外是不符合實際的,也是違背專利法的基本原則的。

(三)在司法上做一些列舉性的解釋。

在“修理”與“再制造”的界定問題上,由于我國缺少相應(yīng)的司法實踐經(jīng)驗,所以目前立法宜先做出原則性的規(guī)定,然后在司法解釋中對該問題以列舉的方式規(guī)定一些比較通用的判定標(biāo)準(zhǔn),以便受理此類案件的法院在審理時能夠有一定的判決依據(jù)。另外,由于此類案件的復(fù)雜性和特殊性,面對從未出現(xiàn)過的新型案件,法官應(yīng)該以美、日等發(fā)達(dá)國家的典型案例為借鑒,因為目前國際上很多國家專利法的相關(guān)規(guī)定都比較相近,而且專利侵權(quán)案件國際化已成為趨勢,所以借鑒他們的有關(guān)審判經(jīng)驗并不存在太多的法律障礙,當(dāng)然審判也要結(jié)合我國的國情和案件自身的特點(diǎn)。

(四)考慮經(jīng)濟(jì)利益原則

專利產(chǎn)品作為社會財富的重要組成部分,如果在損壞以后不進(jìn)行修理就直接丟棄,這是對社會財富的極大浪費(fèi),所以在判斷行為屬于再制造還是修理時應(yīng)注意社會的效益和消費(fèi)市場需求,注意物盡其用,提高經(jīng)濟(jì)效益。

結(jié)論

我國發(fā)展再制造產(chǎn)業(yè)為主的循環(huán)經(jīng)濟(jì)迫在眉睫,發(fā)展再制造業(yè)首先要解決知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利問題。對于“修理”與“再制造”問題,美國已有160多年的審判經(jīng)驗,而我國到目前為止還沒有典型案例的出現(xiàn),正如美國聯(lián)邦巡回上訴法院在“鉆頭案”中所說,“沒有區(qū)分修理和再制造的確切的標(biāo)準(zhǔn)”,所以該問題的復(fù)雜程度決定了我們不可能或者至少目前不具備制定很細(xì)化的相關(guān)專利侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn),最合適的方式是先制定一些原則性的規(guī)定,同時可以借鑒發(fā)達(dá)國家的相關(guān)審判經(jīng)驗,這樣能夠更為準(zhǔn)確地給案件定性。未來的相關(guān)立法應(yīng)考慮以下因素:首先應(yīng)當(dāng)注重權(quán)利用盡原則的指向性作用;其次要嚴(yán)格界定“再制造”的范圍;最后司法解釋中做一些列舉性的解釋。在充分考慮專利權(quán)人利益和社會公眾利益的基礎(chǔ)上,首先在法律技術(shù)上為再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展掃清障礙,我國的再制造業(yè)才會迅速發(fā)展,循環(huán)經(jīng)濟(jì)才會正常運(yùn)轉(zhuǎn),我國的經(jīng)濟(jì)才能健康持續(xù)發(fā)展。

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