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刑法上存款占有的歸屬

2016-03-16 09:26:56張燕龍
甘肅政法大學(xué)學(xué)報 2016年1期
關(guān)鍵詞:占有存款

張燕龍

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刑法上存款占有的歸屬

張燕龍*

摘要:刑法上存款占有的歸屬存在存款人占有說,銀行占有說以及共同占有說的爭論。存款人占有說忽視了銀行占有的事實,而存款人占有債權(quán)的觀點則違背了民法原則。判斷存款占有應(yīng)當(dāng)在民、刑法對占有基本概念認(rèn)識一致的基礎(chǔ)上,更加體現(xiàn)刑法側(cè)重秩序保障的特色,要重視實力控制,從支配性和排他性標(biāo)準(zhǔn)入手,意志性一般推定在實力占有之中。據(jù)此,存款人享有存款債權(quán),而銀行所有并占有存款現(xiàn)金。采取這一理論,在司法上可以很好地處理 “許霆案”、“何鵬案”等疑難案件,在規(guī)則層面上也可以指導(dǎo)關(guān)于財產(chǎn)犯罪的相關(guān)司法解釋。另外,還能對錯誤匯款,名義存款人提取實際出資人存款以及存款賄賂等特殊行為做出準(zhǔn)確定性。

關(guān)鍵詞:存款;占有;存款債權(quán);錯誤匯款;名義存款;賄賂存款

一、問題的提出

判斷存款占有的歸屬是正確處理此類財產(chǎn)犯罪的前提,但對這一基礎(chǔ)性問題卻一直存在爭議,始終難以形成通說?!?〕存款是在兩種語境下使用的,一種指的是存款債權(quán),另一種指的是債權(quán)所對應(yīng)的存款現(xiàn)金。刑法學(xué)上所研究的主要是后者的歸屬問題。本文所使用的存款的概念,意指現(xiàn)金意義上的存款,若使用債權(quán)意義上的存款,筆者會寫明存款債權(quán)。有人支持存款人占有說,如杜文俊在《財產(chǎn)犯刑民交錯問題探究》〔2〕杜文?。骸敦敭a(chǎn)犯刑民交錯問題探究》,載《政治與法律》2014年第6期一文中認(rèn)為,“存款人無論事實上還是法律上都占有著存款”;有人支持銀行占有說,例如同樣“不管是從事實上還是從法律上”,張明楷的觀點卻正好相反,“存款債權(quán)所指向的現(xiàn)金,則由銀行管理者占有,而不是存款人占有”〔3〕張明楷:《刑法學(xué)》(第四版),法律出版社2011年版,第876頁。,持相似觀點的還有王華偉《刑民一體化視野中的存款占有》〔4〕王華偉:《刑民一體化視野中的存款占有》,載《法律適用》2014年第1期。;還有人提出共同占有說,例如陳洪兵在《中國語境下存款占有及錯誤匯款的刑法分析》〔5〕陳洪兵:《中國語境下存款占有及錯誤匯款的刑法分析》,載《當(dāng)代法學(xué)》2013年第5期。中認(rèn)為,“存款人事實上及法律上與銀行共同占有著存款現(xiàn)金?!钡诖婵顐鶛?quán)方面又認(rèn)同張明楷的觀點,認(rèn)為存款人占有著存款債權(quán)。而黎宏教授在“論財產(chǎn)犯中的占有”*黎宏:《論財產(chǎn)犯中的占有》,載《中國法學(xué)》2009年第1期。中則認(rèn)為應(yīng)當(dāng)分不同情況來認(rèn)定存款占有的歸屬??傊?,理論上對存款占有歸屬的認(rèn)定還比較混亂。原因不僅在于對刑法中占有概念理解的偏差,也與對存款人與銀行之間法律關(guān)系認(rèn)定的不明確有關(guān),這背后又牽涉到民、刑法關(guān)系的基本定位。在這些基礎(chǔ)問題尚未解決的情況下,存款占有的歸屬似乎已成為一個說不清楚的話題。

但司法實踐似乎并沒有給理論界太多的思考時間?!霸S霆案”、“何鵬案”等疑難案件的出現(xiàn),凸顯了刑法理論對存款占有歸屬認(rèn)定的矛盾之處,甚至對于一些類似案件的處理,學(xué)界直接給出了截然相反的意見。*關(guān)于對名義存款人提取寄存在其名下存款行為的定性,有人認(rèn)為構(gòu)成盜竊罪。(參見陳興良:《掛失并取走自己賬戶下他人款項構(gòu)成盜竊罪》,載《中國審判》2010年第5期。顏華、鄭強:《掛失并取走自己賬戶下他人款項構(gòu)成何罪》,載《中國審判》2010年第5期。鄧忠:《掛失并領(lǐng)取自己賬戶下的他人錢款行為定性及分析》,載《溫州大學(xué)學(xué)報·社會科學(xué)版》2013年第5期,第39-44頁。);有人則認(rèn)為構(gòu)成侵占罪。(參見黃佳:《名義存款人掛失領(lǐng)取他人錢款的刑法分析》,載《中國檢察官》2011年第9期;盧廣:《關(guān)于名義存款人掛失存折并占有存款行為的探討》,載《經(jīng)濟論壇》2014年第3期。)而如何認(rèn)定錯誤匯款,名義存款人提取實際出資人存款等行為的性質(zhì),更是不斷考驗著各種學(xué)說的生命力。對于這些案例,上述幾種觀點在某些領(lǐng)域能解釋的通,但是在某些領(lǐng)域又捉襟見肘,始終無法做到融會貫通,從根本上解決問題。因此,我們亟需明確存款的性質(zhì),正確判斷其占有的歸屬。

二、對現(xiàn)有幾種觀點的批判

(一)存款人占有說的錯誤

存款人占有說的基本邏輯是:存款人對存款具有絕對的控制力,因此存款人占有或所有了存款。原因在于存款人對存款隨時可以支取,因此“事實上,擁有存款的人隨時可以取現(xiàn),將錢存入銀行與將錢放在自家保險柜里,沒有本質(zhì)的不同?!?同前引〔3〕。另一部分人變通認(rèn)為存款由存款人和銀行共同占有,但理由基本一致,“擁有存款與擁有現(xiàn)金無異”。*同前引〔5〕。總之,類似觀點的基礎(chǔ)都是存款人對存款享有絕對的控制,是一種物權(quán)性質(zhì)的支配,因此承認(rèn)存款人對存款的占有。但這種觀點是經(jīng)不起推敲的。

1.存款人對存款的控制并不是絕對的,還沒有達到排他性支配的程度。首先,認(rèn)為銀行相當(dāng)于保險柜完全是人們基于日常生活經(jīng)驗的一種誤解,混同了兩類法律關(guān)系。客戶從銀行“存入”然后“取出”存款的行為,容易使人們認(rèn)為是銀行“保管”了存款,從而認(rèn)為銀行與客戶之間形成了一種保管法律關(guān)系。但“存款關(guān)系當(dāng)然不是保管合同法律關(guān)系”。*可以從占有的轉(zhuǎn)移,提供保管合同的有償與無償性,寄存人對風(fēng)險的負擔(dān)三個角度來區(qū)分。(參見盛學(xué)軍:《銀行與客戶的法律關(guān)系》,載《現(xiàn)代法學(xué)》1999年第12期。)不能因為銀行在“外型上”具有了一定的為客戶保管存款的關(guān)系,就認(rèn)為其與客戶之間形成了保管法律關(guān)系,這完全是兩個概念;其次,銀行是自負盈虧的法人,并不是如保險柜一般保險。根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》(以下簡稱《商業(yè)銀行法》),銀行是企業(yè)法人,而法人當(dāng)然是可以破產(chǎn)的。*該法第七章還專門規(guī)定了銀行接管和終止的程序,第71條更是明確規(guī)定了法人破產(chǎn)的相關(guān)內(nèi)容。銀行破產(chǎn)后,儲戶的存款是計算在破產(chǎn)債權(quán)之中的,并不具有優(yōu)先受償權(quán),如果認(rèn)為是存款人占有了現(xiàn)金,那么在發(fā)生破產(chǎn)時,存款人就可以排他的直接取出現(xiàn)金,但這明顯與法律相違背。而且歷史上也不乏特殊情況下,銀行無法兌出現(xiàn)金的事件;再次,從支取角度講,任何人只要掌握密碼就可以從保險柜中取出現(xiàn)金,但在銀行卻不一定。比如單筆大額現(xiàn)金的支取,必須到柜臺且需要向工作人員出示身份證件,并不是任何人只要掌握密碼就可以支取。因此,直接持有現(xiàn)金與在銀行擁有存款還是有差異的,這種區(qū)別就是物權(quán)與債權(quán)的區(qū)別,前者直接支配,后者必須經(jīng)過請求權(quán)的行使。

2.存款人占有說有意忽視了銀行對存款的占有。其一,根據(jù)《商業(yè)銀行法》,銀行主要業(yè)務(wù)的開展就是通過吸收公眾的存款,然后發(fā)放貸款來賺取利潤,如果認(rèn)為銀行不占有存款現(xiàn)金,那就意味著銀行每發(fā)放一筆貸款,都要向存款人行使請求權(quán),銀行的業(yè)務(wù)如何開展?其二,銀行在特殊情況下可以直接處分存款人賬戶內(nèi)的存款,“發(fā)卡銀行有權(quán)依照法律的規(guī)定協(xié)助國家司法機關(guān)或其他有權(quán)機關(guān)對持卡人的龍卡借記卡賬戶進行查詢、凍結(jié)和扣劃。”*中國建設(shè)銀行:《中國建設(shè)銀行龍卡借記卡章程》,http://www.ccb.com/cn/personal/agreement/20091203_1259806618.html,2014年11月3日訪問。如果不認(rèn)為銀行直接占有這些存款,如何解釋銀行的直接處置行為?其三,從日常存款的使用上,也能判斷出銀行對現(xiàn)金存款占有的事實。比如大額取現(xiàn)、匯款,以及支票的入賬都需要經(jīng)過銀行的審核,存款人并不能隨意支取現(xiàn)金。這一過程實際就是銀行對存款人要求實現(xiàn)債權(quán)請求的確認(rèn)。因此,存款人是債權(quán)人,而銀行才是存款的實際占有人。

3.存款人占有說與民法基本原則相違背。按照民法基本原則,貨幣屬于特殊的種類物,占有即所有,存款人將貨幣交付給銀行的時候,就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為銀行占有并所有了貨幣,存款人占有說直接與民法基本理論相抵觸。*“由貨幣的性質(zhì)和職能所決定,貨幣的所有權(quán)不得與對貨幣的占有相分離?!痹敿殐?nèi)容參見梁慧星:《民法總論》,法律出版社2011年版,第156頁。另外,根據(jù)2000年最高人民法院《關(guān)于審理搶劫案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第3條第1款規(guī)定“刑法第二百六十三條第(三)項規(guī)定的‘搶劫銀行或者其他金融機構(gòu)’,是指搶劫銀行或者其他金融機構(gòu)的經(jīng)營資金、有價證券和客戶的資金等?!边@里明確指出客戶的資金是銀行的。如果認(rèn)為存款人占有存款,又何來“搶銀行”之說?如果否認(rèn)銀行占有存款,那么銀行在被盜或被搶情況下,就可以直接以不占有存款為由拒絕向儲戶支付錢款,豈不荒謬?

綜上所述,將錢放在銀行,和通過將錢放在保險柜中等方式直接占有現(xiàn)金是有差異的,擁有存款憑證只是擁有了一個可以兌換現(xiàn)金的債權(quán)。本質(zhì)差別在于儲戶與銀行之間,存款憑證與存款現(xiàn)金之間,隔了一層債權(quán)債務(wù)關(guān)系。一個看似簡單的行為,背后隱藏的是復(fù)雜的法律關(guān)系,不能因為存款人取款行為的便利性,就直接否認(rèn)其與銀行之間存在的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,給債權(quán)憑證和存款現(xiàn)金劃上等號。因此,從存款人行使債權(quán)便利性的角度來認(rèn)定存款人對現(xiàn)金的控制,進一步論述存款人占有現(xiàn)金的思路是錯誤的?!靶庞每ㄅc財產(chǎn)具有一定的聯(lián)系,但信用卡充其量只是記載財產(chǎn)為內(nèi)容的一種載體,其本身并不等于財產(chǎn),如果要轉(zhuǎn)化成財產(chǎn)必須有兌現(xiàn)的過程?!?劉憲權(quán):《信用卡詐騙罪的司法認(rèn)定》,載《政法論壇》2003年第3期。即使兌現(xiàn)的過程多么便捷容易,只要沒有兌現(xiàn)那就依舊是債權(quán)而不是物本身,畢竟債權(quán)與債權(quán)所指向的物是有質(zhì)的差別的,不能說享有債權(quán)就是占有了物。因此,存款人占有說是站不住腳的。

(二)存款人占有債權(quán)說的缺陷

以張明楷教授為代表的部分人認(rèn)為,“不管是從事實上還是從法律上,存款人都占有了債權(quán)”,*同前引〔3〕,第876頁。但將債權(quán)作為占有的對象,至少在以下幾點存在疑惑:

首先,我國法律規(guī)定的占有的對象只能是物。2007年《中華人民共和國物權(quán)法》(以下簡稱〈物權(quán)法〉)將占有獨立規(guī)定為第五編,在規(guī)定占有對象時,只規(guī)定了“不動產(chǎn)或者動產(chǎn)”,并沒有規(guī)定債權(quán)可以成為占有的對象。

其次,民法學(xué)界主流觀點也不認(rèn)為債權(quán)能夠成為占有的對象。通說認(rèn)為,“占有系以物為標(biāo)的物。所謂物,包括不動產(chǎn)和動產(chǎn)。”*崔建遠:《物權(quán)法》,中國人民大學(xué)出版社2011年版,第130頁。占有是對物的一種控制狀態(tài),而債權(quán)是基于物等所產(chǎn)生的反映人與人之間法律關(guān)系的權(quán)利。既占有物,又占有某種權(quán)利,本身就自相矛盾。再者,物權(quán)的本質(zhì)是一種排他性的支配權(quán),而債權(quán)的本質(zhì)是請求權(quán),需要通過他人義務(wù)的行使來實現(xiàn)權(quán)利。從對存款債權(quán)的實際控制直接過渡到對債權(quán)的占有,未免理論跨度太大,畢竟實現(xiàn)債權(quán)需要通過銀行的配合,雖然具有便利性,但并不代表沒有條件,而占有卻是排他性的支配。*可以想象,如果銀行不配合,這一所謂的控制力極強的債權(quán)是很難實現(xiàn)的。比如當(dāng)出現(xiàn)銀行凍結(jié)賬戶,大額取款不帶身份證,銀行自動取款機故障等情形的,債權(quán)都是難以實現(xiàn)的。

再次,所謂債權(quán)物權(quán)化的理論在刑法中并不適用。有一種觀點認(rèn)為,“隨著商品交易規(guī)模的擴大和交易手段的多樣化,使得債權(quán)不僅作為是對交換的權(quán)利,而且其自身也被作為可交換的‘物品’,債權(quán)本身就是一種物權(quán)客體,債權(quán)物權(quán)化將一種請求權(quán)變成一種支配權(quán),”*李慶海:《論債權(quán)物權(quán)化趨勢》,載《當(dāng)代法學(xué)》2005年第7期。以此推論,存款債權(quán)自然也可以作為占有的對象。但是所謂的債權(quán)物權(quán)化,能否成為刑法上支持存款債權(quán)占有的理由是不無疑問的:其一,債權(quán)物權(quán)化指的僅僅是債權(quán)在發(fā)展變化中具有了某些物權(quán)所具有的特征,尚不能認(rèn)為其就具有了物權(quán)的屬性?!皞鶛?quán)和物權(quán)之間的界限并不模糊不清,所謂的債權(quán)物權(quán)化也并非是事實?!?;*章杰超:《對所謂‘債權(quán)物權(quán)化’的質(zhì)疑》,載《政法論壇(中國政法大學(xué)學(xué)報)》2006年第1期。其二,很難將債權(quán)解釋為“物品”。雖然近些年來物的概念一再擴大,從有體物到無體物,再到類似于虛擬財產(chǎn)的信息,但畢竟尚沒有脫離“物”這個概念的“有效射程”。然而權(quán)利畢竟是一個純粹抽象出來的、寄托在物之上的反映人與人之間關(guān)系的概念,將其作為“物”已經(jīng)超出了一般人的預(yù)測,違反了罪刑法定原則;其三,我國刑法中分別使用了財產(chǎn)、財物等概念,也從側(cè)面印證了這些概念是有區(qū)別的,否則完全可以用“物”這樣一個無所不包的概念來統(tǒng)一稱謂。

最后,準(zhǔn)占有制度的設(shè)立也證明了債權(quán)不能成為占有的對象。根據(jù)民法上的準(zhǔn)占有制度,“債權(quán)是否得為準(zhǔn)占有之標(biāo)的,雖有不同之意見,通說謂得為準(zhǔn)占有之標(biāo)的?!?史尚寬:《物權(quán)法論》,中國政法大學(xué)出版社2000年版,第605頁。如果這樣,是否可以認(rèn)為既然債權(quán)可以成為準(zhǔn)占有的對象,那么進一步也可以變通為占有的對象?筆者并不這樣認(rèn)為,因為準(zhǔn)占有畢竟不是占有,之所以在占有之外另行設(shè)立準(zhǔn)占有制度,正是因為準(zhǔn)占有與占有具有本質(zhì)上的差別。占有與準(zhǔn)占有適用對象明顯不同,“占有為有體物之支配,準(zhǔn)占有在于不包含物之支配之財產(chǎn)權(quán)之支配,即事實上之行使?!?同前引〔20〕,第605頁。而且,從刑法保障秩序的根本意圖出發(fā),其對占有概念外延的認(rèn)定就已經(jīng)窄于民法,對準(zhǔn)占有更是應(yīng)當(dāng)持保守態(tài)度。因此,企圖通過準(zhǔn)占有制度的引入將債權(quán)歸入占有的對象在民法上講不通,在刑法上更不可能。

總之,無論在立法上,還是學(xué)說上,都沒有將債權(quán)作為占有的對象。即使是所謂的債權(quán)物權(quán)化理論或是準(zhǔn)占有制度,均不能使占有債權(quán)理論自圓其說。因此,存款人占有債權(quán)說存在著難以彌補的法律漏洞,也不能成立。

三、判斷存款占有的基礎(chǔ)及標(biāo)準(zhǔn)

(一)民、刑法基礎(chǔ)關(guān)系的界定

第一,刑法中的概念不應(yīng)與民法產(chǎn)生原則性沖突。這不僅是法秩序統(tǒng)一性的要求,也是對罪刑法定原則的落實。罪刑法定原則的一個基本要求就是明確性,而明確性背后所隱藏的無疑是公民對刑法可預(yù)測的基本理念。一般來講,普通公民接觸較多的依舊是民法而非刑法,其對于法律概念的認(rèn)定主要是通過民事法律關(guān)系來理解的。如果民、刑兩大部門法對同一概念的解釋出現(xiàn)了嚴(yán)重的沖突,就會產(chǎn)生公民以民法上的概念來行事,但是國家卻以刑法概念來處罰的情形,這就嚴(yán)重違背了可預(yù)測性的理念,從而也就違反了罪刑法定原則。

第二,刑法上的概念不一定要與民法完全一致,而且因其特殊性,應(yīng)該維持一套獨特的概念體系。誠然,在民法無力解決某一類問題的情況下,刑法可以補充調(diào)整,但也應(yīng)當(dāng)看到刑法與民法的本質(zhì)區(qū)別。首先,“社會由兩部分組成,即以權(quán)利為基礎(chǔ)的市民社會(不受國家直接干預(yù)的市民自治領(lǐng)域)和以權(quán)力為基礎(chǔ)的政治國家。”*儲槐植、江溯:《美國刑法》,北京大學(xué)出版社2012年版,第1頁。這是作為私法的民法與作為公法的刑法兩大部門法劃分的基本依據(jù);其次,從性質(zhì)上講,兩大部門法調(diào)整的對象是不一樣的?!靶谭ㄡ槍ξ:ι鐣男袨?,民法針對個體之間的損害行為?!:Αc‘損害’有不同的性質(zhì)?!?夏勇:《刑法與民法——截然不同的法律類型》,載《法治研究》2013年第10期。最后,兩大部門法的目的也大不相同?!靶塘P權(quán)的主要使命是維護法律秩序,保護整體社會利益?!?儲槐植、江溯:《美國刑法》,北京大學(xué)出版社2012年版,第1頁。因此,不能簡單地將民法與刑法的關(guān)系定位為后者是前者的補充法或者二次法?!靶谭ㄅc其他諸多法律相并列,是基本的、重要的、獨立的法秩序?!?林干人:《財產(chǎn)犯的保護法益》,東京大學(xué)出版社1984年版,第123頁。轉(zhuǎn)引自張明楷:《詐騙罪與金融詐騙罪研究》,清華大學(xué)出版社2006年版,第211頁。刑法上的概念要體現(xiàn)其特殊性。

總之,對存款占有歸屬的認(rèn)定,必須要在上述原則基礎(chǔ)上進行。兩大部門法對于占有的基本概念,即占有是人對物的事實上的支配控制,應(yīng)當(dāng)是統(tǒng)一的。*再比如,物權(quán)法的一些基本原則,如貨幣的“占有即所有”原則就不應(yīng)當(dāng)輕易否定。以此為基礎(chǔ),類似于認(rèn)為銀行占有金錢,而存款人所有金錢的觀點,以及在名義存款人與實際出資人不一致的情況下,認(rèn)為實際出資人所有存款,銀行或者名義存款人占有存款之類的觀點都是不可取的。當(dāng)然,民法基于自己對經(jīng)濟效益的追求,對占有的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)可以更加寬松、范圍更廣,而刑法基于秩序保障的目的,標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)更加嚴(yán)格。對占有基礎(chǔ)概念的民、刑法的一致認(rèn)識以及具體判斷標(biāo)準(zhǔn)上刑法對秩序的側(cè)重,是我們判斷存款占有歸屬的前提。

(二)占有的概念及判斷標(biāo)準(zhǔn)

第一,從占有的概念來看,事實上的支配與排他本就是認(rèn)定占有的最基本標(biāo)準(zhǔn)。占有是財產(chǎn)法上的基礎(chǔ)概念,“占有是物權(quán)的起點。在不具任何法權(quán)因素的純粹占有中,包含了物權(quán)法的全部的最基本的特征”。*張翔:《從占有到物權(quán)——論占有在物權(quán)法中的基礎(chǔ)地位》,載《法律科學(xué)》2001年第4期。占有指的是一種事實狀態(tài),從民法上看,占有是“人對物的事實上的控制和支配。”*王利明:《民法》,中國人民大學(xué)出版社2010年版,第285頁。因此,只要事實上排他性地控制了物,即可認(rèn)定為占有。隨著社會生活的復(fù)雜化,現(xiàn)代民法將占有概念進行了擴張或者限縮,以滿足社會生活的現(xiàn)實需要,“占有人與物的關(guān)系業(yè)已觀念化,并納入了法律上的因素,松弛了事實上的關(guān)聯(lián)?!?王澤鑒:《民法物權(quán)》,北京大學(xué)出版社2010年版,第422頁。占有的概念得以進一步的擴大。后來“物之支配‘從占有到物權(quán)’的更替, 是物權(quán)對純粹占有的揚棄的結(jié)果”,*張翔:《從占有到物權(quán)——論占有在物權(quán)法中的基礎(chǔ)地位》,載《法律科學(xué)》2001年第4期。這種更替的實現(xiàn)“通過理性的程序, 權(quán)利的概念被引進到與這經(jīng)驗的對象的關(guān)系之中?!?康德:《法的形而上學(xué)原理》,沈叔平譯,商務(wù)印書館1991年版,第64頁。

雖然從占有到物權(quán),是民事法律發(fā)展的體現(xiàn),但是占有的本身含義及作用并沒有喪失。“在物之支配‘從占有到物權(quán)’的發(fā)展過程中, 前者所蘊涵的以人自由意志為核心的支配與排他的理念, 構(gòu)成了后者的基石。”*同前引〔30〕。而我們判斷占有的最基本標(biāo)準(zhǔn),正是這兩個基石。前文已論述了民法與刑法的關(guān)系,對刑法中占有的認(rèn)定也是如此,“所謂刑法上的占有是對財物的事實上的支配”,*山口厚:《刑法各論》,有斐閣2005年補訂版,第175頁。轉(zhuǎn)引自轉(zhuǎn)引自李強:《日本刑法中的“存款的占有”:現(xiàn)狀、借鑒和啟示》,載《清華法學(xué)》2010年第4期。事實上的支配與排他,就成為無論在刑法還是民法上認(rèn)定占有的根本標(biāo)準(zhǔn)。

第二,從刑法的特色來看,刑法上的占有更加強調(diào)事實上的支配與排他。相較于民法,刑法更加強調(diào)對秩序的維護,更加重視占有的實力性。民法上對占有的承認(rèn)是基于規(guī)范權(quán)利義務(wù)關(guān)系的目的,其制度意圖在于承認(rèn)占有,然后以占有為基點,從這一事實引申出各方的權(quán)利義務(wù)。而刑法上的占有主要目的在于維護秩序,其邏輯內(nèi)涵在于承認(rèn)占有,規(guī)范并保持這種即使暫時的法秩序?!罢加凶鳛閷嶋H支配權(quán)與刑法的支配權(quán)概念很大程度上相重合。但是,刑法支配權(quán)概念更加注重實際情況?!?曼佛雷德.沃爾夫:《物權(quán)法》,吳越譯,法律出版社2002年版,第76頁。譬如在無權(quán)占有的認(rèn)定上。民法不承認(rèn)無權(quán)占有,行為人無權(quán)占有財物的需要返還,因為其沒有占有的源權(quán)利。但是刑法上即使是無權(quán)占有,這種占有狀態(tài)也受保護(對“黑吃黑”的處罰),因為其重點不在于探究占有所蘊含的權(quán)義關(guān)系,而在于維護當(dāng)下占有的秩序,防止二次侵害所導(dǎo)致的秩序混亂。再比如對觀念占有的容忍度。民法出于對物價值最大化的經(jīng)濟目的,對觀念上的占有盡量采取容忍態(tài)度。但是刑法上的占有更加注重實力上的控制,觀念占有的范圍明顯窄于民法。*這是因為民法更加注重的是保護權(quán)利,因此具有相當(dāng)?shù)难由煨裕^念上的占有必須予以保護。但刑法具有謙抑性,是以秩序為根本目的的,以維護當(dāng)下的、平和的秩序為首要目的,因此不宜過于觸及社會生活的各個角落,要有選擇的予以制止。因此,刑法中的占有應(yīng)當(dāng)更加注重現(xiàn)實中的控制,而對于民法上的觀念占有應(yīng)該持保守態(tài)度。“雖然刑法也承認(rèn)觀念占有,但對于通過法律關(guān)系而成立的抽象占有,如間接占有、占有繼承、占有改定、代理占有等予以排除?!?沈志明:《論刑法上的占有及其認(rèn)定》,載《當(dāng)代法學(xué)》2010年第3期。

另外,刑法對于占有“意志性”的要求小于民法,成立占有事實的直接推定其具有占有的意志。“刑法上的占有意思大都是概括的、一般的意思,它不需要有明確完整的意思內(nèi)容,只需要潛在的,甚至推定的意思就可成立?!?郭曉紅:《民、刑比較視野下刑法“占有”研究》,載《法律適用》2011年第9期。這是因為:其一,意志性作為權(quán)利的體現(xiàn),是擴張性的,其范圍一般大于事實上的控制,更多地體現(xiàn)民法盡可能保護權(quán)利、使物的價值最大化的目的,而與刑法注重維護秩序的目的不和;其次,意志性作為主觀意圖,容易產(chǎn)生交叉重合,不利于厘清物上的占有關(guān)系,容易造成認(rèn)定上的困難,從而為歸屬的認(rèn)定埋下隱患。因此,刑法上的占有應(yīng)當(dāng)著重實力的控制,“只要具有以將存在于自己支配的場所內(nèi)的一般財物為對象的包括的、抽象的意思,通常就夠了?!?大塚仁:《刑法概說》(各論),馮軍譯,中國人民大學(xué)出版社2003年版,第188頁。除非有相反的證據(jù),否則意志性應(yīng)當(dāng)是推定在實力占有之中的。

總之,刑法并不是非常關(guān)注民事權(quán)利的引申,而是更加注重對實力占有狀態(tài)的保護,其制度基點在于最初起點意義上的占有,而非已經(jīng)發(fā)展了的權(quán)利。判斷存款占有,必須從刑法強調(diào)秩序的意圖出發(fā),嚴(yán)格事實上的排他與支配標(biāo)準(zhǔn)。

(三)存款法律關(guān)系的厘清

存款占有語境下的銀行指的是商業(yè)銀行,按照《商業(yè)銀行法》第2條規(guī)定,“本法所稱的商業(yè)銀行是指按照本法和《中華人民共和國公司法》設(shè)立的吸收公眾存款、發(fā)放貸款、辦理結(jié)算等業(yè)務(wù)的企業(yè)法人?!鄙虡I(yè)銀行最基本的業(yè)務(wù)就是通過吸收存款人存款,發(fā)放貸款給需求主體,從而賺取差價實現(xiàn)盈利。存款人與銀行發(fā)生關(guān)系,就是通過存款合同在銀行設(shè)立賬戶,因此存款合同的性質(zhì)也就決定了二者之間的法律關(guān)系。根據(jù)合同條款,銀行發(fā)放貸款必然會處分存款,而銀行實現(xiàn)這一權(quán)能無需向任何人請求,并且銀行還需要向儲戶支付利息(而不是向儲戶收取保管費)。另外,在客戶存款之后,該筆款項滅失的風(fēng)險也由銀行來承擔(dān)。因此,“銀行與客戶的關(guān)系確乎一種以借貸契約為基礎(chǔ)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系?!?盛學(xué)軍:《銀行與客戶的法律關(guān)系》,載《現(xiàn)代法學(xué)》1999年第12期。存款合同使得存款的所有權(quán)轉(zhuǎn)移給了銀行。*劉丹冰:《銀行存款所有權(quán)的歸屬與行使——兼論存款合同的性質(zhì)》,載《法學(xué)評論》2003年第1期。銀行對存款所享有的是所有權(quán),并且同時占有著存款。*當(dāng)然,支持儲戶享有所有權(quán)的觀點也存在,主要依據(jù)是《民法通則》、《繼承法》等法律對存款所有權(quán)的肯定。但是考慮到上述法律出臺的背景以及社會經(jīng)濟的發(fā)展,結(jié)合銀行對存款享有所有權(quán)是其開展業(yè)務(wù)的法理基礎(chǔ),以及國外立法“無論大陸法系還是英美法系,都認(rèn)可存款合同轉(zhuǎn)移的是存款的所有權(quán)?!闭J(rèn)可銀行享有所有權(quán)的觀點更為合理。參見劉丹冰:《銀行存款所有權(quán)的歸屬與行使——兼論存款合同的性質(zhì)》,載《法學(xué)評論》2003年第1期;曹新友:《論存款所有權(quán)的歸屬》,載《現(xiàn)代法學(xué)》2000年第4期。至于銀行在此基礎(chǔ)上衍生出來的一些服務(wù)功能,只是其業(yè)務(wù)拓展的表現(xiàn),不能從根本上否定其與存款人之間的債務(wù)關(guān)系。

這種債權(quán)債務(wù)關(guān)系也體現(xiàn)在各種規(guī)范性法律文件中。根據(jù)《商業(yè)銀行法》第64條第2款規(guī)定“接管的目的是對被接管的商業(yè)銀行采取必要措施,以保護存款人的利益,恢復(fù)商業(yè)銀行的正常經(jīng)營能力。被接管的商業(yè)銀行的債權(quán)債務(wù)關(guān)系不因接管而變化”,該條已經(jīng)明確寫明銀行與存款人的關(guān)系是“債權(quán)債務(wù)關(guān)系”。該法第70條規(guī)定清算時,要求“按照清償計劃及時償還存款本金和利息等債務(wù)。”將存款本金和利息視為債務(wù)。另外,該法71條破產(chǎn)程序中明確規(guī)定“在支付清算費用、所欠職工工資和勞動保險費用后,應(yīng)當(dāng)優(yōu)先支付個人儲蓄存款的本金和利息?!边@明顯是對債權(quán)的處理方式。因此,從立法上來看,確認(rèn)存款人與銀行之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系是沒有異議的。*國務(wù)院《儲蓄管理條例》、中國人民銀行《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》,也對這種債權(quán)債務(wù)關(guān)系予以肯定。而且實踐中,銀行與儲戶之間也是這樣操作的。根據(jù)中國建設(shè)銀行的《中國建設(shè)銀行龍卡借記卡章程》,以及客戶在申請開戶時與銀行簽訂的《中國建設(shè)銀行龍卡通領(lǐng)用協(xié)議》,*中國建設(shè)銀行:《中國建設(shè)銀行龍卡借記卡章程》,http://www.ccb.com/cn/personal/agreement/20091203_1259806618.html,2014年11月9日訪問;中國建設(shè)銀行:《中國建設(shè)銀行龍卡通領(lǐng)用協(xié)議》, http://www.ccb.com/cn/personal/agreement/20091203_1259808296.html,2014年11月9日訪問??梢悦黠@看出存款人與銀行之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。

因此,銀行通過存款人的存款行為與存款人建立了債權(quán)債務(wù)關(guān)系。銀行所有并占有了現(xiàn)金,存款人取得了債權(quán)。存款人以密碼或簽名作為債權(quán)行使的默認(rèn)方式,經(jīng)銀行同意請求權(quán)后產(chǎn)生的電子消費記錄、憑單等,是其行使債權(quán)的憑證。

四、存款占有的歸屬及應(yīng)用

刑法上存款占有的歸屬,應(yīng)當(dāng)在堅持民法與刑法對法律概念(占有)基本一致認(rèn)識的基礎(chǔ)上,更加注重秩序保障的立場來判斷。一方面,從占有的概念出發(fā),以事實上的支配和排他作為標(biāo)準(zhǔn)來判斷。銀行無疑在事實上支配著存款,存款始終處于銀行的實力保管之下,儲戶直接持有的是存款憑證(信用卡、存折等)而不是存款現(xiàn)金。同時銀行可以不經(jīng)任何第三人同意排他性地使用存款,而儲戶提取現(xiàn)金等行為卻要經(jīng)過銀行的確認(rèn),是一種實現(xiàn)債權(quán)的請求行為。因此,只有銀行實際上是在實力上占有著存款;另一方面,從存款法律關(guān)系來判斷。通過儲戶的存款行為,銀行與儲戶之間簽訂了存款合同,形成了借貸法律關(guān)系。銀行基于存款合同對儲戶的存款享有了所有權(quán),存款人取得了對銀行的債權(quán)。

總之,銀行對存款的占有更多的是實力上的、事實上的,符合刑法上占有的基本判斷標(biāo)準(zhǔn)。而存款人對存款的占有更多的是法律上的、規(guī)范上的,相較于銀行,明顯離刑法的標(biāo)準(zhǔn)更遠一點。*當(dāng)然,筆者絕不是否認(rèn)刑法中存在觀念占有,以及規(guī)范占有的情況,只是認(rèn)為刑法中應(yīng)更加重視事實上的實力占有。實際上,對占有的判斷應(yīng)當(dāng)是存在一定的位階,從實力到規(guī)范再到觀念,相應(yīng)占有的強度也就由強至弱。因此,關(guān)于存款占有的歸屬,無論是從占有概念上還是法律關(guān)系上來看,結(jié)論都是唯一的:存款歸銀行所有并占有,存款人對銀行享有存款債權(quán)。這種觀點可以很好地用來解決刑法中與存款占有相關(guān)的法律問題。

應(yīng)用一: 審判實踐中對疑難案件處理的指導(dǎo)。

例1.“許霆案”。*“2006年4月21日晚21時許,被告人許霆到廣州市天河區(qū)黃埔大道西平云路163號的廣州市商業(yè)銀行自動柜員機(ATM)取款,同行的郭安山(已判刑)在附近等候許霆持自己不具備透支功能余額為176.97元的銀行卡準(zhǔn)備取款100元,當(dāng)晚21時56分,許霆在自動柜員機上無意中輸入取款1000元的指令,柜員機隨即出鈔1000元。許霆經(jīng)查詢,發(fā)現(xiàn)其銀行卡中仍有 170余元,意識到銀行自動柜員機出現(xiàn)異常,能夠超出賬面余額取款且不能如實扣賬。許霆于是在21時57分至22時19分23時13分至19分次日零時26分至1時06分三個時間段內(nèi),持銀行卡在該自動柜員機指令取款170次,共計取款174000元。許霆告知郭安山該臺自動柜員機出現(xiàn)異常后,郭安山亦采用同樣手段取款19000元。同月24日下午,許霆攜款逃匿?!眳⒁姀V東省廣州市中級人民法院:(2008)穗中法刑二重字第2號判決書。許霆在銀行開戶后,即與銀行建立了合法的借貸債權(quán)債務(wù)關(guān)系。許霆享有對銀行的債權(quán),而銀行則占有了存款,銀行將錢放入自動取款機內(nèi)是其占有錢款的體現(xiàn)。許霆使用密碼通過自動取款機取款的行為,屬于其與銀行約定的債權(quán)實現(xiàn)方式。許霆第一次行使債權(quán)輸入取款100元的指令時,屬于合法的債權(quán)請求,但機器由于故障支出1000元,許霆拿到這1000元時,其也就完成了一次債權(quán)。除自動取款機扣除的款項外,其他款項由于沒有法律依據(jù),因此屬于不當(dāng)?shù)美?,?yīng)當(dāng)返還給銀行。但此時許霆產(chǎn)生了犯罪意圖,利用機器故障,不斷向銀行發(fā)出默認(rèn)的實現(xiàn)債權(quán)的指令,從自動取款機上取出銀行占有的錢款,屬于破壞銀行占有的行為,因此構(gòu)成盜竊罪。認(rèn)為構(gòu)成侵占罪的觀點從根本上錯誤認(rèn)定了存款的占有狀態(tài),因為無論此時許霆能夠多么便利地從自動取款機上取款,他依舊沒有占有自動取款機中的錢款,錢款還是屬于銀行占有。許霆的取款行為是一個一個的債權(quán)請求,而不是對占有物的直接處分,既然沒有事先占有錢款,自然就不可能構(gòu)成侵占罪。

例2.“何鵬案”。*“ 2001年3月2號晚上,何鵬在查詢自己銀行卡余額的時候,發(fā)現(xiàn)原本只有10塊錢的顯示數(shù)字后面,多出了很多個零。何鵬先是試探著取了100塊錢,交易成功。嘗到了甜頭的他開始不斷地在取款機上取錢,當(dāng)天晚上就取款4400元。第二天,他又開始在多家銀行的7臺取款機上反復(fù)取款200多次,一共取出了42萬9千7百元。那天晚上,背著這筆巨款,何鵬連夜趕回了200多公里外的老家?!毙枰貏e說明的是,由于筆者無法看到何鵬案的判決書,因此無法引用判決書所列的案件事實?;谡撌龅男枰?,本文所采上述案例來自新華網(wǎng)視:《云南何鵬案調(diào)查》,http://www.a(chǎn)h.xinhuanet.com/ahws/2008-05/13/content_13245617.htm,2014年11月7日訪問。而何鵬案的另一個版本是:《云南省曲靖市中級人民法院經(jīng)公開審理查明:2001年3月2日,被告人何鵬于2001年3月2日持只有10元的農(nóng)行金穗儲蓄卡到設(shè)在云南民族學(xué)院的建行ATM自動柜員機上查詢存款余額,未顯示卡上有錢。被告人何鵬即按鍵輸入取款100元的指令,時逢農(nóng)行云南省分行計算機系統(tǒng)發(fā)生故障,造成部分ATM機失控,ATM機當(dāng)即按何鵬指令付出現(xiàn)金100元,被告人何鵬見狀,即繼續(xù)按鍵取款,先后6次取出現(xiàn)金4400元。當(dāng)晚,何鵬返回學(xué)校請假并住宿于翠湖旁邊政協(xié)賓館。3月3日上午,被告人何鵬持卡到中國銀行翠湖儲蓄所、勝利廣場儲蓄所、云南省分行、北市區(qū)支行、東風(fēng)支行以及中國工商銀行武成分理處等7臺ATM機上,連續(xù)取款215次,共取出現(xiàn)金425300元。兩日共取款429700元?!?參見林江:《何鵬盜竊案》, http://sifaku.com/falvanjian/10/zaczp69fpc0f.html,2014年11月14日訪問。)可以看出,本文所用案例和后一個案例所描述的事實有較大差異,前者記載的是何鵬先發(fā)現(xiàn)自己賬戶多出了許多錢,而后者記載未顯示有錢,而是由于機器故障,情況類似于許霆案。筆者為論證的需要特別選取了案例,并以這個事實為基礎(chǔ)論述法律問題,至于這個案例是否與事實相符,并不是筆者的著力點。一種觀點認(rèn)為何鵬構(gòu)成侵占罪,其邏輯思路是銀行錯誤將多余款項存入何鵬的賬戶,何鵬因此就占有了這部分錢款,其取款的行為自然構(gòu)成侵占罪。“從此意義上講, 何鵬將自己不應(yīng)占有的他人財物據(jù)為己有, 應(yīng)當(dāng)構(gòu)成侵占罪, 而不可能構(gòu)成盜竊罪。主張構(gòu)成盜竊罪的觀點, 忽視了何鵬對于其銀行賬戶當(dāng)中的財物具有實際支配的事實?!惫P者并不贊同這種觀點。何鵬與銀行之間存在合法的債權(quán)債務(wù)關(guān)系,但是由于銀行的操作失誤,錯誤的為何鵬設(shè)定了債權(quán)。換句話說,何鵬并沒有占有錯誤債權(quán)所對應(yīng)的存款,這筆存款依舊是由銀行占有,何鵬所享有的依舊是一個債權(quán)請求權(quán),因此就不存在侵占罪成立的前提條件。之后何鵬利用這個錯誤的債權(quán)請求權(quán),不斷向自動取款機發(fā)出兌現(xiàn)債權(quán)的請求,破壞了銀行的占有,應(yīng)當(dāng)構(gòu)成盜竊罪。*這里為什么不能認(rèn)為既然銀行錯誤的為何鵬設(shè)置了債權(quán),那么何鵬就應(yīng)當(dāng)向銀行返還這部分債權(quán),也就相當(dāng)于銀行將債權(quán)暫存在何鵬處,從而使得何鵬與銀行之間成立了一種代為保管的關(guān)系,何鵬取款的行為就是將這部分債權(quán)占為己有,從而構(gòu)成侵占罪呢?根本原因在于從侵占罪的特征出發(fā),在保管財物侵占的情形下,雖然能將債權(quán)解釋為財物的一種,成為保管財物類占有的對象,但是何鵬與銀行之間并不存在保管關(guān)系,因此不構(gòu)成此種占有犯罪。而在遺忘物侵占(注意法條在這里使用的是“物”而不是“財物”)的情況下,債權(quán)根本就不能作為遺忘物的對象,因此也不構(gòu)成遺忘物占有類犯罪。

但如果是存款債權(quán)直接被侵犯,情況就會變得比較復(fù)雜。例如,甲正在自動取款機上取款時,乙突然持刀抵住甲的后背,遞給甲一張寫有乙賬戶名的紙條,要求甲轉(zhuǎn)賬1萬元到該賬戶,甲轉(zhuǎn)完賬后乙離開。按照上文的觀點來解釋這個案例,轉(zhuǎn)賬行為與取款行為一樣,被視為是存款人實現(xiàn)債權(quán)的方式。乙強迫甲將甲與銀行之間的債權(quán)轉(zhuǎn)變?yōu)橐遗c銀行之間的債權(quán),換句話說,乙搶了甲一個“債權(quán)”,中間并沒有現(xiàn)金的流轉(zhuǎn),這種行為該如何認(rèn)定?如果不能合理解釋類似的案例,筆者所提的銀行占有存款,存款人享有債權(quán)的觀點似乎就很難站得住腳。

存款人占有說在解釋這類案例時似乎簡單明了:由于存款人直接占有著名下的存款,乙強迫甲轉(zhuǎn)賬即是破壞了甲對存款的占有,當(dāng)錢款轉(zhuǎn)移到乙名下時,乙就占有了該存款,當(dāng)然構(gòu)成搶劫罪。如果按照張明楷的觀點,將債權(quán)視為占有的對象,認(rèn)為乙破壞了甲對債權(quán)的占有,然后自己建立了對債權(quán)的占有,因此構(gòu)成搶劫罪,似乎也能解釋的通。但筆者并不認(rèn)同上述觀點,對這一問題的解決,路徑既不在于否定存款占有的性質(zhì),強行認(rèn)定存款屬于存款人占有;也不在于擴大占有的概念,認(rèn)為債權(quán)也能成為占有的對象從而違背民法的基本原理,而在于對刑法上財物概念的進一步解釋。

首先,我國刑法在侵犯財產(chǎn)罪一章中,使用的是“財物”概念?!霸谖覈姆捎谜Z中,一般認(rèn)為物是指占有一定空間,能夠為人力所支配并能夠滿足人們需要的物體。”*吳漢東:《無形財產(chǎn)權(quán)的若干理論問題》,載《法學(xué)研究》1997年第4期。雖然物的概念一再擴大,但不能超過這一范疇,所有權(quán)的客體原則上應(yīng)為有體物,而無體物(權(quán)利)只能作為另類財產(chǎn)權(quán)利之客體。*梁慧星:《民法總論》,法律出版社2011年版,第150頁。刑法中物的概念也要與民法保持基本的一致,權(quán)利不能包括在物之中,因此也不能將權(quán)利解釋為占有的對象。而財產(chǎn)的外延則明顯要大于物,例如我國《繼承法》規(guī)定的“個人合法財產(chǎn)”就包括了財產(chǎn)權(quán)利,因此財產(chǎn)不僅包括了物,財產(chǎn)性權(quán)利諸如債權(quán)之類的也屬于財產(chǎn)。這樣來看,我國刑法在盜竊、詐騙等財產(chǎn)類犯罪中使用的是“財物”概念,而不是單純的“物”。就意味著這些犯罪的對象不僅僅包含了“物”,也包括了“財”,是財和物的結(jié)合體,即廣義上的財產(chǎn)。因此,債權(quán)作為財?shù)囊徊糠肿匀豢梢猿蔀樨敭a(chǎn)類犯罪的直接對象。

其次,司法實踐中不僅僅需要,而且實際上也保護財產(chǎn)性權(quán)利。刑法上早就將債權(quán)歸入財產(chǎn)類犯罪的對象,比如刑法第276條之一規(guī)定的拒不支付勞動報酬罪,“本罪的犯罪對象是‘勞動者的勞動報酬’?!?周道鸞、張軍主編:《刑法罪名精釋》,人民法院出版社2013年版,第673頁。應(yīng)當(dāng)支付但還沒有支付給勞動者的勞動報酬屬于債權(quán)性質(zhì)的財產(chǎn)權(quán)利,立法者將其歸入第五章侵犯財產(chǎn)罪,體現(xiàn)了對財產(chǎn)權(quán)利的保護。在盜竊等罪的相關(guān)司法解釋中,也是將“有價支付憑證、有價證券、有價票證”等作為犯罪的對象,*參見1997年最高人民法院《關(guān)于審理盜竊案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第5條第2款。而且也有判例支持。*“戚道云與倪新昌等人簽訂建筑安裝工程合同后,收取了倪新昌等人人民幣10萬元質(zhì)量保證金。后戚道云未依約履行義務(wù),依法應(yīng)返還倪新昌等人所交納的質(zhì)量保證金。為消滅10萬元的債務(wù),戚道云糾集了上訴人張連官、沈正元及原審被告人王榮、張水龍、沈永權(quán),采用暴力、脅迫手段奪取了倪新昌等人的債權(quán)憑證?!币?、二審法院均認(rèn)為本案被告人強取債權(quán)憑證的行為侵犯了財產(chǎn)權(quán),構(gòu)成了搶劫罪。(參見中華人民共和國最高人民法院刑事審判第一庭、第二庭編:《刑事審判參考》,法律出版社2001年版,第30頁。)

可見,將債權(quán)作為幾種財產(chǎn)類犯罪的對象是完全解釋的通的。上例中乙搶劫了甲對銀行的存款債權(quán),侵害了甲的財產(chǎn)權(quán)利,當(dāng)然構(gòu)成搶劫罪。刑法中侵犯財產(chǎn)罪中的財產(chǎn)是最上位的概念,其次是財物,再次是物,財產(chǎn)在邏輯上包含了物和債權(quán)等財產(chǎn)權(quán)利。因此,在侵財類犯罪案件的處理上,糾結(jié)于刑法中的“物”的概念而不能自拔是找錯了方向,因為刑法已經(jīng)用財產(chǎn)、財物等概念將所有侵犯財產(chǎn)的行為都納入處罰的范圍,不存在所謂的對象不適格的問題。

另外,按照這一解釋路徑還可以很好地解決犯罪未完形態(tài)的問題。上例中,甲被迫匯款的行為實質(zhì)是一個債權(quán)轉(zhuǎn)讓行為,具有雙重的屬性:一是甲向銀行行使了債權(quán),甲與銀行的債權(quán)債務(wù)關(guān)系因其匯款行為而消滅;二是錢款劃入乙銀行的賬戶,使得乙與銀行形成了債權(quán)關(guān)系。這個行為從合同角度看,無論是甲對債權(quán)的行使還是乙對銀行新債權(quán)的建立,都是默認(rèn)在銀行與二者在開戶時候所訂立的合同關(guān)系之中的。匯款行為完成后,乙就從法律上取得了對銀行的債權(quán),完全可以自由支配這一債權(quán),因此乙的行為也就屬于既遂狀態(tài)。所以,將債權(quán)本身看作是可以被侵害的對象,同時以行為人對債權(quán)的完全控制作為既遂的狀態(tài),既不違背存款占有的基本原理,也能很好地解決定罪及犯罪的既遂標(biāo)準(zhǔn)問題。同理,在持刀搶劫自己所欠他人錢款的欠條之后,行為人對欠條的控制也就意味著對債權(quán)的控制,成立搶劫行為的既遂。

應(yīng)用二:規(guī)則層面上對財產(chǎn)類犯罪司法解釋的指導(dǎo)

1997年最高人民法院《關(guān)于審理盜竊案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(以下簡稱〈盜竊案件解釋〉)第10條規(guī)定的“盜竊信用卡并使用的,以盜竊罪定罪處罰?!?,2008年最高人民檢察院《關(guān)于拾得信用卡并在自動柜員機(ATM機)上使用的行為如何定性問題的批復(fù)》(以下簡稱〈信用卡批復(fù)〉)認(rèn)為“拾得他人信用卡并在自動柜員機(ATM機)上使用的行為,屬于刑法第一百九十六條第一款第(三)項規(guī)定的‘冒用他人信用卡’的情形,構(gòu)成犯罪的,以信用卡詐騙罪追究刑事責(zé)任?!痹诠P者看來,這兩個司法解釋存在一定的矛盾之處,而原因正在于對存款占有的歸屬沒有統(tǒng)一認(rèn)識。

具體分析《盜竊解釋》。行為人盜竊他人信用卡的,*由于本文探討的是存款占有的問題,因此所使用的信用卡概念指的是儲蓄卡,并不包括具有透支功能的銀行卡。只是盜竊了一個債權(quán)憑證,并沒有占有存款,卡主人此時還沒有喪失對債權(quán)的控制。只有當(dāng)行為人通過轉(zhuǎn)賬或取現(xiàn)使用信用卡時,才會使得卡主人的債權(quán)歸于消滅,從而使其喪失對銀行的債權(quán),造成財產(chǎn)的損失。在信用卡本身價值不足數(shù)額的前提下,只盜竊信用卡的還談不上對卡主人財產(chǎn)權(quán)利的侵犯,不應(yīng)該構(gòu)成犯罪。因此,對盜竊信用卡并使用行為的定性,要結(jié)合使用行為來認(rèn)定。如果是在自動取款機上使用,無論轉(zhuǎn)賬還是取現(xiàn),都屬于完成之前發(fā)生的盜竊行為的實質(zhì)行為,即破壞卡主人的債權(quán),取得新的債權(quán)或者建立了新的占有,因此當(dāng)然屬于盜竊罪。

如果將盜竊來的信用卡在柜臺上使用就比較復(fù)雜。因為在柜臺使用必然會產(chǎn)生“冒用”的情形,而冒用情形是法律明文規(guī)定的信用卡詐騙罪的罪狀之一,不能不予以考慮。在這種情況下,應(yīng)當(dāng)將后來的冒用行為歸入盜竊行為的延續(xù)(冒用屬于實質(zhì)上破壞原占有并建立新占有的行為)定盜竊罪,還是將盜竊行為看作是后來冒用行為的手段行為而定詐騙,抑或是認(rèn)為構(gòu)成想象競合?筆者傾向于認(rèn)為構(gòu)成詐騙罪。因為僅僅是盜竊債權(quán)憑證的行為,在沒有實現(xiàn)對原債權(quán)徹底破壞之前本身并不構(gòu)成犯罪,但是冒用行為卻符合了信用卡詐騙罪的犯罪構(gòu)成。當(dāng)然,《盜竊解釋》在這里使用了“以盜竊處罰”的用語,我們權(quán)可將其認(rèn)定為是一種法律擬制,倒解釋的過去。

但最高人民檢察院的《信用卡批復(fù)》將拾得信用卡并在ATM機上使用的行為認(rèn)定為是“冒用他人信用卡”的情形,應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究刑事責(zé)任,這就不太合理。同前文分析,撿拾信用卡的,本身只是暫時掌握了一個行使債權(quán)的可能性,如何定性還需按照后續(xù)行使債權(quán)的行為方式來決定,在柜臺使用的自然構(gòu)成冒用行為,屬于信用卡詐騙罪。但是在自動柜員機上行使的,自動柜員機只識別卡和密碼,不可能對冒用行為產(chǎn)生認(rèn)識錯誤,因此只能構(gòu)成盜竊罪。*以往這種情況下,如何認(rèn)定被害人就成為一個問題。持卡人遺失了密碼有過錯,但銀行在業(yè)務(wù)壓力下不可能核實身份,只識別密碼作為債權(quán)憑證的行為也有責(zé)任。如果認(rèn)為銀行被騙,則銀行無疑就要向犯罪人追索錢款,而向信用卡所有人返還錢款。但銀行可抗辯密碼是其與持卡人約定的債權(quán)行使憑證,而此密碼是卡主人泄露的,由銀行來承擔(dān)錢款的損失責(zé)任是不公平的。但持卡人可以認(rèn)為銀行有核實的義務(wù),在柜臺被冒用取款的,損失應(yīng)當(dāng)由銀行來承擔(dān)。這一問題隨著銀行柜臺不再辦理小額取款,大額取款必須出示身份證的做法而解決,即自動取款機取款損失由持卡人承擔(dān),柜臺損失由銀行承擔(dān)。這也從側(cè)面印證了在自動柜員機上使用構(gòu)成盜竊罪,因此損失由持卡人承擔(dān),而在柜臺行使則使銀行因認(rèn)識錯誤處分財產(chǎn),損失由銀行承擔(dān),構(gòu)成詐騙罪。

上述兩個司法解釋的紕漏,是財產(chǎn)類犯罪司法解釋中由于對占有等概念沒有完整的理論構(gòu)建所導(dǎo)致具體結(jié)論不合理的一個縮影?!侗I竊解釋》忽略了使用行為多樣性對定性的影響,而《信用卡批復(fù)》更是直接將債權(quán)和物權(quán)混為一體。應(yīng)當(dāng)在存款占有理論統(tǒng)一指導(dǎo)下,對涉及到的相關(guān)司法解釋進行整合,使其在理論上能夠融會貫通。

五、對幾種特殊行為的定性

(一)錯誤匯款

例3.“甲本打算將10萬元匯給丙,但誤把賬號寫成乙的賬號。乙發(fā)現(xiàn)自己的賬號多出了10萬元,頓感‘天上掉餡餅’,于是,通過柜員機取現(xiàn)2萬元(當(dāng)日柜員機取現(xiàn)最高金額為2萬元),再通過柜員機轉(zhuǎn)賬2萬元(償還自己的債務(wù)),然后馬不停蹄地到銀行窗口取現(xiàn)6萬元?!?陳洪兵:《中國語境下存款占有及錯誤匯款的刑法分析》,載《當(dāng)代法學(xué)》2013年第5期。

有人認(rèn)為收款人將錯誤匯款占為己有構(gòu)成侵占罪。支持理由是“此時的存款相當(dāng)于‘遺忘物’而被收款人事實上支配了”*黒靜潔:《存款的占有新論》,載《中國刑事法雜志》2012年第1期。因此構(gòu)成遺忘物侵占。但這種理由很難成立:首先,存款一直由銀行占有,不存在遺忘的可能性;其次,行為人享有的債權(quán)也不能被解釋為物(侵占罪罪狀使用的是“遺忘物”而不是“遺忘財物”,排除了財產(chǎn)成為犯罪對象的可能性);再次,匯款人基于錯誤將存款直接匯入他人賬戶時,匯出和接受是一氣呵成的,沒有遺忘物存在的時空條件。因此,將這種行為界定為遺忘物侵占是不合理的。

有人也認(rèn)為構(gòu)成侵占罪,但支持理由為:收款人實為不當(dāng)?shù)美?,控制不?dāng)?shù)美某闪⒁环N“事實上的代為保管關(guān)系”,*黃佳:《名義存款人掛失領(lǐng)取他人錢款的刑法分析》,載《中國檢察官》2011年第9期。在代為保管關(guān)系成立的情況下,拒不歸還的構(gòu)成保管物侵占。筆者也不同意這種理由。從侵占罪保護的法益來看,之所以將侵占行為犯罪化,除了財產(chǎn)因素外,還在于對有權(quán)占有人濫用處分權(quán)行為的懲處,其與破壞占有的區(qū)別就在于侵占是已經(jīng)占有了財物,但是“背信”。因此,保管財物類占有犯罪的前提是必須有一個較為明確的、為社會大眾認(rèn)可的授權(quán)關(guān)系,這是保管財物侵占罪的根本特征。而民法中的不當(dāng)?shù)美瑒t明顯缺少了刑法中的這層含義。*《中華人民共和國民法通則》第92條規(guī)定“沒有合法根據(jù),取得不當(dāng)利益,造成他人損失的,應(yīng)當(dāng)將取得的不當(dāng)?shù)美颠€受損失的人”。因此在刑法上,即使控制了不當(dāng)?shù)美膊荒艹闪⒋鸀楸9荜P(guān)系,“在錯誤匯款的場合,顯然并不存在委托保管關(guān)系”。*李強:《日本刑法中的“存款的占有”:現(xiàn)狀、借鑒和啟示》,載《清華法學(xué)》2010年第4期。例3中的匯款人是由于操作失誤導(dǎo)致乙賬戶多出了存款,不存在所謂的授權(quán)保管,因此也就不存在保管物侵占所處罰的“背信”前提,*另外,如果認(rèn)為事實上的控制就構(gòu)成代為保管關(guān)系,那豈不所有的占有都構(gòu)成代為保管,這樣的結(jié)論豈不荒謬?認(rèn)為構(gòu)成保管物侵占的觀點也有問題。

其實,還是應(yīng)當(dāng)從存款人享有債權(quán)和銀行占有存款的角度來解釋錯誤匯款問題。從匯款行為的原理上看,匯款人將存款匯入收款人賬戶的行為,意味著匯款人(債權(quán)轉(zhuǎn)讓人)發(fā)給銀行(債務(wù)人)指令,要求將自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給收款人(債權(quán)受讓人),銀行接受指令(存款人簽訂合同之時已經(jīng)約定了的,銀行默認(rèn)匯款人是合法的債權(quán)轉(zhuǎn)移),債權(quán)轉(zhuǎn)移到收款人處,收款人(債權(quán)受讓人)享有債權(quán),但銀行依舊占有存款。例3就是如此,乙的債權(quán)是甲錯誤操作所致,但銀行一直占有著存款。乙明知自己不享有債權(quán),但是以非法占有為目的,利用一個錯誤的債權(quán)從自動柜員機上取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬,侵犯了甲的債權(quán),因此構(gòu)成盜竊罪。乙從銀行窗口取款的行為則構(gòu)成詐騙罪。*具體來講,這種行為構(gòu)成三角詐騙的情形。乙隱瞞不享有債權(quán)的事實,使得可以處分存款的銀行受騙,基于對債權(quán)的認(rèn)識錯誤兌現(xiàn),導(dǎo)致甲財產(chǎn)受損失。此種情形不構(gòu)成信用卡詐騙罪,因為乙此時賬戶內(nèi)存有甲錯誤匯至的存款,因此不構(gòu)成“冒用他人信用卡的”行為。

(二)名義存款人提取實際出資人存款

例4.“被害人蘇某與被告人晏某原系朋友關(guān)系。2003年5月31日,蘇某借晏某的身份證到工商銀行內(nèi)江市中心支行民族路儲蓄所,新開個人存款賬戶,并陸續(xù)存款10.1萬元。2005年3月,被告人晏某陪同蘇某到該儲蓄所準(zhǔn)備提前支取存款時,得知蘇某在該賬戶上存有數(shù)萬元巨款。同年4月21日,被告人晏某想占有此款,遂在蘇某并不知情的情況下,以用自己的身份證向銀行申請掛失、重新辦理存折、設(shè)置密碼等手段,于5月17日、5月18日兩次取走蘇某存款10.1萬元和利息1513元?!?顏華、鄭強:《掛失并取走自己賬戶下他人款項構(gòu)成何罪》,載《中國審判》2010年第5期。

有觀點認(rèn)為,名義存款人占有其名下財產(chǎn)的行為構(gòu)成盜竊罪。這類觀點的一個基本前提是認(rèn)為實際出資人對存款享有所有權(quán),名義存款人明知自己不享有這部分存款卻占有的行為構(gòu)成了盜竊罪。*陳興良:《掛失并取走自己賬戶下他人款項構(gòu)成盜竊罪》,載《中國審判》2010年第5期。但是,這種論證路徑存在很多難以解釋的問題:認(rèn)為實際出資人所有存款,那么誰占有存款?如果認(rèn)為實際出資人也占有存款,明顯與事實不符,不但銀行對存款的支配力大于實際出資人,即使是名義存款人,對存款的支配力也大于實際出資人(晏某可以避開蘇某直接取款);如果認(rèn)為是名義存款人占有了存款,那么名義存款人在占有前提下的處分行為就應(yīng)該是侵占罪,又如何構(gòu)成盜竊罪?為解決這一難題,有學(xué)者甚至引入了間接正犯的理論,“這一問題的解決可以采用刑法理論上的間接正犯概念,即晏某(名義存款人)利用不知情的銀行竊取蘇某(實際出資人)以其名義所存的款項。”*同前引〔63〕。但這依舊無法解決對于銀行來說,名義存款人的取款行為是一個合法的債權(quán)實現(xiàn)過程,為何一個合法的債權(quán)兌現(xiàn)過程,最終卻被評價為盜竊行為這樣一個疑問。

也有人認(rèn)為這種情況下名義存款人占有了存款,實際出資人和名義存款人之間形成了“一種事實上的保管關(guān)系”*盧廣:《關(guān)于名義存款人掛失存折并占有存款行為的探討》,載《經(jīng)濟論壇》2014年第3期。,因此構(gòu)成侵占罪。而日本“判例的主流肯定了行為人(存款名義人)基于存款對金錢的占有,從而認(rèn)定行為人構(gòu)成委托物侵占罪。”*同前引〔59〕。由于筆者不認(rèn)同存款人(無論是名義還是實際出資人)可以通過享有對銀行的債權(quán)而取得對存款金錢的占有,因此不認(rèn)同上述觀點,具體理由前文已有大量論證,這里不再贅述。*日本學(xué)者對主流說的批判理由與筆者有類似之處。比如松宮孝明認(rèn)為將實為債權(quán)的存款視為物是有問題的。(參見松宮孝明:《刑法各論講義》,成文堂2008年版,第263頁。轉(zhuǎn)引自李強:《日本刑法中的“存款的占有”:現(xiàn)狀、借鑒和啟示》,載《清華法學(xué)》2010年第4期。)享有存款債權(quán)和占有存款現(xiàn)金畢竟是有區(qū)別的。

筆者認(rèn)為構(gòu)成侵占罪,但解釋路徑不盡相同。例4中涉及到3個主體,2種法律關(guān)系。一是名義存款人與銀行之間形成一個債權(quán)債務(wù)關(guān)系。銀行占有存款,名義存款人享有債權(quán),因此名義存款人從銀行取出存款的行為屬于實現(xiàn)債權(quán)的行為,不構(gòu)成犯罪;二是名義存款人與實際出資人之間構(gòu)成委托保管關(guān)系。在這個法律關(guān)系中,實際出資人因不能直接與銀行形成債權(quán)債務(wù)關(guān)系,因此是以名義存款人與銀行形成債權(quán)的方式,將存款交予名義存款人存入銀行保管,本質(zhì)是名義存款人以其對銀行債權(quán)的形式代為保管了實際出資人的財產(chǎn)。*當(dāng)然,實際出資人用名義存款人的名義存款的行為是否構(gòu)成一個民事上的委托行為是論證的前提。應(yīng)當(dāng)說,雖然這一行為違背了相關(guān)法律規(guī)定,但還不足以否定二者之間的委托保管關(guān)系。主張無效法律行為的依據(jù)是中國人民銀行的《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》第28條第三款規(guī)定“銀行卡及其賬戶只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持卡人本人使用,不得出租和轉(zhuǎn)借?!庇捎诮栌盟松矸葑C開卡,或者借用他人銀行卡及賬戶的行為違法,因此就不形成民事法律關(guān)系,也不可能形成委托關(guān)系。其實,現(xiàn)實來講,銀行現(xiàn)有的審查一般僅限于書面審查,尤其是在公司辦理集體工資卡的情況下,很難做到核實真實身份,身份證和銀行卡就成為最主要的憑證,具有推定持證人就是其本人的效力。另外即使嚴(yán)格從法律角度來講,使得合同無效的引致條款是違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)范。(參見王利民:《論合同無效的判斷標(biāo)準(zhǔn)》,載《法律適用》2012年第7期。)根據(jù)1999年最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國合同法〉若干問題的解釋(一)》第4條規(guī)定:《合同法實施以后,人民法院確認(rèn)合同無效, 應(yīng)當(dāng)以全國人大及其常委會制定的法律和國務(wù)院制定的行政法規(guī)為依據(jù),不得以地方性法規(guī)、行政規(guī)章為依據(jù)?!倍袊嗣胥y行的規(guī)定明顯屬于行政規(guī)章,因此不構(gòu)成因違反法律而使合同無效的法律淵源。要將這幾個行為作為一個整體行為來評價,名義存款人從銀行取款的行為是合法債權(quán)的實現(xiàn)形式,但取款后應(yīng)該將金錢歸還給實際出資人,然而其卻以非法占有為目的,拒不歸還代為保管的財物,因此構(gòu)成了侵占罪。*如果認(rèn)定為盜竊罪,則始終無法解釋這樣一個問題,即為何將名義存款人的合法取款行為評價為非法,明顯于法無據(jù)。筆者在例4中所采用的解釋路徑也正好與例2何鵬案相呼應(yīng),例2是由于銀行的疏忽,錯誤設(shè)置了債權(quán),因此不存在委托保管關(guān)系,只能構(gòu)成盜竊罪。但在例4中因為實際出資人與名義存款人之間存在委托保管關(guān)系,因此構(gòu)成委托保管財物類的侵占罪。

(三)行賄人取回賄賂存款

例5:行賄人以自己名義在銀行開戶并存款,后行賄人將銀行卡及密碼送給受賄人,但是無論行賄人抑或受賄人都沒有支取該筆款項。后行賄人自行掛失該筆款項,取出存款。*本案例系筆者編撰。

具體來分析此案,首先,行賄人以自己的名義在銀行開戶,自然合法取得了對銀行的債權(quán),無論從事實上還是法律上都是該筆存款債權(quán)的享有人。而現(xiàn)金意義上的存款,由于始終無人支取一直處于銀行的實際控制之下,由銀行占有。

其次,雖然行賄人將卡和密碼交給受賄人,但是占有并沒有轉(zhuǎn)移,受賄人沒有占有存款。行賄人可以通過兩種途徑完成債權(quán)的轉(zhuǎn)移或者現(xiàn)金占有的轉(zhuǎn)讓:一種是通過變更戶名、將錢款打入受賄人賬戶等方式在受賄人與銀行之間建立債權(quán)關(guān)系,從而將自己所享有的對銀行的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給受賄人;另一種方式是自己從銀行直接取出現(xiàn)金交付給受賄人,或者行賄人自己取出現(xiàn)金占有,從而實現(xiàn)對存款本身的占有。但是例5中卻沒有發(fā)生任何上述行為,只是受賄人持有一張帶有密碼的“他人”的銀行卡,而這張卡上的債權(quán)由行賄人占有,卡所能支取的現(xiàn)金由銀行占有。由于沒有轉(zhuǎn)移債權(quán),僅僅持有“他人”的卡本身并不代表享有了他人對銀行的債權(quán);也由于沒有取現(xiàn)行為,當(dāng)然也沒占有銀行卡所指向的現(xiàn)金本身。因此,受賄人單純的持卡行為既沒有享有存款債權(quán),也沒有占有存款現(xiàn)金。*受賄人的持卡行為僅僅是行賄人給其的一種占有存款的“機會”和“可能性”,而不是“已經(jīng)”占有了存款。由于其并沒有將可能性變成現(xiàn)實,因此受賄人并沒有占有存款。

最后,行賄人去銀行的掛失行為是對自己債權(quán)的處分,根本不存在侵犯他人占有的情況(他人從來都沒有占有過),因此不構(gòu)成盜竊罪??梢酝普?,如果行賄人將存款債權(quán)轉(zhuǎn)移給受賄人,比如變更戶名或通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬等手段將存款轉(zhuǎn)入受賄人的賬戶,這時受賄人就已經(jīng)享有了存款債權(quán),如果行賄人再通過技術(shù)手段拿回的,當(dāng)然構(gòu)成盜竊罪。另一種情況,如果行為人將現(xiàn)金交給受賄人,或者受賄人已經(jīng)從存款賬戶中取出了現(xiàn)金,這時候受賄人已經(jīng)實現(xiàn)了對存款現(xiàn)金的占有,行賄人再取回的,也可能構(gòu)成盜竊罪。

*作者簡介:張燕龍,中國政法大學(xué)刑事司法學(xué)院博士研究生。

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