[摘要]在判斷我國刑法中是否存在結(jié)合犯上,無論是通說觀點還是其他觀點都存在著這樣那樣的不足:有的脫離了我國的立法實際,有的則在某種程度上沒有站在結(jié)合犯的立法實質(zhì)角度來分析問題,以至出現(xiàn)了偏頗的結(jié)論。因此,我國現(xiàn)有的結(jié)合立法存在著完善的必要。
[關(guān)鍵詞]結(jié)合犯;立法實質(zhì);理論紛爭
[作者簡介]陸詩忠,煙臺大學(xué)法學(xué)院副教授,法學(xué)博士,華東政法大學(xué)博士后研究人員,研究生導(dǎo)師,山東煙臺264005
[中圖分類號]D924[文獻標(biāo)識碼]A[文章編號]1004-4434(2009)06-0079-06
一、我國刑法中是否存在結(jié)合犯之理論紛爭
刑法中是否存在結(jié)合犯,這在刑法理論界是一個仁智互見問題。通說觀點認為,我國刑法中是不存在結(jié)合犯的通說之所以否定結(jié)合犯的存在,其根本理由在于,結(jié)合犯是甲罪+乙罪=丙罪或者甲乙罪,而我國刑法通篇是找不到此種形式犯罪的。
隨著理論研究的深入,不少學(xué)者對通說觀點進行質(zhì)疑,明確提出我國刑法中不僅存在結(jié)合犯的立法例,而且還為數(shù)不少。認為我國刑法中的結(jié)合犯分為以下兩種類型:第一種類型為牽連型的結(jié)合犯。這一類型的結(jié)合犯有規(guī)定在以下幾個刑法條款中:(1)第171第3款。該款規(guī)定了偽造貨幣罪與出售運輸假幣罪的結(jié)合。(2)第208條第2款。該款規(guī)定了非法購買增值稅專用發(fā)票、購買偽造的增值稅專用發(fā)票罪與虛開增值稅專用發(fā)票罪、出售偽造的增值稅專用發(fā)票罪、非法出售增值稅專用發(fā)票罪的結(jié)合。(3)第229條第2款。該款規(guī)定了中介組織人員提供虛假證明文件罪與受賄罪(公司、企業(yè)人員受賄罪)的結(jié)合。(4)第253條第2款。該款規(guī)定了郵政工作人員犯私自開拆、隱匿、毀棄郵件、電報罪與盜竊罪的結(jié)合。第二種類型為包容型的結(jié)合犯。包容型的結(jié)合犯有以下刑法條款:(1)第239條。該款規(guī)定了綁架罪與故意殺人罪的結(jié)合。(2)第240條第1款。該款規(guī)定了強奸罪、強迫賣淫罪、引誘賣淫罪與拐賣婦女、兒童罪的結(jié)合。(3)第321條第2款。該款規(guī)定了妨礙公務(wù)罪與運送他人偷越國(邊)境罪的結(jié)合。(4)第358條第1款。該款規(guī)定了強奸罪與強迫賣淫罪的結(jié)合。
有人主張,刑法第109條所規(guī)定的叛逃罪是結(jié)合犯,認為它是偷越國(邊)境罪與各種危害國家安全罪的結(jié)合;亦有人認為,刑法第239條所規(guī)定的綁架罪是結(jié)合犯,認為它是非法拘禁罪與敲詐勒索罪的結(jié)合;還有人認為,我國刑法理論中所理解的選擇罪,比如我國《刑法》第125條所規(guī)定的非法制造、買賣、運輸、郵寄、儲存槍支、彈藥、爆炸物罪,其理由是,其中任何一個行為均可獨立成罪,如果同時實施了數(shù)行為,則將數(shù)罪名并列,而仍作一罪量刑,而不適用數(shù)罪并罰。
二、對我國刑法中是否存在結(jié)合犯的解讀
科學(xué)判斷我國刑法中是否存在結(jié)合犯,固然要注意從我國的立法實際出發(fā),更為重要的是應(yīng)當(dāng)緊緊把握結(jié)合犯的立法實質(zhì),力戒表面性地進行分析、判斷。據(jù)此,無論是通說觀點還是其他觀點都存在著這樣那樣的不足。
(一)通說觀點以“結(jié)合成一個新的罪名”作為判斷我國刑法中是否存在結(jié)合犯的依據(jù)。不符合我國的立法實際
不可否認,無論是在日本還是在我國臺灣地區(qū),結(jié)合犯都擁有獨立的罪名。該獨立的罪名既不同于基礎(chǔ)犯罪行為的罪名,也不同于相結(jié)合犯罪行為的罪名。然而,不同國家和地區(qū)的罪名創(chuàng)制模式并非完全相同。正如學(xué)者指出的那樣:“縱觀現(xiàn)代各國刑法分則的條文結(jié)構(gòu),不管其內(nèi)容如何粗細不同,均由罪狀和法定刑兩部分組成,這一分則條文結(jié)構(gòu)的形成無疑取決于刑法分則在刑法典中的地位與作用。但是,惟獨在刑法分則條文之前是否將條文規(guī)定的犯罪行為內(nèi)容或處罰情況進行概括并加以明示,各國立法例有所不同。”在大陸法系國家和地區(qū),其刑法典的編制注重理論概括,講究邏輯嚴謹、概念明確和語言的簡練。其刑法典的這一特點在相當(dāng)程度上決定了罪名的創(chuàng)制權(quán)由立法主體來行使。在“罪名法定”的背景下,司法機關(guān)只能按照刑法典所規(guī)定的罪名予以適用,司法機關(guān)無權(quán)制定、創(chuàng)立罪名。
我國學(xué)者將我國的罪名創(chuàng)制模式稱為“罪名解釋式模式”。假如我國的罪名創(chuàng)制模式是屬于罪名立法模式,毫無疑問,我們應(yīng)當(dāng)依據(jù)是否“結(jié)合成一個新的罪名”來判斷我國刑法中是否存在結(jié)合犯。但問題是,我國的罪名創(chuàng)制是屬于“罪名解釋式模式”,罪名的創(chuàng)制權(quán)是由國家最高司法機關(guān)來行使的。在這種立法背景之下,我們再以是否“結(jié)合成一個新的罪名”來判斷我國刑法中是否存在結(jié)合犯,這顯然是用司法者的理解來評判立法現(xiàn)象,與我國的罪名創(chuàng)制模式不符。質(zhì)言之,以是否“結(jié)合成一個新的罪名”來判斷我國刑法中是否存在結(jié)合犯,會導(dǎo)致不正常的現(xiàn)象:我國刑法中是否存在結(jié)合犯完全取決于司法解釋;司法意志左右著立法意志。由上可見,我國刑法中是否存在結(jié)合犯,不能以“結(jié)合成一個新的罪名”作為判斷依據(jù)。我們應(yīng)當(dāng)以“刑法有明文規(guī)定”作為重要依據(jù)。所謂“刑法有明文規(guī)定”是說,數(shù)個不同的罪刑規(guī)范基于刑法的規(guī)定成為一個新的罪刑規(guī)范。
(二)認為我國刑法中廣泛存在結(jié)合犯的觀點,沒有從立法實質(zhì)上來分析問題
我們主張,結(jié)合犯的立法實質(zhì)應(yīng)當(dāng)從以下幾個方面進行整體把握,缺一不可:
1組成結(jié)合犯的相結(jié)合之罪在犯罪性質(zhì)上應(yīng)當(dāng)是一種比基礎(chǔ)犯罪更為嚴重的犯罪,而且其本身也應(yīng)當(dāng)為性質(zhì)嚴重的犯罪。質(zhì)言之,當(dāng)相結(jié)合之罪的犯罪性質(zhì)比基礎(chǔ)犯罪的性質(zhì)輕微時,這種犯罪形態(tài)不能被理解為結(jié)合犯;當(dāng)相結(jié)合之罪是一種性質(zhì)并不嚴重的個罪時,這種犯罪形態(tài)也不能被理解為結(jié)合犯。我們這樣理解,一方面是基于大陸法系國家和地區(qū)的結(jié)合犯立法例的實證考察,另一方面是基于對結(jié)合犯立法意義的理論思考。我們知道,結(jié)合犯是由數(shù)個犯罪行為組成的,如立法者不將該數(shù)個犯罪行為結(jié)合為一個獨立的犯罪類型,司法者對這數(shù)個犯罪行為本可以按照刑法總則中的數(shù)罪并罰制度或者牽連犯制度進行處罰。但是立法者在刑法分則中將這數(shù)個犯罪行為規(guī)定為獨立的犯罪類型并設(shè)置嚴厲的法定刑,不允許法官適用刑法總則中的數(shù)罪并罰制度或者牽連犯制度對該數(shù)個犯罪行為進行處罰。立法者為什么這么做?我們的理解是,只有將組成結(jié)合犯的相結(jié)合之罪的犯罪性質(zhì)理解為一種比基礎(chǔ)犯罪更為嚴重的嚴重犯罪,才能解釋這一立法現(xiàn)象。這是因為,只有將相結(jié)合之罪設(shè)置為比基礎(chǔ)犯罪更為嚴重的嚴重犯罪。立法者才有充足的理由去發(fā)揮重刑的邊際遏止功能,才符合“輕輕重重”之刑事政策的基本要求,才能為重懲結(jié)合犯奠定堅實的理論根基。
2組成結(jié)合犯的數(shù)個犯罪之間應(yīng)具備特定的聯(lián)系。結(jié)合犯作為刑法分則中的犯罪類型,它不是立法者主觀臆造的純粹的法律現(xiàn)象,而是客觀存在的具有一定規(guī)律性的犯罪現(xiàn)象在刑法中的必然反映。質(zhì)言之,作為結(jié)合犯組成要素的數(shù)個犯罪行為之間必須存在一定程度的客觀聯(lián)系,沒有一定客觀
聯(lián)系的數(shù)個犯罪根本不可能經(jīng)由刑法的規(guī)定而轉(zhuǎn)化為另一新的犯罪。這里的“客觀聯(lián)系”,表現(xiàn)為所結(jié)合的犯罪之間具有結(jié)合關(guān)系。所謂結(jié)合關(guān)系,是指兩個具體犯罪之間存在誘發(fā)關(guān)系,它們?nèi)菀淄瑫r發(fā)生。這兩個犯罪之所以容易同時發(fā)生是因為:此犯罪的部分實施或者完成為彼犯罪的實施創(chuàng)造了便利條件;此犯罪往往是湮滅彼犯罪證據(jù)的必要手段。
3結(jié)合犯必須具有獨立的且嚴厲的法定刑。如前所述,結(jié)合犯被規(guī)定在刑法分則之中,是作為一種犯罪類型或者說構(gòu)成要件∞而存在的。既然結(jié)合犯是一種犯罪類型,那么就應(yīng)同其他犯罪類型一樣有自己的獨立法定刑。沒有專門法定刑的犯罪類型是無法想象的。另外,結(jié)合犯的法定刑應(yīng)具有嚴厲性。這是因為,結(jié)合犯的存在意義在于突破已有的數(shù)罪并罰制度或者牽連犯制度以加重犯罪人的刑事責(zé)任。這就要求立法者在為并發(fā)型結(jié)合犯配置法定刑時,其法定最低刑和法定最高刑應(yīng)當(dāng)高于并合刑(并合刑是指運用數(shù)罪并罰制度對犯罪分子可能判處的刑罰),即其法定最低刑與最高刑應(yīng)當(dāng)分別重于并合刑的最低刑與最高刑,并允許對并合刑的刑種進行突破;還要求立法者在為牽連型結(jié)合犯配置法定刑時,其法定最低刑應(yīng)當(dāng)高于目的犯罪的法定最低刑,其法定最高刑應(yīng)當(dāng)高于目的犯罪的最高刑。
我們就根據(jù)這三個方面的要求來評價“其他觀點”所認定的結(jié)合犯是否具有實質(zhì)意義。
第171條第3款。我們認為,雖然偽造貨幣罪與出售、運輸假幣罪存在著特定的客觀聯(lián)系,但不能將該款的犯罪形態(tài)理解為結(jié)合犯。這是因為:如果認為該款是結(jié)合犯,那么作為相結(jié)合之罪的出售、運輸假幣罪在犯罪性質(zhì)上應(yīng)是較偽造貨幣罪嚴重的犯罪而且該款應(yīng)當(dāng)有獨立的法定刑。然而,事實上并非如此。
第208條第2款。論者主張,該結(jié)合犯是由非法購買增值稅專用發(fā)票、購買偽造的增值稅專用發(fā)票罪與虛開增值稅專用發(fā)票罪、出售偽造的增值稅專用發(fā)票罪、非法出售增值稅專用發(fā)票罪結(jié)合而成。筆者認為,不能將該款理解為結(jié)合犯。這是基于如下考慮:如果認為該款是結(jié)合犯,那么該款就應(yīng)當(dāng)有獨立的法定刑。更為重要的是,對其適用刑罰應(yīng)體現(xiàn)出嚴厲的屬性來。遺憾的是,現(xiàn)有的法律規(guī)定只能讓我們得出相反的結(jié)論。
第229條第2款。我們認為,該款規(guī)定的并非結(jié)合犯。其理由在于:如果認為該款是結(jié)合犯,那么該款所規(guī)定的“中介組織人員索取他人財物或者收受他人財物”的行為就必須被評價為公司、企業(yè)人員受賄罪,只有這樣才會產(chǎn)生“基礎(chǔ)犯罪”(中介組織人員提供虛假證明文件罪)與“相結(jié)合之罪”(公司、企業(yè)人員受賄罪)??墒?,這種評價無法成立。
第253條第2款。論者主張。該結(jié)合犯是由郵政工作人員犯私自開拆、隱匿、毀棄郵件、電報罪與盜竊罪的結(jié)合。筆者以為,該理解有失準(zhǔn)確。首先,若認為該款是結(jié)合犯,該款則應(yīng)有獨立的法定刑。但從法律規(guī)定來看,無法得出這樣的結(jié)論。其次,如果認為該款是結(jié)合犯,那么作為“相結(jié)合之罪”的盜竊罪應(yīng)該是一種性質(zhì)嚴重的犯罪??墒牵摲缸餆o論在人們的觀念上還是在其法定刑的配置上抑或在刑法總則四的規(guī)定上,只能得出相反的結(jié)論。
第321條第2款。論者認為,該結(jié)合犯是由妨礙公務(wù)罪與運送他人偷越國(邊)境罪結(jié)合而成。我們認為,這種觀點同樣值得商榷。根本理由在于,雖然運送他人偷越國(邊)境罪與妨礙公務(wù)罪具有特定聯(lián)系。但是,作為“相結(jié)合之罪”的妨礙公務(wù)罪在犯罪性質(zhì)上并非較運送他人偷越國(邊)境罪性質(zhì)嚴重。
第109條。我們認為,叛逃罪不是結(jié)合犯。首先,組成結(jié)合犯的數(shù)個犯罪,都應(yīng)是具體的犯罪不是類罪。其次,在叛逃罪的法定刑幅度內(nèi)選擇一個刑種或者一定刑期對犯罪人進行制裁與運用數(shù)罪并罰制度對犯罪人進行制裁相比較,前者并不能體現(xiàn)出嚴厲性來。質(zhì)言之,將叛逃罪理解為結(jié)合犯并不符合結(jié)合犯的立法實質(zhì)。
第239條。論者指出該條所規(guī)定的綁架罪是結(jié)合犯,它是由非法拘禁罪與敲詐勒索罪結(jié)合而成。我們認為這種觀點值得商榷。其一,無論是非法拘禁罪還是敲詐勒索罪都不是性質(zhì)嚴重的犯罪。其二,犯罪人對被害人進行非法拘禁后又對被害人及其利害關(guān)系人進行敲詐勒索的,在犯罪形態(tài)上應(yīng)是牽連犯,對犯罪人應(yīng)當(dāng)按照“從一重罪”定性處理,無法評價為綁架罪。再者,成立綁架罪,要求犯罪人必須以被害人為人質(zhì)對被害人的利害關(guān)系人進行勒索,而成立敲詐勒索罪則要求行為人不能以被害人的人質(zhì)安全對其利害關(guān)系人進行勒索。據(jù)此,犯罪人對被害人非法拘禁后又進行敲詐勒索的,是無法成立綁架罪的。
論者認為,我國刑法理論中所理解的選擇罪名或者說選擇罪是結(jié)合犯。在筆者看來,觸犯選擇罪的數(shù)個犯罪行為雖然具有特定聯(lián)系,但是這種聯(lián)系并不足以說明選擇罪就是結(jié)合犯。其一,不符合結(jié)合犯的法益侵害特征。結(jié)合犯所侵害的法益必須是數(shù)個性質(zhì)不同的法益;而選擇罪所侵犯的法益是同一性質(zhì)的法益。我們之所以認為結(jié)合犯所侵犯的法益是數(shù)個性質(zhì)不同的法益,這是因為只有這樣理解才能將其與連續(xù)犯這一犯罪形態(tài)區(qū)分開來,還因為只有這樣才能科學(xué)闡明結(jié)合犯的立法意義。事實上,從公認的結(jié)合犯立法例來看,結(jié)合犯所侵害的法益也都是數(shù)個性質(zhì)不同的法益。其二,不符合結(jié)合犯的立法精神。結(jié)合犯的法定刑具有嚴厲性。這種嚴厲性是相對于運用數(shù)罪并罰制度以及牽連犯制度對犯罪人進行制裁而言的,這是結(jié)合犯的立法實質(zhì)之所在。而選擇罪的刑罰適用并不體現(xiàn)這一立法實質(zhì)。
從結(jié)合犯的立法實質(zhì)出發(fā),筆者贊同論者的部分看法,認為下述條款規(guī)定的是結(jié)合犯:(1)刑法第239條。該條規(guī)定了綁架罪與故意殺人罪的結(jié)合。(2)刑法第240條第1款。該條款規(guī)定了拐賣婦女罪與強奸罪、強迫賣淫罪的結(jié)合。(3)刑法第358條第1款。這條規(guī)定了組織他人賣淫罪、強迫他人賣淫罪與強奸罪的結(jié)合。
我們之所以認為,上述刑法條款規(guī)定的是結(jié)合犯,具體說來是基于以下三個方面的考慮:其一,相結(jié)合之罪在犯罪性質(zhì)上是一種比基礎(chǔ)犯罪更為嚴重的嚴重犯罪;其二,所結(jié)合的犯罪之間具有特定的聯(lián)系;其三,刑法賦予其嚴厲的法定刑。
在刑法理論上,結(jié)合犯的基本結(jié)構(gòu)通過以下三個方面來描述:客觀結(jié)構(gòu)、主觀結(jié)構(gòu)、因果關(guān)系。其客觀結(jié)構(gòu)是兩個具有相伴關(guān)系的犯罪行為;其主觀結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)為數(shù)個不要求必須同時產(chǎn)生犯罪故意;其因果關(guān)系表現(xiàn)為數(shù)個危害結(jié)果分別是由基礎(chǔ)犯罪行為和相結(jié)合之罪行為直接引起的。不難看出,將上述條款理解為結(jié)合犯是完全符合結(jié)合犯之基本結(jié)構(gòu)要求的。
有人主張,以上刑法條款所規(guī)定的是“包容犯”,刑法理論通說主張以上刑法條款所規(guī)定的是“情節(jié)加重犯”或者是“結(jié)果加重犯”。
筆者不贊成將上述條款理解為“包容犯”。這是基于三個方面的考慮:一是該概念沒有為人們所普遍接受。包容犯是我國刑法理論近些年來所提出的概念。對此概念,在人們的觀念上也很陌生。二是該概念并無存在的實質(zhì)必要性。我國刑法學(xué)
者創(chuàng)制“包容犯”的動機來源于對某些刑法條款進行解釋的需要。其實,我們是完全可以借助于“結(jié)合犯”這一概念來解釋的。我們有什么理由去接受一個與已為人們所接受的概念并無實質(zhì)不同的概念呢?其三,“包容犯”概念難以詮釋我國的立法實際。對包容犯持肯定態(tài)度的學(xué)者認為,包容犯的存在應(yīng)當(dāng)以重罪包容輕罪為法理基礎(chǔ),只有這樣才有可能做到罪刑相適應(yīng)。然而,從論者所列舉的立法例來看,并非如此。也就是說,論者所創(chuàng)制的“包容犯”不具有普適性,難以詮釋我國的立法實際。論者為了能讓“包容犯”存在下去,便對我國的部分“包容犯”立法例進行批評和完善建言而不是反思“包容犯”概念存在的必要性∞。在筆者看來,刑法理論中之所以會出現(xiàn)“包容犯”這一概念,從根本上來說是與我國的“罪名解釋式模式”緊密相關(guān)。
筆者也不贊成將上述條款理解為“情節(jié)加重犯”。這是因為,“情節(jié)加重犯都是緊接著基本罪狀之后規(guī)定的。因此,應(yīng)當(dāng)認為,只有基本犯本身的情節(jié)加重,才可能成立情節(jié)加重犯……換言之,并不是犯罪過程中的任何情節(jié),都是情節(jié)加重犯中的情節(jié),只有屬于基本罪狀內(nèi)容的情節(jié)加重,才宜認定為情節(jié)加重犯”。詳言之,加重情節(jié)是指加重基本犯罪法定刑的要素?!八哂幸韵绿卣鳎?1)該因素必須具有社會危害性。這是加重法定刑的本質(zhì)所在。(2)該因素超越了基本犯罪的構(gòu)成條件,該種條件以刑法對某一具體犯罪的罪狀表述為準(zhǔn)。(3)它依附于基本犯罪而沒有自己的獨立犯罪構(gòu)成。它不僅僅是一個要素,也可以是多個復(fù)合要素的組合,但這個(些)要素不獨立成其他罪。(4)該要素是基本犯罪各要件及其要素自然發(fā)展和延伸的結(jié)果。(5)刑法分則給它規(guī)定了更重的法定刑。這是決定加重犯性質(zhì)的實質(zhì)要件?!币簿褪钦f,加重犯的加重情節(jié)依附于基本犯罪,它是基本犯罪的粘著物,它并非一個相對獨立而且較為完整的犯罪構(gòu)成要件??梢姡室鈿⑷俗锊⒎墙壖苄袨楸旧淼那楣?jié),強奸罪、強迫賣淫罪并非拐賣婦女行為本身的情節(jié),強奸罪并非組織他人賣淫罪、強迫他人賣淫行為本身的情節(jié),所以,相應(yīng)條款不能理解為綁架罪的情節(jié)加重犯、拐賣婦女罪的情節(jié)加重犯、組織他人賣淫罪、強迫他人賣淫罪的情節(jié)加重犯。
筆者也不贊成將上述條款理解為“結(jié)果加重犯”。這是因為結(jié)果加重犯的如下基本特征是上述條款所無法具備的:(1)客觀結(jié)構(gòu)。結(jié)果加重犯的客觀結(jié)構(gòu)是一個基本的犯罪行為和一個加重結(jié)果。(2)主觀結(jié)構(gòu)。在結(jié)果加重犯中,其主觀方面所呈現(xiàn)的數(shù)個犯罪故意是同時產(chǎn)生的。(3)因果關(guān)系。在結(jié)果加重犯中,數(shù)個危害結(jié)果都是由基本犯罪行為直接引起的。
三、我國結(jié)合犯立法例的完善
總的說來,我國刑法將這些犯罪設(shè)置為結(jié)合犯是具有實質(zhì)上的合理性的。不過,我國現(xiàn)有的結(jié)合犯立法也存在一些不足:(1)結(jié)合犯的類型特征不夠明顯。結(jié)合犯作為一種犯罪類型,自應(yīng)采用一罪一條或者一罪一款的條文模式。但是,從我國的立法實際來看遠未做到這一點。(2)個別結(jié)合犯的法定刑設(shè)置不夠科學(xué)。比如刑法將綁架罪與故意殺人罪進行結(jié)合時,規(guī)定殺害被綁架人的法定刑為死刑。如前所述,對結(jié)合犯應(yīng)當(dāng)設(shè)置嚴厲的法定刑。但是,這種嚴厲的法定刑也應(yīng)具有科學(xué)性。刑法將殺害被綁架人的法定刑設(shè)置為死刑,這種法定刑在刑法理論上被稱為絕對確定的法定刑。這種法定刑雖然單一,便于操作,但是使法官不能根據(jù)具體情況對犯罪人判處輕重適當(dāng)?shù)男塘P,不利于收到良好的刑罰效果。因此,絕對確定的法定刑已為現(xiàn)代刑法所擯棄,并受到學(xué)界的強烈批判,鑒上,特提出以下立法建言:
1將刑法第239條設(shè)置成兩款。第1款規(guī)定綁架罪的基本構(gòu)成和結(jié)果加重犯,第2款規(guī)定綁架罪的結(jié)合犯。同時,將殺害被綁架人的法定刑設(shè)置為相對確定的法定刑——無期徒刑或者死刑。相應(yīng)地,將致使被綁架人死亡的法定刑設(shè)置為10年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。綁架罪的基本刑為3年以上10年以下有期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
我們之所以建議將綁架罪的基本刑調(diào)整為3年以上10年以下有期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn),是考慮到該罪的社會危害性與搶劫罪的基本罪相當(dāng)①;我們之所以建議將綁架罪的結(jié)果加重犯的法定刑調(diào)整為10年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑,是考慮到該罪的社會危害性不會高于故意殺人罪@;我們之所以建議將殺害被綁架人的法定刑設(shè)置為無期徒刑或者死刑,是考慮到這種行為的社會危害性要重于故意殺人罪和綁架罪的結(jié)果加重犯。
2將以下行為設(shè)置??钸M行規(guī)定:拐賣人強奸被拐賣婦女的行為、拐賣人強迫婦女賣淫的行為、強奸后迫使他人賣淫的行為。
我們還建議,國家最高司法機關(guān)增設(shè)下列罪名:綁架殺人罪、拐賣強奸罪、拐賣強迫賣淫罪、強奸強迫賣淫罪。
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